HOTARARE Nr.
1620 din 29 decembrie 2009
pentru modificarea si
completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 927 din 31 decembrie 2009
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată,
Guvernul României
adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. - Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările
şi completările ulterioare, se modifică şi se
completează după cum urmează:
A. Titlul I „Dispoziţii generale"
- Punctul 21 se abrogă.
B. Titlul II „Impozitul pe profit"
1. Punctul 10 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„10. Perioada impozabilă se încheie, în cazul
divizărilor sau fuziunilor care au ca efect juridic încetarea
existenţei persoanelor juridice prin dizolvare fără lichidare,
la una dintre următoarele date:
a) la data înregistrării în registrul
comerţului/registrul ţinut de instanţele judecătoreşti
competente a noii societăţi sau a ultimei dintre ele, în cazul
constituirii uneia sau mai multor societăţi noi;
b) la data înregistrării hotărârii ultimei
adunări generale care a aprobat operaţiunea sau de la altă
dată stabilită prin acordul părţilor în cazul în care se
stipulează că operaţiunea va avea efect la o altă
dată, potrivit legii;
c) la data înmatriculării persoanei juridice
înfiinţate potrivit legislaţiei europene, în cazul în care prin
fuziune se constituie asemenea persoane juridice;
d) la data stabilită potrivit legii, în alte
cazuri decât cele menţionate la lit. a), b) şi c).
In cazul dizolvării urmată de lichidarea
contribuabilului, perioada impozabilă încetează la data depunerii
situaţiilor financiare la registrul unde a fost înregistrată, conform
legii, înfiinţarea acestuia."
2. La punctul 12, liniuţă a doua a
paragrafului al doilea se modifică şi va avea următorul cuprins:
"[...]
- rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, potrivit
prevederilor art. 22 alin. (5) şi alin. (51) din Codul
fiscal;".
3. La punctul 12, după liniuţă a doua
a paragrafului al doilea se introduce o nouă liniuţă, cu
următorul cuprins:
„- câştigurile legate de vânzarea sau anularea
titlurilor de participare proprii dobândite/răscumpărate."
4. La punctul 12, după liniuţă a doua
a paragrafului al treilea se introduce o nouă liniuţă, cu
următorul cuprins:
„- diferenţele nefavorabile dintre preţul de
vânzare al titlurilor de participare proprii şi valoarea lor de
dobândire/răscumpărare, înregistrate la data vânzării titlurilor
respective."
5. Punctul 13 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„13. Veniturile sau cheltuielile înregistrate eronat
sau omise se corectează prin ajustarea profitului impozabil al perioadei
fiscale căreia îi aparţin şi depunerea unei declaraţii rectificative
în condiţiile prevăzute de Codul de procedură
fiscală."
6. După punctul 17 se introduc patru noi
puncte, punctele 171-174, cu următorul cuprins:
„Codul fiscal:
Art. 192. - Scutirea de impozit a
profitului reinvestit
(1) Profitul investit în producţia şi/sau
achiziţia de echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi
instalaţii de lucru), astfel cum sunt prevăzute în subgrupa 2.1 din
Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor
fixe, folosite în scopul obţinerii de venituri impozabile, este scutit de
impozit.
(2) Profitul investit potrivit alin. (1)
reprezintă soldul contului de profit şi pierdere, respectiv profitul
contabil cumulat de la începutul anului, utilizat în acest scop în anul
efectuării investiţiei. Scutirea de impozit pe profit aferentă
investiţiilor realizate se acordă în limita impozitului pe profit
datorat pentru perioada respectivă.
(3) Pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2009,
în aplicarea facilităţii se ia în considerare profitul contabil înregistrat
începând cu data de 1 octombrie 2009 şi investit în activele
menţionate la alin. (1) produse şi/sau achiziţionate după
aceeaşi dată.
[...]
(7) Pentru activele prevăzute la alin. (1) care
se realizează pe parcursul mai multor ani consecutivi, facilitatea se
acordă pentru lucrările realizate efectiv, în baza unor situaţii
parţiale de lucrări, pentru investiţiile puse în funcţiune
parţial în anul respectiv.
[...]
(10) In cazul în care, ca urmare a aplicării
prevederilor alin. (1), impozitul pe profit este sub nivelul impozitului minim,
contribuabilii sunt obligaţi la plata impozitului minim în conformitate cu
prevederile art. 18 alin. (2).
[...]
(12) Prin excepţie de la prevederile art. 7
alin. (1) pct. 33, valoarea fiscală, respectiv valoarea de intrare a
activelor prevăzute la alin. (1) se determină prin scăderea din
valoarea de producţie şi/sau de achiziţie a sumei pentru care
s-a aplicat facilitatea prevăzută la alin. (1).
Norme metodologice:
171. In sensul prevederilor art. 192
alin. (1) din Codul fiscal, prin producţia de echipamente tehnologice se
înţelege realizarea acestora în regie proprie şi înregistrarea ca
mijloace fixe potrivit reglementărilor contabile în corelaţie cu
prevederile art. 24 din Codul fiscal.
172. Exemple de calcul:
Exemplul I.
Determinarea scutirii de impozit şi a valorii fiscale, în cazul în care
profitul contabil este mai mare decât valoarea investiţiei realizate
La sfârşitul anului 2009 o societate
comercială înregistrează un profit impozabil în sumă de 170.000
lei. Impozitul pe profit datorat la finele trimestrului III este 10.000 lei.
Societatea achiziţionează la data de 15 noiembrie un echipament
tehnologic în valoare de 80.000 lei, profitul contabil aferent perioadei 1
octombrie - 31 decembrie 2009 fiind în sumă de 90.000 lei.
Pentru determinarea scutirii de impozit pe profit
aferent profitului investit se parcurg următoarele etape:
- se calculează impozitul pe profit aferent
trimestrului IV al anului 2009:
170.000 x 16% = 27.200 lei
27.200-10.000 = 17.200 lei;
- se calculează impozitul pe profit aferent
profitului investit:
Având în vedere faptul că profitul contabil
aferent perioadei 1 octombrie - 31 decembrie 2009 în sumă de 90.000 lei
acoperă investiţia realizată, impozitul scutit este: 80.000x16%
= 12.800 lei;
- se determină valoarea fiscală a
echipamentului tehnologic, în baza căreia se calculează amortizarea
fiscală, în conformitate cu prevederile art. 192 alin. (12) din
Codul fiscal, prin scăderea din valoarea de achiziţie a sumei pentru
care s-a aplicat facilitatea.
Valoarea fiscală = 80.000 - 80.000 = 0
Exemplul II.
Determinarea scutirii de impozit şi a valorii fiscale, în cazul în care
profitul contabil este mai mic decât valoarea investiţiei realizate
La sfârşitul anului 2009 o societate
comercială înregistrează un profit impozabil în sumă de 60.000
lei. Impozitul pe profit datorat la finele trimestrului III este 4.000 lei.
Societatea achiziţionează la data de 20 noiembrie un echipament
tehnologic în valoare de 70.000 lei, profitul contabil aferent perioadei 1
octombrie - 31 decembrie fiind 30.000 lei.
Pentru determinarea scutirii de impozit pe profit
aferent profitului investit se parcurg următoarele etape:
- se calculează impozitul pe profit aferent
trimestrului IV al anului 2009:
60.000x16% = 9.600 lei
9.600-4.000 = 5.600 lei;
- se calculează impozitul pe profit aferent
profitului investit: în această situaţie, profitul contabil nu
acoperă investiţia realizată, decât până la nivelul de
30.000 lei. Impozitul pe profit aferent părţii din investiţie
finanţată din profit este:
30.000 x 16% = 4.800 lei; impozit pe profit scutit =
4.800 lei;
- se determină valoarea fiscală a
echipamentului tehnologic, în baza căreia se calculează amortizarea
fiscală, în conformitate cu prevederile art. 192 alin. (12) din
Codul fiscal, prin scăderea din valoarea de achiziţie a sumei pentru
care s-a aplicat facilitatea.
Valoarea fiscală = 70.000 - 30.000 = 40.000 lei
Exemplul III.
Determinarea impozitului pentru situaţia în care impozitul pe profit
după aplicarea facilităţii este mai mic decât impozitul minim
La sfârşitul anului 2009 o societate
comercială înregistrează un profit impozabil în sumă de 45.000
lei. Impozitul pe profit datorat la finele trimestrului III este 2.000 lei.
Societatea achiziţionează la data de 15
decembrie un utilaj în valoare de 25.000 lei, profitul contabil aferent
perioadei 1 octombrie - 31 decembrie 2009 fiind 30.000 lei. La data de 31
decembrie 2008 societatea a înregistrat venituri totale anuale în sumă de
250.000 lei, la care corespunde un impozit minim pentru trimestrul IV de 1.625
lei.
Pentru determinarea scutirii de impozit pe profit
aferent profitului investit şi a impozitului pe profit datorat după
aplicarea facilităţii, se parcurg următoarele etape:
- se calculează impozitul pe profit aferent trimestrului
IV al anului 2009:
45.000x16% = 7.200 lei
7.200-2.000 = 5.200 lei;
- având în vedere faptul că, în acest caz profitul
contabil acoperă investiţia realizată, impozitul pe profit
aferent profitului investit este:
25.000x16% = 4.000 lei;
- după aplicarea facilităţii, impozitul
pe profit este: 5.200-4.000 = 1.200 lei;
- în această situaţie, deoarece impozitul pe
profit după aplicarea facilităţii este mai mic decât impozitul
minim, impozitul pentru trimestrul IV se datorează la nivelul impozitului
minim în sumă de 1.625 lei;
- se determină valoarea fiscală a
echipamentului tehnologic, în baza căreia se calculează amortizarea
fiscală, în conformitate cu prevederile art. 192 alin. (12) din
Codul fiscal, prin scăderea din valoarea de achiziţie a sumei pentru
care s-a aplicat facilitatea.
Valoarea fiscală = 25.000 - 25.000 = 0
Exemplul IV de calcul
al scutirii de impozit pentru profitul reinvestit de către contribuabilii
obligaţi la plata anuală a impozitului pe profit
La sfârşitul anului 2010 o societate
comercială înregistrează un profit impozabil în sumă de
2.500.000 lei. Profitul contabil aferent anului 2010 este de 1.900.000 lei.
Societatea achiziţionează la data de 15 martie 2010 un echipament tehnologic
în valoare de 70.000 lei, la data de 16 iulie un echipament tehnologic în
valoare de 110.000 lei şi în data de 15 octombrie un echipament tehnologic
în valoare de 90.000 lei.
Pentru determinarea scutirii de impozit pe profit
aferent profitului investit şi a impozitului pe profit datorat după
aplicarea facilităţii, se parcurg următoarele etape:
- se calculează impozitul pe profit aferent anului
2010: 2.500.000 x 16% = 400.000 lei;
- se determină valoarea totală a
investiţiilor realizate în echipamente tehnologice:
70.000 + 110.000 + 90.000 = 270.000 lei;
- având în vedere faptul că profitul contabil
acoperă investiţiile realizate, impozitul pe profit aferent
profitului investit este:
270.000 x16% = 43.200 lei;
- se calculează impozitul pe profit datorat
după aplicarea facilităţii:
400.000 - 43.200 = 356.800 lei;
- se determină valoarea fiscală a
echipamentelor tehnologice, în baza căreia se calculează amortizarea
fiscală, în conformitate cu prevederile art. 192 alin. (12) din
Codul fiscal, prin scăderea din valoarea de achiziţie a sumei pentru
care s-a aplicat facilitatea.
Valoarea fiscală a echipamentelor tehnologice
achiziţionate:
70.000-70.000 = 0 110.000-110.000 = 0 90.000-90.000 = 0
173. In situaţia în care
investiţiile în echipamente tehnologice realizate nu sunt acoperite în
totalitate de profitul contabil, pentru determinarea valorii fiscale, în baza
căreia se calculează amortizarea fiscală, în conformitate cu
prevederile art. 192 alin. (12) din Codul fiscal, se are în vedere
ordinea cronologică a înregistrării acestora ca mijloace fixe
potrivit art. 24 din Codul fiscal.
174. In aplicarea prevederilor art. 192
alin. (7), facilitatea se acordă pentru valoarea imobilizărilor
corporale în curs de execuţie înregistrate în perioada 1 octombrie 2009 -
31 decembrie 2010 şi puse în funcţiune în aceeaşi perioadă
potrivit art. 24 din Codul fiscal."
7. Punctul 19 se modifică şi va avea
următorul cuprins: „Codul fiscal:
b) diferenţele favorabile de valoare a
titlurilor de participare, înregistrate ca urmare a încorporării
rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la
care se deţin titluri de participare, precum şi diferenţele
favorabile de valoare rezultate din evaluarea titlurilor de participare şi
a obligaţiunilor emise pe termen lung, efectuată potrivit
reglementărilor contabile. Acestea sunt impozabile la data transmiterii cu
titlu gratuit, a cesionării, a retragerii, lichidării
investiţiilor financiare, precum şi la data retragerii capitalului
social la persoanajuridica la care se deţin titlurile de participare;
Norme metodologice:
19. In aplicarea prevederilor art. 20 lit. b) din Codul
fiscal, titlurile de participare sunt cele definite potrivit art. 7 alin. (1)
pct. 31 din Codul fiscal.
La data transmiterii cu titlu gratuit, a
cesionării titlurilor de participare sau a retragerii capitalului social
deţinut la o persoană juridică, precum şi la data
lichidării investiţiilor financiare, valoarea fiscală
utilizată pentru calculul câştigului/pierderii este cea pe care
titlurile de participare, respectiv investiţiile financiare, au avut-o
înainte de înregistrarea diferenţelor favorabile respective."
8. La punctul 23, litera d) se modifică şi
va avea următorul cuprins:
,,d) dobânzile şi daunele-interese, stabilite în
cadrul contractelor economice încheiate cu persoane rezidente/nerezidente sunt
cheltuieli deductibile pe măsura înregistrării lor;".
9. La punctul 23, după litera f) se introduce o
nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
,,g) cheltuielile cu taxa pe valoarea
adăugată plătită într-un stat membru aferentă unor
bunuri sau servicii achiziţionate în scopul realizării de venituri
impozabile."
10. Punctul 24 se abrogă.
11. După punctul 33 se introduce un nou punct,
punctul 331, cu următorul cuprins:
„Codul fiscal:
c) cheltuielile sociale, în limita unei cote de
până la 2%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile
personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările
şi completările ulterioare. Intră sub incidenţa acestei
limite, cu prioritate, ajutoarele pentru naştere, ajutoarele pentru
înmormântare, ajutoarele pentru boli grave sau incurabile şi protezele,
precum şi cheltuielile pentru funcţionarea corespunzătoare a
unor activităţi ori unităţi aflate în administrarea
contribuabililor: grădiniţe, crese, servicii de sănătate
acordate în cazul bolilor profesionale şi al accidentelor de muncă
până la internarea într-o unitate sanitară, muzee, biblioteci,
cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilişti, pentru
şcolile pe care le au sub patronaj, precum şi alte cheltuieli
efectuate în baza contractului colectiv de muncă. In cadrul acestei
limite, pot fi deduse şi cheltuielile reprezentând: tichete de
creşă acordate de angajator în conformitate cu legislaţia în
vigoare, cadouri în bani sau în natură oferite copiilor minori şi
salariaţilor, cadouri în bani sau în natură acordate salariatelor,
costul prestaţiilor pentru tratament şi odihnă, inclusiv
transportul pentru salariaţii proprii şi pentru membrii de familie ai
acestora, ajutoare pentru salariaţii care au suferit pierderi în
gospodărie şi contribuţia la fondurile de intervenţie ale
asociaţiei profesionale a minerilor, ajutorarea copiilor din şcoli
şi centre de plasament;
Norme metodologice:
331. Cheltuielile efectuate în baza
contractului colectiv de muncă, ce intră sub incidenţa
prevederilor art. 21 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal, sunt cheltuielile de
natură socială stabilite în cadrul contractelor colective de
muncă la nivel naţional, de ramură, grup de unităţi
şi unităţi, altele decât cele menţionate în mod expres în
cadrul art. 21 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal."
12. Punctul 351 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:
j) cheltuielile efectuate în numele unui angajat, la
schemele de pensii facultative, în limita unei sume reprezentând echivalentul
în lei a 400 euro într-un an fiscal, pentru fiecare participant;
k) cheltuielile cu primele de asigurare
voluntară de sănătate, în limita unei sume reprezentând
echivalentul în lei a 250 euro într-un an fiscal, pentru fiecare participant;
Norme metodologice:
351. Intră sub incidenţa
prevederilor art. 21 alin. (3) lit. j) din Codul fiscal cheltuielile
înregistrate de angajator în numele unui angajat, la schemele de pensii
facultative, efectuate potrivit Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative,
cu modificările şi completările ulterioare, în limita unei sume
reprezentând echivalentul în lei a 400 de euro într-un an fiscal, pentru
fiecare participant. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea
echivalentului în euro este cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca
Naţională a României la data înregistrării cheltuielilor."
13. Punctul 39 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Codul fiscal:
b) dobânzile/majorările de întârziere,
amenzile, confiscările şi penalităţile de întârziere
datorate către autorităţile române/străine, potrivit
prevederilor legale;
Norme metodologice:
39. Prin autorităţi române/străine se
înţelege totalitatea instituţiilor, organismelor şi
autorităţilor din România şi din străinătate care
urmăresc şi încasează amenzi, dobânzi/majorări şi
penalităţi de întârziere, execută confiscări, potrivit
prevederilor legale."
14. Punctul 40 se abrogă.
15. La punctul 43, litera d) se modifică
şi va avea următorul cuprins:
,,d) cheltuielile reprezentând diferenţa dintre
preţul de piaţă şi preţul de cumpărare
preferenţial, în cazul tranzacţiilor cu acţiuni efectuate în
cadrul sistemului stock options plan, precum şi cheltuielile cu
remunerarea în instrumente de capitaluri proprii acordate
salariaţilor;".
16. Punctele 54 şi 55 se abrogă.
17. După punctul 572 se introduce un
nou punct, punctul 573, cu următorul cuprins:
„573. Nu intră sub incidenţa
prevederilor art. 22 alin. (51) din Codul fiscal partea din rezerva
din reevaluarea mijloacelor fixe efectuată după data de 1 ianuarie
2004, dedusă la calculul profitului impozabil prin intermediul
amortizării fiscale până la data de 30 aprilie 2009 inclusiv, şi
care nu a fost capitalizată prin transferul direct în contul 1065 «Rezerve
reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare» pe măsură
ce mijloacele fixe au fost utilizate. Această parte a rezervei se
impozitează potrivit prevederilor art. 22 alin. (5) din Codul fiscal.
De asemenea, nu intră sub incidenţa
prevederilor art. 22 alin. (51) din Codul fiscal rezerva din reevaluarea
mijloacelor fixe efectuată după data de 1 ianuarie 2004,
aferentă mijloacelor fixe transferate în cadrul operaţiunuilorde
reorganizare, potrivit legii, la momentul scăderii din gestiune a acestora
la persoana juridică ce efectuează transferul, în condiţiile în
care rezerva respectivă este preluată de societatea beneficiară,
prevederile art. 22 alin. (51) aplicându-se în continuare la
societatea beneficiară."
18. Punctele 715şi 716se
modificaşi vor avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:
(15) Pentru mijloacele fixe amortizabile, deducerile
de amortizare se determină fără a lua în calcul amortizarea
contabilă. Câştigurile sau pierderile rezultate din vânzarea ori din
scoaterea din funcţiune a acestor mijloace fixe se calculează pe baza
valorii fiscale a acestora, diminuată cu amortizarea fiscală. Pentru
mijloacele fixe cu valoarea contabilă evidenţiată în sold la
data de 31 decembrie 2003, amortizarea se calculează în baza valorii
rămase neamortizată, pe durata normală de utilizare
rămasă, folosindu-se metodele de amortizare aplicate până la
această dată.
Norme metodologice:
715. Pentru determinarea valorii fiscale în
cazul transferurilor terenurilor cu valoare contabilă, precum şi
pentru determinarea valorii fiscale rămase neamortizate în cazul mijloacelor
fixe amortizabile evidenţiate în sold la 31 decembrie 2003, în valoarea
fiscală de la data intrării în patrimoniu se includ şi
reevaluările efectuate, potrivit legii, până la acea dată.
Pentru determinarea valorii fiscale a terenurilor,
respectiv a valorii fiscale rămase neamortizate în cazul mijloacelor fixe
amortizabile, vor fi luate în calcul şi reevaluările contabile
efectuate după data de 1 ianuarie 2007, precum şi partea
rămasă neamortizată din reevaluările contabile efectuate în
perioada 1 ianuarie 2004 - 31 decembrie 2006, evidenţiate la data de 31
decembrie 2006. Nu se recuperează prin intermediul amortizării
fiscale reevaluările contabile efectuate după data de 1 ianuarie 2004
la mijloacele fixe amortizabile care nu mai au valoare fiscală
rămasă neamortizată la data reevaluării.
In cazul în care ulterior datei de 31 decembrie 2003 se
efectuează reevaluări care determină o descreştere a
valorii acestora se procedează la o scădere a rezervei din reevaluare
în limita soldului creditor al rezervei, în ordinea descrescătoare
înregistrării rezervei, iar valoarea fiscală a terenurilor şi
valoarea fiscală rămasă neamortizată a mijloacelor fixe
amortizabile se recalculează corespunzător. In aceste situaţii,
partea din rezerva din reevaluare care a fost anterior dedusă se include
în veniturile impozabile ale perioadei în care se efectuează
operaţiunile de reevaluare ulterioare datei de 31 decembrie 2003.
Prin valoarea fiscală rămasă
neamortizată se înţelege diferenţa dintre valoarea fiscală
la data intrării în patrimoniu şi valoarea amortizării fiscale.
In valoarea fiscală la data intrării în patrimoniu se include şi
taxa pe valoarea adăugată devenită nedeductibilă, potrivit
prevederilor titlului VI.
716. In aplicarea prevederilor art. 24 alin.
(15) din Codul fiscal, cheltuielile înregistrate ca urmare a casării unui
mijloc fix cu valoarea fiscală incomplet amortizată sunt cheltuieli
efectuate în scopul realizării de venituri impozabile.
Prin casarea unui mijloc fix se înţelege
operaţia de scoatere din funcţiune a activului respectiv, urmată
de dezmembrarea acestuia şi valorificarea părţilor componente
rezultate, prin vânzare sau prin folosirea în activitatea curentă a
contribuabilului."
19. După punctul 861 se introduce un
nou punct, punctul 862, cu următorul cuprins:
„Codul fiscal:
(3) In sensul prezentului articol, termenii şi
expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
[...]
11. ramură de activitate - totalitatea
activului şi pasivului unei diviziuni dintr-o societate care, din punct de
vedere organizatoric, constituie o activitate independentă, adică o
entitate capabilă să funcţioneze prin propriile mijloace;
Norme metodologice:
862. Criteriile de apreciere a caracterului
independent al ramurii de activitate se verifică la societatea
cedentă şi vizează îndeplinirea cumulată a unor
condiţii referitoare la:
a) existenţa ca structură organizatorică
distinctă de alte diviziuni organizatorice ale societăţii
cedente;
b) existenţa clientelei proprii, activelor
corporale şi necorporale proprii, stocurilor proprii, personalului propriu
şi altele. Dacă este cazul, ramura cuprinde şi servicii
administrative proprii, de exemplu serviciul de contabilitate, serviciul
descentralizat de personal etc;
c) constituirea, la momentul realizării
transferului şi în raport cu organizarea societăţii cedente,
într-un ansamblu capabil să funcţioneze prin mijloace proprii, în
condiţii normale pentru sectorul economic de activitate al acesteia;
d) identificarea totalităţii activelor
şi pasivelor care sunt legate în mod direct sau indirect de ramura
transferată, sunt înscrise în bilanţul societăţii cedente
la data în care operaţiunea de transfer produce efecte, în funcţie de
natura lor comercială, industrială, financiară, administrativă
etc;
e) exercitarea efectivă a activităţii la
momentul aprobării operaţiunii de transfer de către
adunările generale ale celor două societăţi, cedentă
şi beneficiară, sau la data la care operaţiunea are efect,
dacă aceasta este diferită.
Ramura completă de activitate nu cuprinde:
a) elemente de activ şi/sau de pasiv aferente
altor ramuri de activitate ale societăţii cedente;
b) elemente de activ şi/sau de pasiv referitoare
la gestiunea patrimonială a societăţii cedente;
c) elemente izolate de activ şi/sau de
pasiv."
20. Punctul 87 se abrogă.
21. După punctul 99 se introduce un nou punct,
punctul 991, cu următorul cuprins:
„Codul fiscal:
(6) Contribuabilii prevăzuţi la alin. (1)
lit. a) au obligaţia de a declara şi efectua trimestrial
plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit anual, în sumă
de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent,
actualizat cu indicele de inflaţie (decembrie faţă de luna
decembrie a anului anterior), estimat cu ocazia elaborării bugetului
iniţial al anului pentru care se efectuează plăţile
anticipate, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare
trimestrului pentru care se efectuează plata. Impozitul pe profit pentru
anul precedent, pe baza căruia se determină plăţile
anticipate, este impozitul pe profit datorat conform declaraţiei privind
impozitul pe profit pentru anul precedent, fără a lua în calcul
plăţile anticipate efectuate în acel an.
Norme metodologice:
991. In situaţia în care, în cursul
anului pentru care se efectuează plăţile anticipate, impozitul
pe profit aferent anului precedent se modifică şi se corectează
în condiţiile prevăzute de Codul de procedură fiscală,
plăţile anticipate care se datorează începând cu trimestrul
efectuării modificării se determină în baza impozitului pe profit
recalculat."
22. Punctul 100 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Codul fiscal:
[...]
(4) Organizaţiile nonprofit au obligaţia
de a declara şi plăti impozitul pe profit anual până la data de
25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se
calculează impozitul.
(5) Contribuabilii care obţin venituri
majoritar din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură
şi viticultură au obligaţia de a declara şi plăti
impozitul pe profit anual până la data de 25 februarie inclusiv a anului
următor celui pentru care se calculează impozitul.
(6) Contribuabilii prevăzuţi la alin. (1)
lit. a) au obligaţia de a declara şi efectua trimestrial
plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit anual, în sumă
de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent,
actualizat cu indicele de inflaţie (decembrie faţă de luna
decembrie a anului anterior), estimat cu ocazia elaborării bugetului
iniţial al anului pentru care se efectuează plăţile
anticipate, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare
trimestrului pentru care se efectuează plata. Impozitul pe profit pentru
anul precedent, pe baza căruia se determină plăţile
anticipate, este impozitul pe profit datorat conform declaraţiei privind
impozitul pe profit pentru anul precedent, fără a lua în calcul plăţile
anticipate efectuate în acel an.
(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6),
contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) nou-înfiinţaţi
efectuează plăţi anticipate în contul impozitului pe profit la
nivelul impozitului minim anual aferent primei tranşe de venituri totale,
prevăzută la art. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunzător
pentru perioada impozabilă respectivă.
[...]
Norme metodologice:
100. Pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (6)
din Codul fiscal, contribuabilii care în anul precedent au fost plătitori
de impozit pe veniturile microîntreprinderilor efectuează
plăţile anticipate trimestriale, datorate în contul impozitului pe
profit, în sumă de o pătrime din impozitul pe veniturile
microintreprinderilor datorat în anul fiscal precedent, actualizat cu indicele
de inflaţie (decembrie faţă de luna decembrie a anului
anterior), estimat cu ocazia elaborării bugetului iniţial al anului
pentru care se efectuează plăţile anticipate."
23. După punctul 1002 se introduce
un nou punct, punctul 1003, cu următorul cuprins:
„Codul fiscal:
(5) Cota de impozit pe dividende prevăzută
la alin. (2) se aplică şi asupra sumelor distribuite fondurilor
deschise de investiţii.
Norme metodologice:
1003. Nu intră sub incidenţa
prevederilor art. 36 din Codul fiscal dividendele distribuite de persoane
juridice române fondurilor de pensii facultative sau fondurilor de pensii
administrate privat, entităţi care, în conformitate cu prevederile
specifice de înfiinţare şi organizare, nu dobândesc personalitate
juridică şi nu se încadrează în categoria fondurilor deschise de
investiţii, potrivit reglementărilor privind piaţa de
capital."
C. Titlul III „Impozitul pe venit"
1. Punctul 211 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
„211. Sunt venituri comerciale, veniturile
obţinute din activităţi desfăşurate în cadrul fermei
familiale cu caracter comercial, altele decât cele care se încadrează în
venituri neimpozabile potrivit prevederilor art. 42 lit. k), precum şi
cele care sunt impozitate potrivit prevederilor cap. 7 - Venituri din
activităţi agricole."
2. Punctele 27-30 şi 32-34 se abrogă.
3. Punctele 36 şi 37 se modifică şi
vor avea următorul cuprins:
„36. In venitul brut se includ toate veniturile în bani
şi în natură, cum sunt: venituri din vânzarea de produse şi de
mărfuri, venituri din prestarea de servicii şi executarea de
lucrări, venituri din vânzarea sau închirierea bunurilor din patrimoniul
afacerii şi orice alte venituri obţinute din exercitarea
activităţii, precum şi veniturile din dobânzile primite de la bănci
pentru disponibilităţile băneşti aferente afacerii, din
alte activităţi adiacente şi altele asemenea. In venitul brut se
includ şi veniturile încasate ulterior încetării
activităţii independente, pe baza facturilor emise şi neîncasate
până la încetarea activităţii.
Prin activităţi adiacente se înţelege
toate activităţile care au legătură cu obiectul de
activitate autorizat.
In cazul încetării definitive a
activităţii, sumele obţinute din valorificarea bunurilor din
patrimoniul afacerii, înscrise în Registrul-inventar, cum ar fi: mijloace fixe,
obiecte de inventar şi altele asemenea, precum şi stocurile de
materii prime, materiale, produse finite şi mărfuri rămase
nevalorificate sunt incluse în venitul brut.
In cazul în care bunurile şi drepturile din
patrimoniul afacerii trec în patrimoniul personal al contribuabilului, din
punct de vedere fiscal se consideră o înstrăinare, suma reprezentând
contravaloarea acestora incluzându-se în venitul brut al afacerii şi
evaluarea se face la preţurile practicate pe piaţă sau stabilite
prin expertiză tehnică.
In cazul bunurilor şi drepturilor care trec prin
reorganizare în patrimoniul altei afaceri a aceluiaşi contribuabil, cele
cu valoare rămasă de amortizat se înscriu în Registrul-inventar, la
această valoare care constituie şi bază de calcul al
amortizării. Pentru bunurile şi drepturile complet amortizate care
trec prin reorganizare în patrimoniul altei afaceri a aceluiaşi
contribuabil, nu se calculează amortizare ca şi cheltuială
deductibilă aferentă veniturilor noii activităţi.
Nu constituie venit brut următoarele:
- aporturile făcute la începerea unei
activităţi sau în cursul desfăşurării acesteia;
- sumele primite sub formă de credite bancare ori
de împrumuturi de la persoane fizice sau juridice;
- sumele primite ca despăgubiri;
- sumele ori bunurile primite sub formă de
sponsorizări, mecenat sau donaţii;
- bunuri şi drepturi din patrimoniul unei afaceri
care trec prin reorganizare în patrimoniul altei afaceri a aceluiaşi
contribuabil, când se păstrează destinaţia bunurilor.
In cazul reorganizării activităţii
independente în timpul anului, venitul net/pierderea se determină separat
pentru fiecare perioadă în care activitatea independentă a fost
desfăşurată într-o formă de organizare de contribuabil,
înscriindu-se separat în declaraţia de impunere în vederea stabilirii
impozitului pe venitul net cumulat aferent întregului an fiscal. In
situaţia în care în perioada impozabilă respectivă s-a
înregistrat pierdere fiscală, aceasta poate fi reportată potrivit
regulilor de reportare prevăzute la art. 80.
37. Din venitul brut realizat se admit la deducere
numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, astfel cum
rezultă din evidenţele contabile conduse de contribuabili, cu
respectarea prevederilor art. 48 alin. (4)-(7) din Codul fiscal.
Condiţiile generale pe care trebuie să le
îndeplinească cheltuielile efectuate în scopul realizării veniturilor
pentru a putea fi deduse sunt:
a) să fie efectuate în interesul direct al
activităţii;
b) să corespundă unor cheltuieli efective
şi să fie justificate cu documente;
c) să fie cuprinse în cheltuielile
exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost
plătite."
4. La punctul 38, liniuţele a 6-a şi a
22-a se abrogă.
5. La punctul 38, liniuţă a 25-a se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„38. Sunt cheltuieli deductibile, de exemplu:
- [...]
- alte cheltuieli efectuate în scopul realizării
veniturilor."
6. La punctul 38 se introduce un nou paragraf cu
următorul cuprins:
„38. [...]
Sunt cheltuieli deductibile şi cele efectuate pentru
întreţinerea şi funcţionarea spaţiilor folosite pentru
desfăşurarea afacerilor chiar dacă documentele sunt emise pe
numele proprietarului, şi nu pe numele contribuabilului."
7. La punctul 39 se introduc două noi
liniuţe cu următorul cuprins:
„39. Sunt cheltuieli deductibile limitat, de exemplu,
următoarele:
- [...]
- dobânzile aferente împrumuturilor de la persoane
fizice şi juridice, altele decât instituţiile care
desfăşoară activitatea de creditare cu titlu profesional,
utilizate în desfăşurarea activităţii, pe baza contractului
încheiat între părţi, în limita nivelului dobânzii de
referinţă a Băncii Naţionale a României;
- cheltuieli reprezentând tichetele de masă
acordate de angajator potrivit legii, precum şi cheltuieli reprezentând
tichetele de vacanţă acordate de angajator potrivit legii."
8. Punctul 42 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Codul fiscal:
Stabilirea venitului net anual din
activităţi independente pe baza normelor de venit
Art. 49. - (1) Venitul net dintr-o activitate
independentă, care este desemnată conform alin. (2) şi care este
desfăşurată de către contribuabil, individual,
fără salariaţi, se determină pe baza normelor de venit.
(2) Direcţiile generale ale finanţelor
publice teritoriale au următoarele obligaţii:
- stabilirea nomenclatorului, conform
Clasificării activităţilor din economia naţională -
CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu
modificările ulterioare, pentru care venitul net se determină pe bază
de norme de venit;
- stabilirea nivelului normelor de venit;
- publicarea acestora, anual, în cursul trimestrului
IV al anului anterior celui în care urmează a se aplica.
(3) Ministerul Finanţelor Publice
elaborează criterii metodologice care conţin reguli pentru stabilirea
acestor norme de venit de către direcţiile generale ale
finanţelor publice teritoriale. La stabilirea impozitului se va aplica
norma de venit de la locul desfăşurării activităţii.
(4) In cazul în care un contribuabil
desfăşoară o activitate independentă pe perioade mai mici
decât anul calendaristic, norma de venit aferentă acelei
activităţi se corectează astfel încât să reflecte perioada
de an calendaristic în care a fost desfăşurată activitatea
respectivă.
(5) Dacă un contribuabil
desfăşoară două sau mai multe activităţi
desemnate, venitul net din aceste activităţi se stabileşte pe
baza celei mai ridicate norme de venit pentru respectivele
activităţi.
(6) In cazul în care un contribuabil
desfăşoară o activitate din cele prevăzute la alin. (1)
şi o altă activitate care nu este prevăzută la alin. (1),
atunci venitul net din activităţile independente
desfăşurate de contribuabil se determină pe baza
contabilităţii în partidă simplă, conform art. 48.
(7) Dacă un contribuabil
desfăşoară activitate de transport de persoane şi de bunuri
în regim de taxi şi desfăşoară şi o altă
activitate independentă, atunci venitul net din activităţile
independente desfăşurate de contribuabil se determină pe baza
datelor din contabilitatea în partidă simplă, conform art. 48. In
acest caz, venitul net din aceste activităţi nu poate fi inferior
venitului net stabilit pe baza normei de venit pentru activitatea de transport
de persoane fizice şi de bunuri în regim de taxi.
(8) Contribuabilii care desfăşoară
activităţi pentru care venitul net se determină pe bază de
norme de venit nu au obligaţia să organizeze şi să
conducă contabilitate în partidă simplă pentru activitatea
respectivă.
Norme metodologice:
42. In sensul art. 49 din Codul fiscal, pentru
persoanele fizice autorizate care realizează venituri din
activităţi independente şi desfăşoară
activităţi cuprinse în nomenclatorul stabilit de direcţiile
generale ale finanţelor publice teritoriale, individual, fără
angajaţi, venitul net se poate determina pe bază de norme anuale de
venit. La stabilirea normelor anuale de venit de către direcţiile
generale ale finanţelor publice teritoriale vor fi consultate consiliile
judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz.
De asemenea, se vor avea în vedere şi caracterul sezonier al unor
activităţi, precum şi durata concediului legal de odihnă.
Pentru contribuabilii care desfăşoară
mai multe activităţi, printre care şi cea de taximetrie,
impunerea se face în sistem real. In acest caz, venitul net din activitatea de
taximetrie luat în calcul nu poate fi inferior normei de venit, stabilită
pentru această activitate.
Persoanele care desfăşoară activitatea
de taximetrie cu autoturismele proprietate personală sunt supuse
impozitării în aceleaşi condiţii cu taximetriştii care
îşi desfăşoară activitatea în mod independent, pe bază
de norme de venit sau în sistem real."
9. Punctul 53 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„53. Venitul brut din drepturi de proprietate
intelectuală cuprinde atât sumele încasate în cursul anului, cât şi
reţinerile în contul plăţilor anticipate efectuate cu titlu de
impozit şi contribuţiile obligatorii reţinute de plătitorii
de venituri.
In cazul în care determinarea venitului net din
drepturi de proprietate intelectuală se face pe bază de cote
forfetare de cheltuieli, nu există obligativitatea înregistrării în
evidenţa contabilă a cheltuielilor efectuate în scopul
realizării venitului."
10. Punctele 641 şi 661
se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„641. Contribuabilii care realizează
venituri din activităţi independente pentru care venitul net anual
este stabilit în sistem real şi pentru care plătitorii de venituri au
obligaţia reţinerii la sursă a impozitului reprezentând
plăţi anticipate în conformitate cu art. 52 din Codul fiscal
determină venitul net anual pe baza contabilităţii în
partidă simplă. Fac excepţie contribuabilii prevăzuţi
la art. 52 alin. (4) care au optat pentru impunerea veniturilor potrivit
prevederilor art. 78.
[...]
661. Persoanele fizice care realizează
venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din vânzarea bunurilor
în regim de consignaţie, precum şi din activităţi
desfăşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat
comercial, contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului
civil şi de expertiză contabilă şi tehnică,
judiciară şi extrajudiciară, au dreptul să opteze pentru
impunerea venitului brut cu cota de 16%, impozitul fiind final, potrivit art.
78 din Codul fiscal."
11. La punctul 68, partea introductivă şi
litera f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:
CAPITOLUL III
Venituri din salarii
Definirea veniturilor din salarii
Art. 55. - (1) Sunt considerate venituri din salarii
toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o
persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui
contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de
lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor
ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru
incapacitate temporară de muncă.
(2) Regulile de impunere proprii veniturilor din
salarii se aplică şi următoarelor tipuri de venituri,
considerate asimilate salariilor:
a) indemnizaţiile din activităţi
desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică,
stabilite potrivit legii;
b) indemnizaţii din activităţi
desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor
juridice fără scop patrimonial;
c) drepturile de soldă lunară,
indemnizaţiile, primele, premiile, sporurile şi alte drepturi ale
personalului militar, acordate potrivit legii;
d) indemnizaţia lunară brută, precum
şi suma din profitul net, cuvenite administratorilor la
companii/societăţi naţionale, societăţi comerciale la
care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este
acţionar majoritar, precum şi la regiile autonome;
d1) remuneraţia obţinută
de directori în baza unui contract de mandat conform prevederilor legii
societăţilor comerciale;
d2) remuneraţia primită de
preşedintele asociaţiei de proprietari sau alte persoane, în baza
contractului de mandat, potrivit legii privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
e) sumele primite de membrii fondatori ai
societăţilor comerciale constituite prin subscripţie
publică;
f) sumele primite de reprezentanţii în adunarea
generală a acţionarilor, în consiliul de administraţie, membrii
directoratului şi ai consiliului de supraveghere, precum şi în
comisia de cenzori;
g) sumele primite de reprezentanţii în
organisme tripartite, potrivit legii;
h) indemnizaţia lunară a asociatului unic,
la nivelul valorii înscrise în declaraţia de asigurări sociale;
i) sumele acordate de organizaţii nonprofit
şi de alte entităţi neplătitoare de impozit pe profit,
peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia
primită pe perioada delegării şi detaşării în
altă localitate, în ţară şi în străinătate, în
interesul serviciului, pentru salariaţii din instituţiile publice;
j) indemnizaţia administratorilor, precum
şi suma din profitul net cuvenite administratorilor societăţilor
comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generală
a acţionarilor;
j1) sume reprezentând salarii sau
diferenţe de salarii stabilite în baza unor hotărâri
judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, precum
şi actualizarea acestora cu indicele de inflaţie;
j2) indemnizaţiile lunare
plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenţă,
stabilite conform contractului individual de muncă;
k) orice alte sume sau avantaje de natură
salariată ori asimilate salariilor în vederea impunerii.
Norme metodologice:
68. Veniturile din salarii sau considerate asimilate
salariilor cuprind totalitatea sumelor încasate ca urmare a unei relaţii
contractuale de muncă, precum şi orice sume de natură
salarială primite în baza unor legi speciale, indiferent de perioada la
care se referă, si care sunt realizate din:
[...]
f) sumele primite de reprezentanţii în adunarea
generală a acţionarilor, în consiliul de administraţie, membrii
directoratului şi ai consiliului de supraveghere, precum şi în
comisia de cenzori;".
12. La punctul 68, după litera n3)
se introduce o nouă literă, litera n4), cu următorul
cuprins:
,,n4) indemnizaţii primite la data
încetării raporturilor de serviciu."
13. La punctul 77, ultima liniuţă se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:
(3) Avantajele, cu excepţia celor
prevăzute la alin. (4), primite în legătură cu o activitate
menţionată la alin. (1) şi (2) includ, însă nu sunt
limitate la:
a) utilizarea oricărui bun, inclusiv a unui
vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii, în scop personal, cu
excepţia deplasării pe distanţă dus-întors de la domiciliu
la locul de muncă;
b) cazare, hrană, îmbrăcăminte,
personal pentru munci casnice, precum şi alte bunuri sau servicii oferite
gratuit sau la un preţ mai mic decât preţul pieţei;
c) împrumuturi nerambursabile;
d) anularea unei creanţe a angajatorului asupra
angajatului;
e) abonamentele şi costul convorbirilor
telefonice, inclusiv cartelele telefonice, în scop personal;
f) permise de călătorie pe orice mijloace
de transport, folosite în scopul personal;
g) primele de asigurare plătite de către
suportator pentru salariaţii proprii sau alt beneficiar de venituri din
salarii, la momentul plăţii primei respective, altele decât cele
obligatorii.
Norme metodologice:
77. Nu sunt considerate avantaje:
[...]
- contribuţiile la un fond de pensii facultative
suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în limita a 400 euro
anual pe participant."
14. La punctul 77 se introduce o nouă
liniuţă cu următorul cuprins:
„Norme metodologice:
77. Nu sunt considerate avantaje:
[...]
- primele de asigurare aferente contractelor de
asigurare civilă profesională pentru administratori/directori,
încheiate şi suportate de societatea comercială pentru care
desfăşoară activitatea, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990
privind societăţile comerciale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare."
15. După punctul 81 se introduce un nou punct,
punctul 811, cu următorul cuprins:
„811. Nu sunt incluse în veniturile
salariale şi nu sunt impozabile nici veniturile primite de persoanele
fizice în baza unor legi speciale şi finanţate din buget, cu
respectarea destinaţiilor si cuantumului prevăzute la paragrafele 1
si 2 ale alin. (4)."
16. La punctul 111, litera a) se modifică
şi va avea următorul cuprins:
„111. Pentru calculul impozitului lunar aferent
venitului realizat, cota de impozit de 16% se aplică asupra bazei de
calcul determinate astfel:
a) pentru veniturile obţinute la locul unde se
află funcţia de bază, ca diferenţă între venitul net
din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor
obligatorii aferente unei luni, şi următoarele:
- deducerea personală acordată pentru luna
respectivă;
- cotizaţia sindicală plătită în
luna respectivă;
- contribuţiile la fondurile de pensii
facultative, potrivit legii, astfel încât la nivelul anului să nu se
depăşească echivalentul în lei a 400 euro.
Transformarea contribuţiilor reţinute pentru
fondurile de pensii facultative din lei în euro, pentru verificarea
încadrării în plafonul anual, se face la cursul de schimb valutar
comunicat de Banca Naţională a României în vigoare în ultima zi a
lunii pentru care se plătesc drepturile salariale.
Plătitorul de venituri din salarii cumulează
sumele în euro reprezentând contribuţiile reţinute pentru fondurile
de pensii facultative şi verifică încadrarea în plafonul deductibil
prevăzut de lege."
17. Punctul 116 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„116. Se admit la deducere contribuţiile la
fondurile de pensii facultative, astfel încât suma acestora să nu
depăşească echivalentul în lei a 400 euro pentru fiecare
participant la nivelul anului."
18. După punctul 124 se introduce un nou punct,
punctul 1241, cu următorul cuprins:
„1241. Pentru persoanele fizice care
încetează să obţină venituri din salarii sau asimilate
salariilor în timpul anului, angajatorii vor înmâna un exemplar al fişei
fiscale odată cu definitivarea formelor de lichidare sau la încetarea
raporturilor în baza cărora au fost obţinute veniturile din
salarii."
19. Punctul 128 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„128. Pentru contribuabilii prevăzuţi la art.
60 din Codul fiscal care realizează venituri din salarii şi pentru
care plătitorul de venituri nu a optat să îndeplinească
obligaţiile privind calculul, reţinerea şi virarea impozitului
aferent acestor venituri, obligaţia determinării impozitului anual pe
venitul din salarii, pe sursa respectivă, revine contribuabilului."
20. Punctele 1351 şi 1371
se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„1351. Reprezintă venit brut şi
valoarea investiţiilor la bunurile mobile şi imobile ale
proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deţinător legal, care
fac obiectul unor contracte de cedare a folosinţei bunurilor, inclusiv a
contractelor de comodat, şi care sunt efectuate de cealaltă parte
contractantă. In termen de 30 de zile de la finalizarea investiţiilor
partea care a efectuat investiţia este obligată să comunice
proprietarului, uzufructuarului sau altui deţinător legal valoarea
investiţiei. Proprietarul, uzufructuarul sau alt deţinător legal
are obligaţia să declare la organul fiscal competent valoarea
investiţiei, în declaraţia de impunere.
1371. In situaţia în care chiria/arenda
reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se
determină pe baza chiriei/arendei lunare evaluate la cursul de schimb al
pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României, valabil
pentru ultima zi a fiecărei luni, corespunzător lunilor din perioada
de impunere."
21. După punctul 139 se introduce un nou punct,
punctul 1391, cu următorul cuprins:
„Codul fiscal:
Definirea veniturilor din investiţii
Art. 65. - (1) Veniturile din investiţii
cuprind:
a) dividende;
b) venituri impozabile din dobânzi;
c) câştiguri din transferul titlurilor de
valoare definite potrivit prevederilor art. 7;
d) venituri din operaţiuni de
vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract,
precum şi orice alte operaţiuni similare;
e) venituri din lichidarea unei persoane juridice. Norme
metodologice:
1391. Nu reprezintă dividend
următoarele distribuţii efectuate de la persoane juridice, potrivit
legii:
- în legătură cu excluderea, retragerea,
dobândirea prin succesiune a titlurilor de valoare, venituri care sunt
calificate drept câştiguri din transferul titlurilor de valoare;
- care aplică regimul transparenţei fiscale,
potrivit legii speciale."
22. După punctul 142 se introduce un nou punct,
punctul 1421, cu următorul cuprins:
,,1421.In cazul transferurilor titlurilor de
valoare exprimate în valută, cursul de schimb valutar utilizat în vederea
determinării câştigului şi a impozitului aferent este cursul de
schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru
ziua determinării câştigului."
23. La punctul 1443 se introduce un nou
paragraf cu următorul cuprins:
„1443[...]
In cazul operaţiunilor de
excludere/retragere/dobândire prin succesiune a părţilor sociale,
baza impozabilă se stabileşte astfel:
a) se determină suma reprezentând diferenţa
între valoarea elementelor de activ şi sumele reprezentând datoriile
societăţii;
b) se determină excedentul sumei stabilite la lit.
a) peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare. In cazul
succesiunilor suma reprezentând aportul la capitalul social este zero.
Calculul, reţinerea şi virarea impozitului se
efectuează de persoana juridică la care persoana fizică
asociată a deţinut părţile sociale. Termenul de virare a
impozitului este până la data la care se depun documentele pentru
înregistrarea operaţiunilor respective la registrul comerţului ori în
registrul acţionarilor, după caz, indiferent dacă plata
titlurilor respective se face sau nu eşalonat."
24. După punctul 146 se introduc două noi
puncte, punctele 1461 şi 1462, cu următorul
cuprins:
„1461. La stabilirea impozitului datorat
pentru sumele primite ca plată unică în urma participării la
fondurile de pensii administrate privat, potrivit Legii nr. 411/2004 privind
fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, se va acorda un singur plafon neimpozabil
de 1.000 lei aferent sumei respective.
1462. Diferenţele de venituri din
pensii primite de la acelaşi plătitor şi stabilite pentru
perioadele anterioare se impozitează separat faţă de drepturile
de pensie ale lunii curente, prin aplicarea cotei de impozit asupra venitului
impozabil lunar din pensii. Venitul lunar din pensii se stabileşte prin
deducerea din suma totală, reprezentând diferenţele de venituri din
pensie, a plafonului neimpozabil lunar de 1.000 lei şi a
contribuţiilor obligatorii."
25. Punctul 151 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„151. Plătitorii de venituri din jocuri de noroc
sunt obligaţi să organizeze evidenţa astfel încât să
poată determina câştigul realizat de fiecare persoană
fizică şi să reţină impozitul datorat aferent
acestuia.
In situaţia în care în cursul aceleiaşi zile
aceeaşi persoană fizică efectuează mai multe
operaţiuni care generează câştiguri la jocuri de tip cazino, de
la acelaşi organizator, atunci organizatorul are obligaţia să
recalculeze impozitul stabilit anterior astfel:
- se însumează câştigurile realizate;
- se diminuează nivelul astfel stabilit cu suma
reprezentând venitul neimpozabil de 600 lei/zi;
- la baza impozabilă astfel determinată se
aplică cotele de impozit prevăzute la art. 77 alin. (2),
determinându-se astfel impozitul datorat;
- din impozitul datorat se deduce impozitul calculat
şi reţinut anterior rezultând impozitul datorat recalculat la
sfârşitul zilei."
26. La punctul 1512, după litera e) se
introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul
cuprins:
„1512. Definirea unor termeni:
e1) nu constituie transfer impozabil
constatarea prin hotărâre judecătorească definitivă şi
irevocabilă a dobândirii dreptului de proprietate ca efect al uzucapiunii."
27. Punctul 1516 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:
(5) Camerele notarilor publici vor actualiza cel
puţin o dată pe an expertizele privind valoarea de circulaţie a
bunurilor imobile, care vor fi comunicate la direcţiile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor Publice.
Norme metodologice:
1516. Expertizele privind valoarea de
circulaţie a proprietăţilor imobiliare vor fi comunicate
direcţiilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, pentru a
fi utilizate începând cu data de întâi a lunii următoare primirii
acestora."
28. La punctul 1517 se introduce un nou
paragraf cu următorul cuprins:
„1517 [...]
In cazul transferurilor prin executare silită,
după expirarea termenului de 10 zile inclusiv, în care contribuabilul avea
sarcina declarării venitului la organul fiscal competent, pentru
transferurile prin alte modalităţi decât procedura notarială sau
judecătorească, organul de executare silită sau cumpărătorul,
după caz, trebuie să solicite organului fiscal competent stabilirea
impozitului şi emiterea deciziei de impunere, conform procedurilor legale,
prin depunerea documentaţiei aferente transferului."
29. La punctul 152 se introduc două noi
liniuţe cu următorul cuprins:
„Codul fiscal:
CAPITOLUL IX
Venituri din alte surse
Definirea veniturilor din alte surse
Art. 78. - (1) In această categorie se includ,
însă nu sunt limitate, următoarele venituri:
a) prime de asigurări suportate de o
persoană fizică independentă sau de orice altă entitate, în
cadrul unei activităţi pentru o persoană fizică în
legătură cu care suportatorul nu are o relaţie generatoare de
venituri din salarii, potrivit cap. III din prezentul titlu;
b) câştiguri primite de la
societăţile de asigurări, ca urmare a contractului de asigurare
încheiat între părţi cu ocazia tragerilor de amortizare;
c) venituri, sub forma diferenţelor de
preţ pentru anumite bunuri, servicii şi alte drepturi, primite de
persoanele fizice pensionari, foşti salariaţi, potrivit clauzelor
contractului de muncă sau în baza unor legi speciale;
d) venituri primite de persoanele fizice
reprezentând onorarii din activitatea de arbitraj comercial;
e) venituri primite de persoanele fizice din
activităţile menţionate la art. 52 alin. (1) lit. a)-e), în
cazul în care contribuabilul a exercitat opţiunea de impozitare a acestor
venituri potrivit prevederilor art. 79. Opţiunea de impunere a venitului
brut se exercită în scris, în momentul încheierii fiecărui raport
juridic/contract şi este aplicabilă veniturilor realizate ca urmare a
activităţii desfăşurate pe baza acestuia.
(2) Venituri din alte surse sunt orice venituri
identificate ca fiind impozabile, care nu se încadrează în categoriile
prevăzute la art. 41 lit. a)-h), altele decât veniturile neimpozabile în
conformitate cu prezentul titlu, precum şi cele enumerate prin normele
metodologice elaborate în aplicarea prezentului articol.
Norme metodologice:
152. In aplicarea art. 78 alin. (2) din Codul fiscal,
în această categorie se includ, de exemplu, următoarele venituri
realizate de persoanele fizice:
- venituri sub forma anumitor bunuri, servicii şi
alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, foşti
salariaţi, şi membrii de familie ai acestora, potrivit clauzelor
contractului de muncă sau în baza unor legi speciale;
- venituri realizate de persoana fizică ca urmare
a contractului de administrare/prestări de servicii silvice încheiat
potrivit Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic, cu modificările şi
completările ulterioare."
30. Punctul 153 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Codul fiscal:
CAPITOLUL X
Venitul net anual impozabil
Stabilirea venitului net anual impozabil
Art. 80. - (1) Venitul net anual impozabil se
stabileşte de către contribuabil pe fiecare sursă din
categoriile de venituri menţionate la art. 41 lit. a), c) şi f) prin
deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate şi se
înscrie în Declaraţia de impunere.
(2) Veniturile din categoriile prevăzute la
art. 41 lit. a), c) şi f), ce se realizează într-o fracţiune de
an sau în perioade diferite ce reprezintă fracţiuni ale
aceluiaşi an, se consideră venit anual.
Norme metodologice:
153. Venitul net anual se determină de către
contribuabil, pe fiecare sursă, din următoarele categorii:
a) venituri din activităţi independente;
b) venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
c) venituri din activităţi agricole."
31. Punctul 158 se abrogă.
32. Punctul 168 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Codul fiscal:
Stabilirea plăţilor anticipate de impozit
Art. 82. - (1) Contribuabilii care realizează
venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei
bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare, precum şi venituri
din activităţi agricole sunt obligaţi să efectueze în
cursul anului plăţi anticipate cu titlu de impozit, exceptându-se
cazul veniturilor pentru care plăţile anticipate se stabilesc prin
reţinere la sursă.
(2) Plăţile anticipate se stabilesc de
organul fiscal competent pe fiecare sursă de venit, luându-se ca bază
de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat în anul precedent,
după caz, prin emiterea unei decizii care se comunică
contribuabililor, potrivit legii. In cazul impunerilor efectuate după
expirarea termenelor de plată prevăzute la alin. (3), contribuabilii
au obligaţia efectuării plăţilor anticipate la nivelul
sumei datorate pentru ultimul termen de plată al anului precedent.
Diferenţa dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat în
anul precedent şi suma reprezentând plăţi anticipate datorate de
contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizează
pe termenele de plată următoare din cadrul anului fiscal. Pentru
declaraţiile de venit estimativ depuse în luna decembrie nu se mai
stabilesc plăţi anticipate, venitul net aferent perioadei până
la sfârşitul anului urmând să fie supus impozitării, pe baza
declaraţiei de impunere. Plăţile anticipate pentru veniturile
din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din
arendă, se stabilesc de organul fiscal astfel:
a) pe baza contractului încheiat între
părţi; sau
b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor
din contabilitatea în partidă simplă, potrivit opţiunii. In
cazul în care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea
folosinţei bunurilor reprezintă echivalentul în lei al unei sume în
valută, determinarea venitului anual estimat se efectuează pe baza
cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca
Naţională a României, din ziua precedentă celei în care se
efectuează impunerea.
(3) Plăţile anticipate se efectuează
în 4 rate egale, până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare
trimestru. Fac excepţie veniturile din arendare, pentru care
contribuabilul stabileşte impozitul, pe baza declaraţiei de impunere.
Contribuabilii care determină venitul net din activităţi
agricole, potrivit art. 72 şi 73, datorează plăţi
anticipate către bugetul de stat pentru impozitul aferent acestui venit,
în două rate egale, astfel: 50% din impozit, până la data de 1 septembrie
inclusiv, şi 50% din impozit, până la data de 15 noiembrie inclusiv.
(4) Termenele şi procedura de emitere a
deciziilor de plăţi anticipate vor fi stabilite prin ordin al
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(5) Pentru stabilirea plăţilor anticipate,
organul fiscal va lua ca bază de calcul venitul anual estimat, în toate
situaţiile în care a fost depusă o declaraţie privind venitul
estimat pentru anul curent sau venitul net din declaraţia de impunere
pentru anul fiscal precedent, după caz. La stabilirea plăţilor
anticipate se utilizează cota de impozit de 16%, prevăzută la
art. 43 alin. (1).
(6) Plăţile anticipate stabilite pe baza
contractelor încheiate între părţi în care chiria este exprimată
în lei, potrivit prevederilor art. 63 alin. (2), precum şi pentru
veniturile din activităţi independente şi agricole, impuse pe
baza normelor de venit, reprezintă impozit final.
Norme metodologice:
168. Sumele reprezentând plăţi anticipate se
achită în 4 rate egale, până la data de 15 inclusiv a ultimei luni
din fiecare trimestru, respectiv 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15
decembrie, cu excepţia veniturilor din activităţi agricole,
pentru care sumele reprezentând plăţi anticipate se achită
până la 1 septembrie şi 15 noiembrie. Pentru veniturile din cedarea
folosinţei bunurilor sub forma arendei plata impozitului se
efectuează pe baza declaraţiei de impunere."
33. Punctele 175-178 se modificaşi vor avea
următorul cuprins:
„Codul fiscal:
Declaraţia de impunere
Art. 83. - (1) Contribuabilii care realizează,
individual sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi
independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din
activităţi agricole, determinate în sistem real, au obligaţia de
a depune o declaraţie de impunere la organul fiscal competent, pentru
fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor
celui de realizare a venitului. Declaraţia de impunere se completează
pentru fiecare sursă şi categorie de venit. Pentru veniturile
realizate într-o formă de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea
distribuită din asociere.
(2) Declaraţia de impunere se completează
şi pentru câştigul net anual/pierderea netă anuală,
generată de:
a) tranzacţii cu titluri de valoare, altele
decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul
societăţilor închise;
b) operaţiuni de vânzare-cumpărare de
valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte
operaţiuni de acest gen.
(3) Nu se depun declaraţii de impunere pentru
următoarele categorii de venituri:
a) venituri nete determinate pe bază de norme
de venit, cu excepţia contribuabililor care au depus declaraţii de
venit estimativ în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit
plăţi anticipate, conform legii;
b) venituri din cedarea folosinţei bunurilor
prevăzute la art. 63 alin. (2), a căror impunere este finală;
c) venituri sub formă de salarii şi
venituri asimilate salariilor, pentru care informaţiile sunt cuprinse în
fişele fiscale, care au regim de declaraţii de impozite şi taxe
sau declaraţii lunare, depuse de contribuabilii prevăzuţi la
art. 60;
d) venituri din investiţii, cu excepţia
celor prevăzute la alin. (2), precum şi venituri din premii şi
din jocuri de noroc, a căror impunere este finală;
e) venituri din pensii;
f) venituri din activităţi agricole a
căror impunere este finală, potrivit prevederilor art. 74 alin. (4);
g) venituri din transferul proprietăţilor
imobiliare; h) venituri din alte surse.
Norme metodologice:
175. Declaraţiile de impunere sunt documentele
prin care contribuabilii declară veniturile şi cheltuielile efectiv
realizate, pe fiecare categorie de venit şi pe fiecare sursă, în
vederea stabilirii de către organul fiscal a plăţilor
anticipate.
176. Declaraţiile de impunere se depun de
contribuabilii care realizează, individual sau dintr-o formă de
asociere, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea
folosinţei bunurilor, cu excepţia celor de la art. 63 alin. (2),
şi venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se
determină în sistem real.
Declaraţiile de impunere se depun în intervalul 1
ianuarie - 25 mai inclusiv al anului următor celui de realizare a
venitului la organul fiscal competent, definit potrivit legislaţiei în
materie.
Pentru veniturile realizate dintr-o formă de
asociere venitul declarat va fi venitul net/pierderea
distribuit/distribuită din asociere.
177. Contribuabilii care realizează venituri din
străinătate impozabile în România au obligaţia să declare
în România veniturile respective până la data de 25 mai inclusiv a anului
următor celui de realizare a venitului.
178. Contribuabilii care încetează să mai
aibă domiciliul fiscal în România vor depune la organul fiscal în a
cărui rază teritorială îşi au domiciliul fiscal o
declaraţie de impunere.
Declaraţiile vor cuprinde veniturile şi
cheltuielile aferente anului fiscal curent, pentru perioada în care
contribuabilii au avut domiciliul în România."
34. Punctele 179-181 se abrogă.
35. Punctul 186 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Codul fiscal:
(3) In cazul în care între membrii asociaţi
există legături de rudenie până la gradul al patrulea inclusiv,
părţile sunt obligate să facă dovada că participă
la realizarea venitului cu bunuri sau drepturi asupra cărora au drept de
proprietate. Pot fi membri asociaţi şi persoanele fizice care au
dobândit capacitate de exerciţiu restrânsă.
(4) Asocierile au obligaţia să depună
la organul fiscal competent, până la data de 15 martie a anului
următor, declaraţii anuale de venit, conform modelului stabilit de
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, care vor cuprinde
şi distribuţia venitului net/pierderii pe asociaţi.
Norme metodologice:
186. Asociaţia, prin asociatul desemnat, depune
până la data de 15 martie a anului următor, la organul fiscal la care
asociaţia este înregistrată în evidenţa fiscală, o
declaraţie anuală care cuprinde venitul net/pierderea
realizat/realizată pe asociaţie, precum şi distribuţia
venitului net/pierderii pe fiecare asociat.
O copie de pe declaraţie se transmite de
către asociatul desemnat fiecărui asociat. Pe baza acestei copii
asociaţii vor cuprinde în declaraţia de impunere venitul
net/pierderea ce le revine din activitatea asociaţiei."
36. Punctul 192 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„192. După încheierea anului fiscal organul fiscal
menţionat la pct. 191 va elibera documentul care atestă venitul
realizat şi impozitul plătit."
37. La punctul 195, ultima liniuţă a
paragrafului al doilea se modifică si va avea următorul cuprins:
„195. [...]
- documentele care atestă dreptul de muncă
şi de şedere, după caz, pe teritoriul României."
38. Punctul 200 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„200. Contribuabilii persoane fizice române care
locuiesc în străinătate şi care îşi menţin domiciliul
în România se impun în România pentru veniturile impozabile conform
prevederilor titlului III din Codul fiscal, realizate atât în România, cât
şi în străinătate, iar obligaţiile fiscale se exercită
direct sau, în situaţia în care nu îşi îndeplinesc obligaţiile
în mod direct, prin desemnarea unui împuternicit sau reprezentant fiscal."
39. Punctul 2011 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
„2011. Persoanele fizice nerezidente, care
realizează venituri din România şi cărora le revin potrivit
prezentului titlu obligaţii privind declararea acestora, depun
declaraţiile de impunere la organul fiscal competent definit potrivit
legislaţiei în materie."
40. Punctul 202 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„202. Contribuabilii care obţin venituri din
străinătate conform art. 90 alin. (1) au obligaţia stabilirii
impozitului datorat.
Pentru veniturile din pensii şi sume asimilate
acestora, obţinute din străinătate, pentru care România are
drept de impunere, contribuabilii au obligaţia să completeze şi
să depună declaraţia de impunere.
Impozitul datorat în România se determină prin
aplicarea cotei de impunere asupra venitului brut anual diminuat cu suma
lunară neimpozabilă, stabilită potrivit prevederilor art. 69 din
Codul fiscal, calculată la nivelul anului. Suma lunară
neimpozabilă se acordă pentru fiecare sursă de venit din
pensii."
41. Punctele 207, 209 şi 210 se modifică
şi vor avea următorul cuprins:
„207. Calcularea creditului fiscal extern se face de
contribuabil, separat pe fiecare sursă de venit. In situaţia în care
contribuabilul în cauză obţine venituri din străinătate din
mai multe state, creditul extern admis a fi dedus din impozitul datorat în
România se va calcula, potrivit procedurii de mai sus, pentru fiecare
sursă de venit si pe fiecare tară.
209. Persoanele fizice prevăzute la art. 40 alin.
(1) lit. a) şi alin. (2) din Codul fiscal, care desfăşoară
activitate salarială în străinătate şi sunt plătite
pentru activitatea salarială desfăşurată în
străinătate de către angajatorul român, se impun în România
pentru veniturile realizate din activitatea salarială
desfăşurată în străinătate.
In cazul în care acelaşi venit din salarii este
supus impunerii atât în România, cât şi în străinătate, statului
străin revenindu-i dreptul de impunere potrivit convenţiei de evitare
a dublei impuneri încheiate de România cu respectivul stat, pentru veniturile
realizate în perioada în care România nu are drept de impunere, organul fiscal
competent va restitui impozitul reţinut de angajatorul roman, la cererea
rezidentului român. Procedura de restituire a impozitului reţinut de
angajatorul roman se va stabili prin ordin al preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală.
Veniturile din salarii prevăzute la art. 41 lit.
b) din Codul fiscal, care nu sunt impozabile în România, nu fac obiectul
creditului fiscal extern.
210. La sfârşitul anului fiscal vizat,
contribuabilul în cauză anexează declaraţiei de impunere
documentele justificative privind venitul realizat şi impozitul
plătit, eliberate de organul fiscal abilitat din ţara în care s-a
obţinut venitul, angajator sau alt plătitor, documente utilizate
pentru calculul creditului fiscal în condiţiile stabilite prin prezentele
norme metodologice."
D. Titlul V „Impozitul pe veniturile obţinute
din România de nerezidenti şi impozitul pe reprezentanţele firmelor
străine înfiinţate în România"
1. La punctul 2, după alineatul (1) se
introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) Nu reprezintă redevenţe
sumele plătite în schimbul obţinerii drepturilor exclusive de
distribuţie a unui produs sau serviciu, deoarece acestea nu sunt efectuate
în schimbul folosinţei sau dreptului de folosinţă a unui element
de proprietate inclus în definiţie. Intermediarul distribuitor rezident nu
plăteşte dreptul de a folosi marca sau numele sub care sunt vândute
bunurile, el obţine doar dreptul exclusiv de a vinde bunurile pe care le
cumpără de la producător."
2. La punctul 2, după alineatul (5) se
introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:
„(51) Nu reprezintă redevenţe
sumele plătite de intermediarii distribuitori ai unui software în baza
unui contract prin care se acordă frecvent dreptul de distribuţie a
unor exemplare ale software-ului, fără a da dreptul de reproducere.
Distribuţia poate fi făcută pe suporturi tangibile sau pe cale
electronică, fără ca distribuitorul să aibă dreptul de
a reproduce software-ul. De asemenea, nu reprezintă redevenţa suma
plătită pentru un software ce urmează a fi supus unui proces de
personalizare în vederea instalării sale. In aceste tranzacţii,
intermediarii distribuitori plătesc numai pentru achiziţionarea
exemplarelor de software şi nu pentru a exploata un drept de autor pentru
software."
3. Punctele 92 şi 93 se
abrogă.
4. La punctul 96, litera d) se
modifică şi va avea următorul cuprins:
,,d) Aceleaşi prevederi ca şi cele de mai sus
se aplică şi în cazul transferului oricăror altor categorii de
titluri de valoare, altele decât titlurile de participare. Respectiv, atunci
când transferul oricăror titluri de valoare, altele decât titlurile de
participare deţinute de o persoană fizică nerezidentă, se
realizează printr-un intermediar, obligaţia de calcul, reţinere
şi virare a impozitului pe câştigul din transferul unor astfel de
titluri, precum şi celelalte obligaţii declarative şi de
păstrare a certificatului de rezidenţă fiscală al
beneficiarului câştigului revin acestui intermediar. In situaţia în
care beneficiarul câştigului din transferul oricăror titluri de
valoare, altele decât titlurile de participare, este o persoană
fizică nerezidentă, iar transferul acestor titluri nu se face
printr-un intermediar, obligaţia de calcul, reţinere şi virare a
impozitului, precum şi celelalte obligaţii declarative şi de
păstrare a certificatului de rezidenţă fiscală al
beneficiarului câştigului revin, după caz, reprezentantului
fiscal/împuternicitului desemnat de beneficiar."
5. Punctele 99, 910 şi 911
se abrogă.
6. Punctele 912-914 10,11
şi 111 se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„Codul fiscal:
Scutiri de la impozitul prevăzut în prezentul
capitol
Art. 117. - Sunt scutite de impozitul pe veniturile
obţinute din România de nerezidenti următoarele venituri:
[...]
c) dobânda la instrumente/titluri de
creanţă emise de societăţile comerciale române, constituite
potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
dacă instrumentele/titlurile de creanţă sunt tranzactionate pe o
piaţă de valori mobiliare reglementată de autoritatea în domeniu
a statului în care se află această piaţă şi dobânda
este plătită unei persoane care nu este o persoană afiliată
a emiţătorului instrumentelor/titlurilor de creanţă;
Norme metodologice:
912. (1) In înţelesul acestui paragraf,
dobânzile scutite de impozit sunt cele generate de instrumente/titluri de
creanţă emise de societăţile comerciale române
înfiinţate potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
(2) Piaţa de valori mobiliare reglementată,
pentru care se aplică prevederile art. 117 lit. c) din Codul fiscal, este
cea reglementată de autoritatea în domeniu a statului în care se află
această piaţă.
(3) In categoria instrumentelor/titlurilor de
creanţă emise de o persoană juridică română se cuprind
obligaţiunile emise în lei şi în valută, cambiile, precum
şi alte asemenea instrumente/titluri de creanţă.
Codul fiscal:
d) premiile unei persoane fizice nerezidente
obţinute din România, ca urmare a participării la festivalurile
naţionale şi internaţionale artistice, culturale şi
sportive finanţate din fonduri publice;
e) premiile acordate elevilor şi
studenţilor nerezidenti la concursurile finanţate din fonduri
publice;
Norme metodologice:
913. Premiile prevăzute la art. 117
lit. d) şi e) din Codul fiscal sunt premii de natura celor plătite de
la bugetul de stat sau de la bugetele consiliilor locale prin intermediul
instituţiilor publice centrale şi locale.
Codul fiscal:
f) veniturile obţinute de nerezidenti din
România, care prestează servicii de consultanţă,
asistenţă tehnică şi alte servicii similare în orice
domeniu, în cadrul contractelor finanţate prin împrumut, credit sau alt
acord financiar încheiat între organisme financiare internaţionale şi
statul român ori persoane juridice române, inclusiv autorităţi
publice, având garanţia statului român, precum şi în cadrul
contractelor finanţate prin acorduri de împrumut încheiate de statul român
cu alte organisme financiare, în cazul în care dobânda percepută pentru
aceste împrumuturi se situează sub nivelul de 3% pe an;
Norme metodologice:
914. In sensul art. 117 lit. f) din Codul
fiscal, prin organisme financiare internaţionale cu care statul român a
încheiat acorduri de finanţare se înţelege: Banca Europeană
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Internaţională
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, cu componentele sale,
Corporaţia Financiară Internaţională şi Asociaţia
pentru Dezvoltare Internaţională, Fondul Monetar Internaţional,
Banca Europeană pentru Investiţii şi altele asemenea.
Codul fiscal:
[...]
h) dividendele plătite de o întreprindere, care
este persoană juridică română sau persoană juridică cu
sediul social în România, înfiinţată potrivit legislaţiei
europene, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii
Europene sau în unul dintre statele Asociaţiei Europene a Liberului
Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, ori
unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii
Europene sau dintr-un stat al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb,
respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat într-un
alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asociaţiei Europene a Liberului
Schimb, sunt scutite de impozit, dacă persoana juridică
străină beneficiară a dividendelor întruneşte cumulativ
următoarele condiţii:
1. are una dintre formele de organizare
prevăzute în art. 201 alin. (4);
2. în conformitate cu legislaţia fiscală a
statului membru al Uniunii Europene sau a unuia dintre statele Asociaţiei
Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein,
Regatul Norvegiei, este considerată a fi rezidentă a statului
respectiv şi, în temeiul unei convenţii privind evitarea dublei
impuneri încheiate cu un stat terţ, nu se consideră că este
rezident în scopul impunerii în afara Uniunii Europene sau Asociaţiei Europene
a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul
Norvegiei;
3. plăteşte, în conformitate cu
legislaţia fiscală a unui stat membru al Uniunii Europene sau a unuia
dintre statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda,
Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, impozit pe profit sau un impozit
similar acestuia, fără posibilitatea unei opţiuni sau
exceptări;
4. deţine minimum 10% din capitalul social al
întreprinderii persoană juridică română pe o perioadă
neîntreruptă de cel puţin 2 ani, care se încheie la data
plăţii dividendului.
Dacă beneficiarul dividendelor este un sediu
permanent al unei persoane juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii
Europene sau într-un stat al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb,
respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat într-un
alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asociaţiei Europene a Liberului
Schimb, pentru acordarea acestei scutiri persoana juridică
străină pentru care sediul permanent îşi
desfăşoară activitatea trebuie să întrunească
cumulativ condiţiile prevăzute la pct. 1-4.
Pentru acordarea acestei scutiri, persoana
juridică română care plăteşte dividendul trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
1. este o societate înfiinţată în baza
legii române şi are una dintre următoarele forme de organizare:
„societate pe acţiuni", „societate în comandită pe
acţiuni", „societate cu răspundere limitată";
2. plăteşte impozit pe profit, potrivit
prevederilor titlului II, fără posibilitatea unei opţiuni sau
exceptări.
Pentru acordarea acestei scutiri, persoana
juridică cu sediul social în România, înfiinţată potrivit
legislaţiei europene, care plăteşte dividendul, trebuie să
plătească impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II,
fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări.
Norme metodologice:
10. In aplicarea prevederilor art. 117 lit. h),
condiţia privitoare la perioada minimă de deţinere de 2 ani va
fi înţeleasă luându-se în considerare hotărârea Curţii
Europene de Justiţie în cazurile conexate: Denkavit International BV,
VITIC Amsterdam BV and Voormeer BV v Bundesamt fur Finanzen - C-284/94,
C-291/94 şi C-292/94, şi anume:
Dacă la data plăţii perioada minimă
de deţinere de 2 ani nu este încheiată, scutirea prevăzută
în Codul fiscal nu se va acorda.
In situaţia în care persoana juridică
română, respectiv sediul permanent din România poate face dovada că
perioada minimă de deţinere a fost îndeplinită după data
plăţii, persoana juridică română, respectiv sediul
permanent din România poate cere restituirea impozitelor plătite în plus.
Intră sub incidenţa prevederilor art. 117
lit. h) şi dividendele distribuite şi plătite după data de
1 ianuarie 2007, chiar dacă acestea sunt distribuite din profiturile
nerepartizate ale exerciţiilor financiare anterioare anului 2007, în
măsura în care beneficiarul dividendelor îndeplineşte condiţiile
prevăzute de lege.
In sensul prevederilor art. 117 lit. h), condiţia
privitoare la perioada de deţinere a participatie! minime are în vedere o
perioadă de 2 ani consecutivi, împliniţi la data plăţii
dividendelor.
Codul fiscal:
i) după data aderării României la Uniunea
Europeană, veniturile din economii sub forma plăţilor de
dobândă, aşa cum sunt definite la art. 1245, obţinute
din România de persoane fizice rezidente în statele membre ale Uniunii
Europene, sunt scutite de impozit;
Norme metodologice:
II. Incepând cu 1 ianuarie 2007, scutirea veniturilor
din economii sub forma plăţilor de dobândă în cazul persoanelor
fizice rezidente în statele membre ale Uniunii Europene se aplică pentru
depozitele constituite atât înainte de 1 ianuarie 2007, cât şi după 1
ianuarie 2007, sub condiţia atestării rezidenţei.
Codul fiscal:
j) începând cu data de 1 ianuarie 2011, veniturile
din dobânzi sau redevenţe, aşa cum sunt definite la art. 12419,
obţinute din România de persoane juridice rezidente în statele membre ale
Uniunii Europene sau ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, respectiv
Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, sau de un sediu
permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau
dintr-un stat al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, respectiv
Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat într-un alt stat
membru al Uniunii Europene sau al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb,
sunt scutite de impozit, dacă beneficiarul efectiv al dobânzilor sau
redevenţelor deţine minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor
de participare la persoana juridică română, pe o perioadă
neîntreruptă de cel puţin 2 ani, care se încheie la data
plăţii dobânzii sau redevenţelor;
Norme metodologice:
111. In aplicarea prevederilor art. 117 lit.
j), condiţia privitoare la perioada minimă de deţinere de 2 ani
va fi înţeleasă luându-se în considerare hotărârea Curţii
Europene de Justiţie în cazurile conexate: Denkavit International BV,
VITIC Amsterdam BV and Voormeer BV v Bundesamt fur Finanzen - C-284/94,
C-291/94 şi C-292/94, şi anume:
Dacă la data plăţii perioada minimă
de deţinere de 2 ani nu este încheiată, scutirea prevăzută
în Codul fiscal nu se va acorda.
In situaţia în care persoana juridică
română, respectiv sediul permanent din România poate face dovada că
perioada minimă de deţinere a fost îndeplinită după data
plăţii, persoana juridică română, respectiv sediul
permanent din România poate cere restituirea impozitelor plătite în
plus."
7. La punctul 12, alineatul (5) se modifică
şi va avea următorul cuprins:
„(5) Pentru restituirea impozitului reţinut în
plus din veniturile plătite de un rezident român persoanelor nerezidente,
acestea depun o cerere de restituire la plătitorul de venit rezident
român. Restituirea impozitului către persoana nerezidentă se va face
prin intermediul rezidentului român plătitor al venitului. Procedura de
restituire se va realiza conform prevederilor Codului de procedură
fiscală."
8. La punctul 12, alineatele (6), (7) şi (71)
se abrogă.
9. La punctul 12, alineatul (8) se modifică
şi va avea următorul cuprins:
„(8) Dispoziţiile titlurilor II şi III din
Codul fiscal reprezintă legislaţia internă şi se
aplică atunci când România are încheiată convenţie de evitare a
dublei impuneri cu statul al cărui rezident este beneficiarul venitului
realizat din România şi acesta prezintă certificatul de
rezidenţă fiscală sau documentul prevăzut la pct. 13 alin.
(1).
In acest sens, se vor avea în vedere veniturile
menţionate la art. 115 alin. (2) din Codul fiscal, veniturile
obţinute de artişti şi sportivi, precum şi alte venituri
pentru care România are potrivit convenţiilor de evitare a dublei impuneri
drept de impozitare."
10. Punctul 14 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„14. Ministrul finanţelor publice aprobă prin
ordin macheta certificatului de rezidenţă fiscală atât pentru
rezidenţi, cât şi pentru persoanele fizice nerezidente care au
îndeplinit condiţiile de rezidenţă prevăzute la art. 7
alin. (1) pct. 23 lit. b) şi c) din Codul fiscal timp de 3 ani consecutiv,
fiind supuşi impozitului pe veniturile obţinute din orice sursă,
atât din România, cât şi din afara României, începând cu al patrulea an
fiscal, deci având în România obligaţie fiscală integrală."
11. La punctul 15,
alineatele (1), (11) şi (12) se modifică
şi vor avea următorul cuprins:
„15. (1) Pentru a beneficia de prevederile
convenţiilor de evitare a dublei impuneri şi de prevederile
legislaţiei Uniunii Europene, nerezidenţii care au realizat venituri
din România vor depune în momentul realizării venitului la plătitorul
de venituri originalul sau copia certificatului de rezidenţă
fiscală sau a documentului prevăzut la pct. 13 alin. (1), tradus
şi legalizat de organul autorizat din România, precum şi, după
caz, o declaraţie pe propria răspundere în care se indică
îndeplinirea condiţiei de beneficiar în situaţia aplicării
legislaţiei Uniunii Europene.
(11) Până la prezentarea certificatului
de rezidenţă fiscală sau a documentului prevăzut la pct.
(13) alin. (1), precum şi, după caz, a declaraţiei pe propria
răspundere în care se indică îndeplinirea condiţiei de
beneficiar potrivit legislaţiei Uniunii Europene, se aplică
prevederile titlului V din Codul fiscal.
(12) După prezentarea certificatului de
rezidenţă fiscală sau a documentului prevăzut la pct. (13)
alin. (1) şi, după caz, a declaraţiei pe propria răspundere
în care se indică îndeplinirea condiţiei de beneficiar, se
aplică prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri sau ale
legislaţiei Uniunii Europene şi se face regularizarea impozitului în
cadrul termenului legal de prescripţie. In acest sens, certificatul de
rezidenţă fiscală trebuie să menţioneze că
beneficiarul venitului a avut, în termenul de prescripţie, rezidenţa
fiscală în statul contractant cu care este încheiată convenţia
de evitare a dublei impuneri, într-un stat al Uniunii Europene sau al
Asociaţiei Europene a Liberului Schimb pentru toată perioada în care
s-au realizat veniturile din România. Calitatea de beneficiar în scopul
aplicării legislaţiei Uniunii Europene va fi dovedită prin
certificatul de rezidenţă fiscală şi, după caz,
declaraţia pe propria răspundere a acestuia de îndeplinire
cumulativă a condiţiilor referitoare la: perioada minimă de
deţinere, condiţia de participare minimă în capitalul persoanei
juridice române, încadrarea în una dintre formele de organizare prevăzute
în titlul II sau V, după caz, calitatea de contribuabil plătitor de
impozit pe profit sau un impozit similar acestuia, fără posibilitatea
unei opţiuni sau exceptări.
Certificatul de rezidenţă fiscală
prezentat în cursul anului pentru care se fac plăţile este valabil
şi în primele 60 de zile calendaristice din anul următor, cu
excepţia situaţiei în care se schimbă condiţiile de
rezidenţă."
12. Punctul 20 se abrogă.
13. Punctul 201 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
„201. Impozitul datorat la data de 25 iunie
de reprezentanţele care sunt înfiinţate în primul semestru al anului
este proporţional cu numărul de luni de activitate
desfăşurată de reprezentanţă în cursul semestrului I.
Pentru semestrul II, impozitul reprezentând echivalentul în lei al sumei de
2.000 de euro se va plăti până la data de 25 decembrie inclusiv."
14. Punctele 24 şi 25 se abrogă.
E. Titlul VI „Taxa pe valoarea
adăugată"
1. Punctul 1 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Codul fiscal:
Semnificaţia unor termeni si expresii
Art. 1251
[...]
(2) In înţelesul prezentului titlu:
a) o persoană impozabilă care are sediul
activităţii economice în România este considerată a fi
stabilită în România;
b) o persoană impozabilă care are sediul
activităţii economice în afara României se consideră că
este stabilită în România dacă are un sediu fix în România, respectiv
dacă dispune în România de suficiente resurse tehnice şi umane pentru
a efectua regulat livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii
impozabile;
c) o persoană impozabilă care are sediul
activităţii economice în afara României şi care are un sediu fix
în România conform lit. b) este considerată persoană impozabilă
care nu este stabilită în România pentru livrările de bunuri sau
prestările de servicii realizate la care sediul fix de pe teritoriul
României nu participă.
Norme metodologice:
1.(1) Locul unde o persoană impozabilă
îşi are stabilit sediul activităţii economice este locul unde
sunt adoptate deciziile esenţiale privind managementul persoanei
impozabile şi unde sunt exercitate funcţiile administraţiei sale
centrale. Pentru a stabili locul unde o persoană impozabilă îşi
are stabilit sediul activităţii sale economice este necesar să
se aibă în vedere o serie de factori, cum ar fi, în cazul persoanelor
juridice, sediul înregistrat al acestora, locul unde se
desfăşoară administraţia centrală, locul unde se
întrunesc directorii şi locul, de regulă acelaşi, unde se
stabileşte politica generală a companiei. De asemenea, mai pot fi
avuţi în vedere şi alţi factori, cum ar fi locul unde
domiciliază principalii directori, locul unde se întrunesc adunările
generale, locul unde sunt stocate documentele administrative şi contabile,
precum şi locul unde tranzacţiile financiare şi în special cele
bancare sunt realizate în principal. Faptul că locul de la care sunt
realizate efectiv activităţile de persoana impozabilă nu este
situat într-un stat membru nu exclude posibilitatea ca persoana impozabilă
să aibă stabilit sediul activităţii sale economice în
statul membru respectiv. Prezenţa unei cutii poştale sau a unor
reprezentanţe comerciale nu poate fi considerată ca sediu al
activităţii economice a unei persoane impozabile, dacă nu sunt
îndeplinite condiţiile menţionate în tezele anterioare.
(2) In cazul persoanelor fizice care sunt persoane
impozabile pentru care nu poate fi identificat un sediu al
activităţii economice în sensul alin. (1), domiciliul stabil al
acestor persoane va fi considerat sediul activităţii economice, în
scopul determinării statului în care acestea sunt stabilite, în sensul
art. 1251 alin. (2) lit. a) din Codul Fiscal.
(3) In scopul aplicării prevederilor art. 1251
alin. (2) lit. c) şi art. 150 din Codul fiscal:
a) dacă sediul fix din România al unei persoane
impozabile care are sediul activităţii economice în afara României nu
participă la livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, respectiv
resursele tehnice şi/sau umane din România nu sunt utilizate pentru
realizarea acestor operaţiuni, se consideră că persoana
impozabilă nu este stabilită în România pentru respectivele
operaţiuni;
b) dacă sediul fix din România al unei persoane
impozabile care are sediul activităţii economice în afara României
participă la livrarea de bunuri sau prestarea de servicii înainte sau în
timpul realizării acestor operaţiuni sau conform unor înţelegeri
este prevăzut că sediul fix poate să intervină ulterior
derulării operaţiunilor pentru operaţiuni post-vânzare ori
pentru respectarea unor clauze contractuale de garanţie şi
această potenţială participare nu constituie o operaţiune
separată din perspectiva TVA, măsura în care sunt utilizate resursele
umane şi/sau materiale în legătură cu aceste operaţiuni nu
este relevantă, deoarece se va considera că în orice situaţie
acest sediu fix participă la realizarea operaţiunilor respective;
c) atunci când resursele tehnice şi/sau umane ale
sediului fix din România al unei persoane impozabile care are sediul
activităţii economice în afara României sunt utilizate numai pentru
scopuri administrative-suport, cum sunt serviciile de contabilitate, de emitere
a facturilor şi colectarea titlurilor de creanţă, utilizarea
acestor resurse nu va fi considerată ca participare la realizarea de
livrări de bunuri sau prestări de servicii, fiind tratate doar ca
servicii-suport necesare îndeplinirii obligaţiilor legate de aceste
operaţiuni. In această situaţie, se va considera că
persoana impozabilă nu este stabilită în România pentru aceste
operaţiuni;
d) atunci când factura este emisă indicând codul
de înregistrare în scopuri de TVA al sediului fix din România, acesta va fi
considerat că a participat la livrarea de bunuri sau la prestarea de
servicii, cu excepţia situaţiei în care persoana impozabilă
poate face dovada contrariului.
(4) Atunci când gazul sau energia electrică sunt
livrate de o persoană impozabilă sau către o persoană
impozabilă care deţine în România o licenţă care îi permite
să desfăşoare activitatea economică în sectorul gazului sau
al energiei electrice, incluzând şi cumpărări şi
revânzări ale gazului natural sau ale energiei electrice, existenţa
licenţei în sine nu este suficientă pentru a considera că respectiva
persoană impozabilă are un sediu fix în România. Pentru ca sediul fix
să existe în România este necesar ca persoana impozabilă să
îndeplinească condiţiile art. 1251 alin. (2) lit.
b)."
2. După punctul 1 se introduce un nou punct,
punctul 11, cu următorul cuprins:
„Codul fiscal:
Aplicare teritorială
Art. 1252. - (1) In sensul prezentului
titlu:
a) Comunitate şi teritoriu comunitar
înseamnă teritoriile statelor membre, astfel cum sunt definite în
prezentul articol;
b) stat membru şi teritoriul statului membru
înseamnă teritoriul fiecărui stat membru al Comunităţii
pentru care se aplică Tratatul de înfiinţare a Comunităţii
Europene, în conformitate cu art. 299 din acesta, cu excepţia teritoriilor
prevăzute la alin. (2) şi (3);
c) teritorii terţe sunt teritoriile
prevăzute la alin. (2) şi (3);
d) ţară terţă înseamnă
orice stat sau teritoriu pentru care nu se aplică prevederile Tratatului
de înfiinţare a Comunităţii Europene.
(2) Următoarele teritorii care nu fac parte din
teritoriul vamal al Comunităţii se exclud din teritoriul comunitar
din punct de vedere al taxei:
a) Republica Federală Germania:
1. Insula Heligoland;
2. teritoriul Busingen;
b) Regatul Spaniei:
1. Ceuta;
2. Melilla:
c) Republica Italiană:
1. Livigno;
2. Campione d'ltalia;
3. apele italiene ale Lacului Lugano.
(3) Următoarele teritorii care fac parte din
teritoriul vamal al Comunităţii se exclud din teritoriul comunitar
din punct de vedere al taxei:
a) Insulele Canare;
b) Republica Franceză: teritoriile din
străinătate;
c) Muntele Athos;
d) Insulele Aland;
e) Insulele Channel.
(4) Se consideră ca fiind incluse în
teritoriile următoarelor state membre teritoriile menţionate mai jos:
a) Republica Franceză: Principatul Monaco;
b) Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei
de Nord: Insula Man;
c) Republica Cipru: zonele Akrotiri şi Dhekelia
aflate sub suveranitatea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.
Norme metodologice:
11. (1) Bunurile de origine din teritoriile
excluse prevăzute la art. 1252 alin. (2) şi (3) din Codul
fiscal trebuie importate din perspectiva taxei, dacă sunt transportate în
teritoriul Comunităţii.
(2) Insula Man, Principatul Monaco şi zonele
aflate sub suveranitatea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de
Nord de la Akrotiri şi Dhekelia sunt considerate teritorii ale statelor
membre, iar operaţiunile cu originea sau destinaţia în:
a) Insula Man sunt considerate cu originea sau
destinaţia în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord;
b) Principatul Monaco sunt considerate cu originea sau
destinaţia în Republica Franceză;
c) zonele aflate sub suveranitatea Regatului Unit al
Marii Britanii şi Irlandei de Nord de la Akrotiri şi Dhekelia sunt
considerate cu originea sau cu destinaţia în Republica Cipru."
3. Punctul 2 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Codul fiscal:
Operaţiuni impozabile
Art. 126. - (1) Din punct de vedere al taxei sunt
operaţiuni impozabile în România cele care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii:
a) operaţiunile care, în sensul art. 128-130,
constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de
servicii, în sfera taxei, efectuate cu plată;
b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a
serviciilor este considerat a fi în România, în conformitate cu prevederile
art. 132 şi 133;
c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este
realizată de o persoană impozabilă, astfel cum este
definită la art. 127 alin. (1), acţionând ca atare;
d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor
să rezulte din una dintre activităţile economice prevăzute
la art. 127 alin. (2).
(2) Este, de asemenea, operaţiune
impozabilă şi importul de bunuri efectuat în România de orice
persoană, dacă locul importului este în România, potrivit art. 1322.
(3) Sunt, de asemenea, operaţiuni impozabile
şi următoarele operaţiuni efectuate cu plată, pentru care
locul este considerat a fi în România, potrivit art. 1321:
a) o achiziţie intracomunitară de bunuri,
altele decât mijloace de transport noi sau produse accizabile, efectuată
de o persoană impozabilă ce acţionează ca atare sau de o
persoană juridică neimpozabilă, care nu beneficiază de
derogarea prevăzută la alin. (4), care urmează unei livrări
intracomunitare efectuate în afara României de către o persoană
impozabilă ce acţionează ca atare şi care nu este
considerată întreprindere mică în statul său membru, şi
căreia nu i se aplică prevederile art. 132 alin. (1) lit. b) cu
privire la livrările de bunuri care fac obiectul unei instalări sau
unui montaj sau ale art. 132 alin. 2) cu privire la vânzările la
distanţă;
b) o achiziţie intracomunitară de mijloace
de transport noi, efectuată de orice persoană;
c) o achiziţie intracomunitară de produse
accizabile, efectuată de o persoană impozabilă, care
acţionează ca atare, sau de o persoană juridică
neimpozabilă.
(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3) lit.
a), nu sunt considerate operaţiuni impozabile în România achiziţiile
intracomunitare de bunuri care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) sunt efectuate de o persoană impozabilă
care efectuează numai livrări de bunuri sau prestări de servicii
pentru care taxa nu este deductibilă sau de o persoană juridică
neimpozabilă;
b) valoarea totală a acestor achiziţii
intracomunitare nu depăşeşte pe parcursul anului calendaristic
curent sau nu a depăşit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul
de 10.000 euro, al cărui echivalent în lei este stabilit prin norme.
(5) Plafonul pentru achiziţii intracomunitare
prevăzut la alin. (4) lit. b) este constituit din valoarea totală,
exclusiv taxa pe valoarea adăugată, datorată sau achitată
în statul membru din care se expediază sau se transportă bunurile, a
achiziţiilor intracomunitare de bunuri, altele decât mijloace de transport
noi sau bunuri supuse accizelor.
(6) Persoanele impozabile şi persoanele
juridice neimpozabile, eligibile pentru derogarea prevăzută la alin.
(4), au dreptul să opteze pentru regimul general prevăzut la alin.
(3) lit. a). Opţiunea se aplică pentru cel puţin doi ani
calendaristici.
(7) Regulile aplicabile în cazul depăşirii
plafonului pentru achiziţii intracomunitare, prevăzut la alin. (4)
lit. b), sau al exercitării opţiunii sunt stabilite prin norme.
(8) Nu sunt considerate operaţiuni impozabile
în România:
a) achiziţiile intracomunitare de bunuri a
căror livrare în România ar fi scutită conform art. 143 alin. (1)
lit. h)-m);
b) achiziţia intracomunitară de bunuri,
efectuată în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, pentru care locul
este în România în conformitate cu prevederile art. 1321 alin. (1),
atunci când sunt îndeplinite următoarele condiţii:
1. achiziţia de bunuri este efectuată de
către o persoană impozabilă, denumită cumpărător
revânzător, care nu este stabilită în România, dar este
înregistrată în scopuri de TVA în alt stat membru;
2. achiziţia de bunuri este efectuată în
scopul unei livrări ulterioare a bunurilor respective, în România, de
către cumpărătorul revânzător prevăzut la pct. 1;
3. bunurile astfel achiziţionate de către
cumpărătorul revânzător prevăzut la pct. 1 sunt expediate
sau transportate direct în România, dintr-un alt stat membru decât cel în care
cumpărătorul revânzător este înregistrat în scopuri de TVA,
către persoana căreia urmează să-i efectueze livrarea
ulterioară, denumită beneficiarul livrării ulterioare;
4. beneficiarul livrării ulterioare este o
altă persoană impozabilă sau o persoană juridică
neimpozabilă, înregistrată în scopuri de TVA în România;
5. beneficiarul livrării ulterioare a fost
desemnat în conformitate cu art. 150 alin. (4) ca persoană obligată
la plata taxei pentru livrarea efectuată de cumpărătorul
revânzător prevăzut la pct. 1;
c) achiziţiile intracomunitare de bunuri
second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi de
antichităţi, în sensul prevederilor art. 1522, atunci când
vânzătorul este o persoană impozabilă revânzătoare, care
acţionează în această calitate, iar bunurile au fost taxate în
statul membru de unde sunt furnizate, conform regimului special pentru
intermediarii persoane impozabile, în sensul art. 313 şi 326 din Directiva
112, sau vânzătorul este organizator de vânzări prin licitaţie
publică, care acţionează în această calitate, iar bunurile
au fost taxate în statul membru furnizor, conform regimului special, în sensul
art. 333 din Directiva 112;
d) achiziţia intracomunitară de bunuri
care urmează unei livrări de bunuri aflate în regim vamal suspensiv
sau sub o procedură de tranzit intern, dacă pe teritoriul României se
încheie aceste regimuri sau această procedură pentru respectivele
bunuri.
(9) Operaţiunile impozabile pot fi:
a) operaţiuni taxabile, pentru care se
aplică cotele prevăzute la art. 140;
b) operaţiuni scutite de taxă cu drept de
deducere, pentru care nu se datorează taxa, dar este permisă
deducerea taxei datorate sau achitate pentru achiziţii. In prezentul titlu
aceste operatiuni sunt prevăzute la art. 143-1441;
c) operaţiuni scutite de taxă
fără drept de deducere, pentru care nu se datorează taxa şi
nu este permisă deducerea taxei datorate sau achitate pentru
achiziţii. In prezentul titlu aceste operaţiuni sunt prevăzute
la art. 141;
d) importuri şi achiziţii intracomunitare,
scutite de taxă, conform art. 142;
e) operaţiuni prevăzute la lit. a)-c),
care sunt scutite fără drept de deducere, fiind efectuate de
întreprinderile mici care aplică regimul special de scutire prevăzut
la art. 152, pentru care nu se datorează taxa şi nu este permisă
deducerea taxei datorate sau achitate pentru achiziţii.
Norme metodologice:
2. (1) In sensul art. 126 alin. (1) din Codul
fiscal, operaţiunea nu este impozabilă în România dacă cel
puţin una dintre condiţiile prevăzute la lit. a)-d) nu este îndeplinită.
(2) In sensul art. 126 alin. (1) lit. a) din Codul
fiscal, o livrare de bunuri şi/sau o prestare de servicii trebuie să
se efectueze cu plată. Condiţia referitoare la «plată»
implică existenţa unei legături directe între operaţiune
şi contrapartida obţinută. O operaţiune este
impozabilă în condiţiile în care această operaţiune aduce
un avantaj clientului, iar contrapartida obţinută, este aferentă
avantajului primit, după cum urmează:
a) condiţia referitoare la existenţa unui
avantaj pentru un client este îndeplinită în cazul în care furnizorul de
bunuri sau prestatorul de servicii se angajează să furnizeze bunuri
şi/sau servicii determinabile persoanei ce efectuează plata sau, în
absenţa plăţii, când operaţiunea a fost realizată
pentru a permite stabilirea unui astfel de angajament. Această
condiţie este compatibilă cu faptul că serviciile au fost
colective, nu au fost măsurabile cu exactitate sau au făcut parte
dintr-o obligaţie legală;
b) condiţia existenţei unei legături
între operaţiune şi contrapartida obţinută este
îndeplinită chiar dacă preţul nu reflectă valoarea
normală a operaţiunii, respectiv ia forma unor cotizaţii, bunuri
sau servicii, reduceri de preţ, sau nu este plătit direct de
beneficiar, ci de un terţ.
(3) In sensul art. 126 alin. (3) lit. b) din Codul
fiscal, achiziţia intracomunitară de mijloace noi de transport
efectuată de orice persoană impozabilă ori neimpozabilă sau
de orice persoană juridică neimpozabilă este întotdeauna considerată
o operaţiune impozabilă în România, pentru care nu sunt aplicabile
regulile referitoare la plafonul de achiziţii intracomunitare
prevăzut la art. 126 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, dacă locul
respectivei achiziţii intracomunitare este în România, conform art. 1321
din Codul fiscal.
(4) In sensul art. 126 alin. (3) lit. c) din Codul
fiscal, achiziţia intracomunitară de produse accizabile
efectuată de o persoană impozabilă sau de o persoană
juridică neimpozabilă este întotdeauna considerată o operaţiune
impozabilă în România, pentru care nu sunt aplicabile regulile referitoare
la plafonul de achiziţii intracomunitare prevăzut la art. 126 alin.
(4) lit. b) din Codul fiscal, dacă locul respectivei achiziţii
intracomunitare este în România, conform art. 1321 din Codul fiscal.
(5) Echivalentul în lei al plafonului pentru
achiziţii intracomunitare de 10.000 euro, prevăzut la art. 126 alin.
(4) lit. b) din Codul fiscal, aplicabil în cursul unui an calendaristic, se
determină pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca Naţională
a României la data aderării şi se rotunjeşte la cifra miilor.
Rotunjirea se face prin majorare când cifra sutelor este egală sau mai
mare decât 5 şi prin reducere când cifra sutelor este mai mică de 5,
prin urmare plafonul este de 34.000 lei.
(6) In aplicarea art. 126 alin. (5), pentru calculul
plafonului de achiziţii intracomunitare se iau în considerare
următoarele elemente:
a) valoarea tuturor achiziţiilor intracomunitare,
cu excepţia achiziţiilor intracomunitare prevăzute la alin. (7);
b) valoarea tranzacţiei ce conduce la
depăşirea plafonului pentru achiziţii intracomunitare;
c) valoarea oricărui import efectuat de persoana
juridică neimpozabilă în alt stat membru, pentru bunurile
transportate în România după import.
(7) La calculul plafonului pentru achiziţii
intracomunitare nu se vor lua în considerare:
a) valoarea achiziţiilor intracomunitare de
produse accizabile;
b) valoarea achiziţiilor intracomunitare de
mijloace noi de transport;
c) valoarea achiziţiilor de bunuri a căror
livrare a fost o livrare de bunuri cu instalare sau montaj, pentru care locul
livrării se consideră a fi în România, în conformitate cu prevederile
art. 132 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal;
d) valoarea achiziţiilor de bunuri a căror
livrare a fost o vânzare la distanţă, pentru care locul livrării
se consideră a fi în România, în conformitate cu prevederile art. 132
alin. (2) şi (3) din Codul fiscal;
e) valoarea achiziţiilor de bunuri second-hand, de
opere de artă, de obiecte de colecţie şi antichităţi,
aşa cum sunt definite la art. 1522 din Codul fiscal, în cazul
în care aceste bunuri au fost taxate conform unui regim special similar celui
prevăzut la art. 1522 din Codul fiscal în statul membru din
care au fost livrate;
f) valoarea achiziţiilor de gaze naturale şi
energie electrică a căror livrare a fost efectuată în
conformitate cu prevederile art. 132 alin. (1) lit. e) şi f) din Codul
fiscal.
(8) In cazul în care plafonul pentru achiziţii
intracomunitare este depăşit, persoana prevăzută la art.
126 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal va solicita înregistrarea în scopuri de
TVA conform art. 1531 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.
Inregistrarea va rămâne valabilă pentru perioada până la
sfârşitul anului calendaristic în care a fost depăşit plafonul
de achiziţii şi cel puţin pentru anul calendaristic
următor.
(9) Persoana prevăzută la art. 126 alin. (4)
lit. a) din Codul fiscal poate solicita anularea înregistrării oricând
după încheierea anului calendaristic următor celui în care s-a înregistrat,
conform art. 1531 alin. (5) din Codul fiscal. Prin excepţie,
persoana respectivă rămâne înregistrată în scopuri de TVA
conform art. 1531 din Codul fiscal pentru toate achiziţiile
intracomunitare efectuate cel puţin pentru încă un an calendaristic,
dacă plafonul pentru achiziţii intracomunitare este depăşit
şi în anul calendaristic care a urmat celui în care persoana a fost
înregistrată.
(10) Dacă după expirarea anului calendaristic
următor celui în care persoana a fost înregistrată persoana respectivă
efectuează o achiziţie intracomunitară în baza codului de
înregistrare în scopuri de TVA obţinut conform art. 1531 din
Codul fiscal, se consideră că persoana a optat conform art. 126 alin.
(6) din Codul fiscal, cu excepţia cazului în care este obligată să
rămână înregistrată în urma depăşirii plafonului
pentru achiziţii intracomunitare în anul următor anului în care s-a
înregistrat, situaţie în care se aplică prevederile alin. (9).
(11) In sensul art. 126 alin. (6) din Codul fiscal,
persoanele impozabile care efectuează numai operaţiuni pentru care
taxa nu este deductibilă şi persoanele juridice neimpozabile, care nu
sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care nu
depăşesc plafonul pentru achiziţii intracomunitare, pot opta pentru
regimul general prevăzut la art. 126 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal.
Aceste persoane sunt obligate la plata taxei în România pentru toate
achiziţiile intracomunitare de la data la care îşi exercită
opţiunea şi vor solicita un cod de înregistrare în scopuri de TVA
conform art. 1531 alin. (2) din Codul fiscal. Aceste persoane pot
solicita anularea înregistrării oricând după încheierea a 2 ani
calendaristici ce urmează celui în care s-au înregistrat, conform art. 1531
alin. (6) din Codul fiscal.
(12) In cazul în care după încheierea a 2 ani
calendaristici consecutivi de la înregistrare persoanele prevăzute la
alin. (11) efectuează o achiziţie intracomunitară în baza
codului de înregistrare în scopuri de TVA obţinut conform art. 1531
din Codul fiscal, se consideră că aceste persoane şi-au
reexercitat opţiunea în condiţiile art. 126 alin. (6) şi art.
1531 alin. (7) din Codul fiscal, cu excepţia cazului în care
aceste persoane sunt obligate să rămână înregistrate în urma
depăşirii plafonului pentru achiziţii intracomunitare în anul
calendaristic anterior, situaţie în care se aplică prevederile alin.
(9).
(13) In scopul aplicării prevederilor art. 126
alin. (8) lit. b) din Codul fiscal, relaţia de transport al bunurilor din
primul stat membru în România trebuie să existe între furnizor şi
cumpărătorul revânzător, oricare dintre aceştia putând fi
responsabil pentru transportul bunurilor, în conformitate cu condiţiile
Incoterms sau în conformitate cu prevederile contractuale. Dacă
transportul este realizat de beneficiarul livrării, nu sunt aplicabile
măsurile de simplificare pentru operaţiuni triunghiulare.
Obligaţiile ce revin beneficiarului livrării ulterioare, dacă
România este al treilea stat membru:
a) să plătească taxa aferentă
livrării efectuate de cumpărătorul revânzător care nu este
stabilit în România în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (4) şi
art. 157 alin. (1) sau (2), după caz;
b) să înscrie achiziţia efectuată în
rubricile alocate achiziţiilor intracomunitare de bunuri din decontul de
taxă prevăzut la art. 1562 sau 1563 din Codul
fiscal, precum şi în declaraţia recapitulativă
prevăzută la art. 1564 din Codul fiscal.
(14) In cazul operaţiunilor triunghiulare
efectuate în condiţiile art. 126 alin. (8) lit. b), dacă România este
al doilea stat membru al cumpărătorului revânzător şi
acesta a transmis furnizorului din primul stat membru codul său de
înregistrare în scopuri de TVA acordat conform art. 153 din Codul fiscal,
cumpărătorul revânzător trebuie să îndeplinească
următoarele obligaţii:
a) să emită factura prevăzută la
art. 155 din Codul fiscal, în care să fie înscris codul său de
înregistrare în scopuri de TVA în România şi codul de înregistrare în
scopuri de TVA din al treilea stat membru al beneficiarului livrării;
b) să nu înscrie achiziţia
intracomunitară de bunuri care ar avea loc în România ca urmare a
transmiterii codului de înregistrare în scopuri de TVA acordat conform art. 153
din Codul fiscal în declaraţia recapitulativă privind
achiziţiile intracomunitare, prevăzută la art. 1564
din Codul fiscal, aceasta fiind neimpozabilă. In decontul de taxă
aceste achiziţii se înscriu la rubrica rezervată achiziţiilor
neimpozabile;
c) să înscrie livrarea efectuată către
beneficiarul livrării din al treilea stat membru în rubrica rezervată
livrărilor intracomunitare de bunuri scutite de taxă a decontului de
taxă şi în declaraţia recapitulativă prevăzută la
art. 1564 din Codul fiscal următoarele date:
1. codul de înregistrare în scopuri de TVA, din al
treilea stat membru, al beneficiarului livrării;
2. codul T în rubrica corespunzătoare;
3. valoarea livrării efectuate."
4. Punctele 3-5 se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„Codul fiscal:
Persoane impozabile şi activitatea
economică
Art. 127. - (1) Este considerată persoană
impozabilă orice persoană care desfăşoară, de o
manieră independentă şi indiferent de loc, activităţi
economice de natura celor prevăzute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau
rezultatul acestei activităţi.
(2) In sensul prezentului titlu,
activităţile economice cuprind activităţile
producătorilor comercianţilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv
activităţile extractive, agricole şi activităţile
profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea, constituie activitate economică
exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obţinerii de
venituri cu caracter de continuitate.
(21) Situaţiile în care persoanele
fizice care efectuează livrări de bunuri imobile devin persoane
impozabile sunt explicitate prin norme.
(3) Nu acţionează de o manieră
independentă angajaţii sau oricare alte persoane legate de angajator
printr-un contract individual de muncă sau prin orice alte instrumente
juridice care creează un raport angajator/angajat în ceea ce priveşte
condiţiile de muncă, remunerarea sau alte obligaţii ale angajatorului.
(4) Instituţiile publice nu sunt persoane
impozabile pentru activităţile care sunt desfăşurate în
calitate de autorităţi publice, chiar dacă pentru
desfăşurarea acestor activităţi se percep cotizaţii,
onorarii, redevente, taxe sau alte plăţi, cu excepţia acelor
activităţi care ar produce distorsiuni concurenţiale dacă
instituţiile publice ar fi tratate ca persoane neimpozabile, precum
şi a celor prevăzute la alin. (5) şi (6).
(5) Instituţiile publice sunt persoane
impozabile pentru activităţile desfăşurate în calitate de
autorităţi publice, dar care sunt scutite de taxă, conform art.
141.
(6) Instituţiile publice sunt, de asemenea,
persoane impozabile pentru următoarele activităţi:
a) telecomunicaţii;
b) furnizarea de apă, gaze, energie
electrică, energie termică, agent frigorific şi altele de
aceeaşi natură;
c) transport de bunuri şi de persoane;
d) servicii prestate în porturi şi aeroporturi;
e) livrarea de bunuri noi, produse pentru vânzare;
f) activitatea târgurilor şi expoziţiilor
comerciale;
g) depozitarea;
h) activităţile organismelor de
publicitate comercială;
i) activităţile agenţiilor de
călătorie;
j) activităţile magazinelor pentru
personal, cantine, restaurante şi alte localuri asemănătoare;
k) operaţiunile posturilor publice de radio şi
televiziune.
(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (1),
orice persoană care efectuează ocazional o livrare
intracomunitară de mijloace de transport noi va fi considerată
persoană impozabilă pentru orice astfel de livrare.
(8) In condiţiile şi în limitele
prevăzute în norme, este considerat drept grup fiscal unic un grup de
persoane impozabile stabilite în România care, independente fiind din punct de
vedere juridic, sunt în relaţii strânse una cu alta din punct de vedere
organizatoric, financiar şi economic.
(9) Orice asociat sau partener al unei asocieri sau
organizaţii fără personalitate juridică este considerat
persoană impozabilă separată pentru acele activităţi
economice care nu sunt desfăşurate în numele asocierii sau
organizaţiei respective.
(10) Asocierile în participaţiune nu dau
naştere unei persoane impozabile separate. Asocierile de tip joint
venture, consortium sau alte forme de asociere în scopuri comerciale, care nu
au personalitate juridică şi sunt constituite în temeiul legii, sunt
tratate drept asocieri în participaţiune.
Norme metodologice:
3. (1) In sensul art. 127 alin. (2) din Codul fiscal,
exploatarea bunurilor corporale sau necorporale, în concordanţă cu
principiul de bază al sistemului de TVA potrivit căruia taxa trebuie
să fie neutră, se referă la orice tip de tranzacţii,
indiferent de forma lor juridică, astfel cum se menţionează în
constatările Curţii Europene de Justiţie în cazurile C-186/89
Van Tiem, C-306/94 Regie dauphinoise, C-77/01 Empresa de Desenvolvimento
Mineiro SA(EDM).
(2) In aplicarea prevederilor alin. (1), persoanele
fizice nu se consideră că realizează o activitate economică
în sfera de aplicare a taxei atunci când obţin venituri din vânzarea
locuinţelor proprietate personală sau a altor bunuri care au fost
folosite de către acestea pentru scopuri personale. In categoria bunurilor
utilizate în scopuri personale se includ construcţiile şi, după
caz, terenul aferent acestora, proprietate personală a persoanelor fizice
care au fost utilizate în scop de locuinţă, inclusiv casele de
vacanţă, orice alte bunuri utilizate în scop personal de persoana
fizică, precum şi bunurile de orice natură moştenite legal
sau dobândite ca urmare a măsurilor reparatorii prevăzute de legile privind
reconstituirea dreptului de proprietate.
(3) Persoana fizică, care nu a devenit deja
persoană impozabilă pentru alte activităţi, se
consideră că realizează o activitate economică din
exploatarea bunurilor corporale sau necorporale, dacă acţionează
ca atare, de o manieră independentă, şi activitatea
respectivă este desfăşurată în scopul obţinerii de
venituri cu caracter de continuitate, în sensul art. 127 alin. (2) din Codul
fiscal.
(4) In cazul construirii de bunuri imobile de
către persoanele fizice, în vederea vânzării, activitatea economică
este considerată începută în momentul în care persoana fizică
respectivă intenţionează să efectueze o astfel de
activitate, iar intenţia persoanei respective trebuie apreciată în
baza elementelor obiective, de exemplu, faptul că aceasta începe să
angajeze costuri şi/sau să facă investiţii
pregătitoare iniţierii activităţii economice. Activitatea
economică este considerată continuă din momentul începerii sale,
incluzând şi livrarea bunului sau părţilor din bunul imobil
construit, chiar dacă este un singur bun imobil.
(5) In cazul achiziţiei de terenuri şi/sau de
construcţii de către persoana fizică în scopul vânzării,
livrarea acestor bunuri reprezintă o activitate cu caracter de
continuitate dacă persoana fizică realizează mai mult de o
singură tranzacţie în cursul unui an calendaristic. Totuşi,
dacă persoana fizică derulează deja construcţia unui bun
imobil în vederea vânzării, conform alin. (4), activitatea economică
fiind deja considerată începută şi continuă, orice alte
tranzacţii efectuate ulterior nu vor mai avea caracter ocazional.
Deşi prima livrare este considerată ocazională, dacă
intervine o a doua livrare în cursul aceluiaşi an, prima livrare nu va fi
impozitată dar va fi luată în considerare la calculul plafonului
prevăzut la art. 152 din Codul fiscal. Livrările de construcţii
şi terenuri, scutite de taxă conform art. 141 alin. (2) lit. f) din
Codul fiscal, sunt avute în vedere atât la stabilirea caracterului de
continuitate al activităţii economice, cât şi la calculul
plafonului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal.
Exemplul nr. 1: O
persoană fizică, care nu a mai realizat tranzacţii cu bunuri
imobile în anii precedenţi, a livrat în cursul anului 2010 două
terenuri care nu sunt construibile. Deşi persoana fizică a devenit
persoană impozabilă pentru aceste
livrări, totuşi livrările respective
fiind scutite de taxă conform art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal,
persoana fizică nu are obligaţia înregistrării în scopuri de
taxă conform art. 153 din Codul fiscal. Dacă aceeaşi persoană
fizică livrează în cursul anului 2010 o construcţie nouă în
sensul art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, va avea obligaţia
să se înregistreze în scopuri de taxă dacă livrarea
respectivă cumulată cu livrările anterioare
depăşeşte plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din
Codul fiscal.
Exemplul nr. 2: O
persoană fizică (familie) vinde în cursul anului 2010 un teren
construibil sau o construcţie nouă în sensul art. 141 alin. (2) lit.
f) din Codul fiscal. Deşi în principiu operaţiunea nu ar fi scutită
de taxă conform art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, indiferent de
valoarea livrării, dacă persoana fizică nu realizează
şi alte operaţiuni pentru care ar deveni persoană
impozabilă în cursul anului 2010, această operaţiune este
considerată ocazională şi persoana fizică nu ar avea
obligaţia înregistrării în scopuri de taxă. Dacă în
acelaşi an, aceeaşi persoană fizică livrează un teren
construibil sau o construcţie nouă în sensul art. 141 alin. (2) lit.
f) din Codul fiscal, respectiva persoană va deveni persoană
impozabilă şi va avea obligaţia să se înregistreze în
scopuri de taxă înainte de efectuarea celei de-a doua livrări,
dacă prima livrare a depăşit plafonul de scutire prevăzut
la art. 152 din Codul fiscal. Dacă a doua livrare ar fi scutită conform
art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, fiind o construcţie care nu
este nouă sau un teren care nu este construibil, persoana fizică ar
avea obligaţia să se înregistreze în scopuri de taxă conform
art. 153 înainte de realizarea celei de-a doua livrări dacă prima
livrare depăşeşte plafonul de scutire prevăzut la art. 152
din Codul fiscal.
Exemplul nr. 3: O
persoană fizică realizează în cursul anului 2010 două
livrări care ar fi scutite conform art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul
fiscal. Dacă nu mai realizează nicio operaţiune în anul 2010,
iar în anul 2011 va livra o construcţie nouă sau un teren construibil
în sensul art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, va avea obligaţia
să se înregistreze în scopuri de taxă în anul 2011 numai dacă va
depăşi plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul
fiscal.
Exemplul nr. 4: O
persoană fizică a început în cursul anului 2009 construcţia unui
bun imobil cu intenţia de a vinde această construcţie. In cursul
anului 2009 nu a încasat avansuri şi în principiu nu are obligaţia
să solicite înregistrarea în scopuri de taxă. Dacă în anul 2010,
înainte să înceapă să încaseze avansuri sau înainte să
facă livrări ale unor părţi ale bunului imobil sau livrarea
respectivului imobil în integralitatea sa, livrează un teren construibil
sau o construcţie nouă în sensul art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul
fiscal, persoana fizică ar avea obligaţia să se înregistreze în
scopuri de taxă atunci când depăşeşte plafonul de scutire
prevăzut la art. 152 din Codul fiscal. Această livrare nu este
considerată ocazională, activitatea economică fiind
considerată continuă din momentul începerii construcţiei,
respectiv din anul 2009.
In cazul exemplelor prezentate au fost avute în vedere
numai persoanele fizice care nu sunt considerate persoane impozabile pentru
alte activităţi economice desfăşurate şi faptul
că orice livrare de locuinţe personale, de case de vacanţă
sau de alte bunuri prevăzute la alin. (2) nu este luată în considerare
pentru stabilirea caracterului de continuitate al activităţii nefiind
considerată operaţiune în sfera de aplicare a taxei.
(6) In cazul în care bunurile imobile sunt
deţinute în coproprietate de o familie, dacă există
obligaţia înregistrării în scopuri de taxă pentru vânzarea
acestor bunuri imobile, unul dintre soţi va fi desemnat să
îndeplinească această obligaţie.
(7) Transferul în patrimoniul afacerii al bunurilor sau
serviciilor achiziţionate sau dobândite de persoanele fizice şi care
au fost folosite în scopuri personale, în vederea utilizării pentru
desfăşurarea de activităţi economice, nu este o
operaţiune asimilată unei livrări de bunuri/prestări de
servicii, efectuate cu plată, iar persoana fizică nu poate deduce
taxa aferentă bunurilor/serviciilor respective prin aplicarea procedurii
de ajustare prevăzută la art. 148 şi 149 din Codul fiscal.
(8) Nu sunt considerate activităţi economice:
a) acordarea de bunuri şi/sau servicii în mod
gratuit de organizaţiile fără scop patrimonial;
b) livrarea următoarelor obiecte de cult religios:
vase liturgice, icoane metalice sau litografiate, cruci, crucifixe,
cruciuliţe şi medalioane cu imagini religioase specifice cultului,
obiecte de colportaj religios, calendare religioase, produse necesare exercitării
activităţii de cult religios, precum tămâia, lumânările,
dar cu excepţia celor decorative şi a celor pentru nunţi şi
botezuri.
(9) In sensul art. 127 alin. (4) din Codul fiscal,
distorsiuni concurenţiale rezultă atunci când aceeaşi activitate
este desfăşurată de mai multe persoane, dintre care unele
beneficiază de un tratament fiscal preferenţial, astfel încât
contravaloarea bunurilor livrate şi/sau a serviciilor prestate de acestea
nu este grevată de taxă, faţă de alte persoane care sunt
obligate să greveze cu taxa contravaloarea livrărilor de bunuri
şi/sau a prestărilor de servicii efectuate.
(10) In situaţia în care instituţia
publică desfăşoară activităţi pentru care este
tratată ca persoană impozabilă, instituţia publică
este considerată persoană impozabilă în legătură cu
acele activităţi sau, după caz, cu partea din structura
organizatorică prin care sunt realizate acele activităţi. Prin
excepţie, în scopul stabilirii locului prestării serviciilor conform art.
133 din Codul fiscal, o persoană juridică neimpozabilă care este
înregistrată în scopuri de TVA este considerată persoană
impozabilă.
(11) In sensul art. 127 alin. (7) din Codul fiscal,
persoana fizică devine persoană impozabilă în cazul unei
livrări intracomunitare de mijloace de transport noi. De asemenea, orice
altă persoană juridică neimpozabilă se consideră
persoană impozabilă pentru livrarea intracomunitară de mijloace
de transport noi. Aceste persoane nu sunt obligate să se înregistreze în
scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal pentru aceste livrări
intracomunitare de mijloace de transport noi în conformitate cu prevederile
art. 153 alin. (3) din Codul fiscal.
4. (1) In sensul art. 127 alin. (8) din Codul fiscal,
grupul de persoane impozabile stabilite în România, independente din punct de
vedere juridic şi aflate în strânsă legătură din punct de
vedere financiar, economic şi organizatoric, poate opta să fie tratat
drept grup fiscal, cu următoarele condiţii:
a) o persoană impozabilă nu poate face parte
decât dintr-un singur grup fiscal; şi
b) opţiunea trebuie să se refere la o
perioadă de cel puţin 2 ani; şi
c) toate persoanele impozabile din grup trebuie să
aplice aceeaşi perioadă fiscală.
(2) Opţiunea prevăzută la alin. (1) lit.
b) se referă la grup, nu la fiecare membru al grupului.
(3) Grupul fiscal se poate constitui din minimum
două persoane impozabile.
(4) Până la data de 1 ianuarie 2012, grupul fiscal
se poate constitui numai de către persoane impozabile care sunt
considerate mari contribuabili.
(5) Se consideră, conform alin. (1), în
strânsă legătură din punct de vedere financiar, economic şi
organizatoric persoanele impozabile al căror capital este deţinut
direct sau indirect în proporţie de mai mult de 50% de către
aceeaşi acţionari, Indeplinirea acestei condiţii se
dovedeşte prin certificatul constatator eliberat de către Registrul
Comerţului şi/sau, după caz, alte documente justificative.
(6) In vederea implementării grupului fiscal se
depune la organul fiscal competent o cerere semnată de către
reprezentanţii legali ai tuturor membrilor grupului, care să
cuprindă următoarele:
a) numele, adresa, obiectul de activitate şi codul
de înregistrare în scopuri de TVA al fiecărui membru;
b) dovada că membrii sunt în strânsă
legătură conform alin. (5);
c) numele membrului numit reprezentant.
(7) Organul fiscal competent va lua o decizie
oficială prin care să aprobe sau să refuze implementarea
grupului fiscal şi va comunica acea decizie reprezentantului grupului,
precum şi fiecărui organ fiscal în jurisdicţia căruia se
află membrii grupului fiscal, în termen de 60 de zile de la data primirii
cererii menţionate la alin. (6).
(8) Implementarea grupului fiscal va intra în vigoare
în prima zi din cea de-a doua lună următoare datei deciziei
menţionate la alin. (7).
(9) Reprezentantul grupului va notifica organului
fiscal competent oricare dintre următoarele evenimente:
a) încetarea opţiunii prevăzute la alin. (1)
de a forma un grup fiscal unic, cu cel puţin 30 de zile înainte de
producerea evenimentului;
b) neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin.
(1)-(5), care conduc la anularea tratamentului persoanelor impozabile ca grup
fiscal sau a unei persoane ca membru al grupului fiscal, în termen de 15 zile
de la producerea evenimentului care a generat această situaţie;
c) numirea unui alt reprezentant al grupului fiscal cu
cel puţin 30 de zile înainte de producerea evenimentului;
d) părăsirea grupului fiscal de către
unul dintre membri, cu cel puţin 30 de zile înainte de producerea
evenimentului;
e) intrarea unui nou membru în grupul fiscal, cu cel puţin
30 de zile înainte de producerea evenimentului.
(10) In situaţiile prevăzute la alin. (9)
lit. a) şi b), organul fiscal competent va anula tratamentul persoanelor
impozabile ca grup fiscal sau, după caz, al unei persoane ca membru al
grupului fiscal, astfel:
a) în cazul prevăzut la alin. (9) lit. a), de la
data de 1 a lunii următoare celei în care a încetat opţiunea;
b) în cazul prevăzut la alin. (9) lit. b), de la
data de 1 a lunii următoare celei în care s-a produs evenimentul care a
generat această situaţie.
(11) In situaţiile prevăzute la alin. (9)
lit. c)-e) organul fiscal competent va lua o decizie oficială în termen de
30 de zile de la data primirii notificării şi va comunica
această decizie reprezentantului, precum şi fiecărui organ
fiscal competent în jurisdicţia căruia se află membrii grupului
fiscal. Această decizie va intra în vigoare din prima zi a lunii
următoare celei în care a fost transmisă reprezentantului. Până
la primirea deciziei, persoanele impozabile care au solicitat
părăsirea sau intrarea în grup a unui membru sunt tratate ca grup
fiscal unic format din membri care au depus iniţial opţiunea de a fi
trataţi ca grup fiscal unic şi au fost acceptaţi în acest sens
de către organul fiscal competent. In situaţia în care se
solicită numirea unui alt reprezentant al grupului, organul fiscal
competent anulează calitatea reprezentantului grupului fiscal şi în
aceeaşi notificare va numi un alt reprezentant propus de membri grupului.
(12) Organul fiscal competent va putea în urma
verificărilor efectuate:
a) să anuleze tratamentul unei persoane ca membru
al unui grup fiscal în cazul în care acea persoană nu mai întruneşte
criteriile de eligibilitate pentru a fi considerată un asemenea membru în
conformitate cu prevederile alin. (1). Această anulare va intra în vigoare
începând cu prima zi a lunii următoare celei în care situaţia a fost
constatată de organele fiscale competente;
b) să anuleze tratamentul persoanelor impozabile
ca grup fiscal în cazul în care acele persoane impozabile nu mai întrunesc
criteriile de eligibilitate pentru a fi considerate un asemenea grup.
Această anulare va intra în vigoare începând cu prima zi a lunii
următoare celei în care situaţia a fost constatată de organele
fiscale competente;
(13) De la data implementării grupului fiscal unic
conform alin. (8):
a) fiecare membru al grupului fiscal, altul decât
reprezentantul:
1. va raporta în decontul de taxă menţionat
la art. 1562 din Codul fiscal orice livrare de bunuri, prestare de
servicii, import sau achiziţie intracomunitară de bunuri sau orice
altă operaţiune realizată de sau către acesta pe parcursul
perioadei fiscale;
2. va trimite decontul său de taxă
reprezentantului, iar o copie a acestui document organului fiscal de care
aparţine;
3. nu va plăti nicio taxă datorată
şi nu va solicita nicio rambursare conform decontului său de
taxă.
b) reprezentantul:
1. va raporta în propriul decont de taxă,
menţionat în art. 1562 din Codul fiscal, orice livrare de
bunuri, prestare de servicii, import sau achiziţie intracomunitară de
bunuri sau de servicii, precum şi orice altă operaţiune
realizată de sau către acesta pe parcursul perioadei fiscale;
2. va raporta într-un decont consolidat rezultatele din
toate deconturile de TVA primite de la alţi membri ai grupului fiscal,
precum şi rezultatele din propriul decont de taxă pentru perioada
fiscală respectivă;
3. va depune la organul fiscal de care aparţine
toate deconturile de taxă ale membrilor, precum şi formularul de
decont de taxă consolidat;
4. va plăti sau, după caz, va cere rambursarea
taxei care rezultă din decontul de taxă consolidat.
(14) Fiecare membru al grupului fiscal trebuie:
a) să depună declaraţia
recapitulativă prevăzută la art. 1564 din Codul
fiscal, la organul fiscal de care aparţine;
b) să se supună controlului organului fiscal
de care aparţine;
c) să răspundă separat şi în
solidar pentru orice taxă datorată de el sau de orice membru al
grupului fiscal pentru perioada cât aparţine respectivului grup fiscal.
(15) Livrările de bunuri şi prestările
de servicii realizate de fiecare membru al grupului sunt supuse regimului
normal de impozitare prevăzut de titlul VI din Codul fiscal, indiferent
dacă sunt realizate către terţi sau către ceilalţi
membri ai grupului fiscal, fiecare membru al grupului fiind considerat o
persoană impozabilă separată.
5. Obligaţiile şi drepturile din punct de
vedere al taxei pentru operaţiunile derulate de asocierile prevăzute
la art. 127 alin. (10) din Codul fiscal sunt prevăzute la pct. 791."
5. Punctul 6 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Codul fiscal:
Livrarea de bunuri
Art. 128. - (1) Este considerată livrare de
bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca şi un proprietar.
(2) Se consideră că o persoană
impozabilă, care acţionează în nume propriu, dar în contul altei
persoane, în calitate de intermediar, într-o livrare de bunuri, a
achiziţionat şi livrat bunurile respective ea însăşi, în
condiţiile stabilite prin norme.
(3) Următoarele operaţiuni sunt
considerate, de asemenea, livrări de bunuri, în sensul alin. (1):
a) predarea efectivă a bunurilor către o
altă persoană, ca urmare a unui contract care prevede că plata
se efectuează în rate sau a oricărui alt tip de contract care prevede
că proprietatea este atribuită cel mai târziu în momentul
plăţii ultimei sume scadente, cu excepţia contractelor de
leasing;
b) transferul dreptului de proprietate asupra
bunurilor, în urma executării silite;
c) trecerea în domeniul public a unor bunuri din
patrimoniul persoanelor impozabile, în condiţiile prevăzute de
legislaţia referitoare la proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia, în schimbul unei despăgubiri.
(4) Sunt asimilate livrărilor de bunuri
efectuate cu plată următoarele operaţiuni:
a) preluarea de către o persoană
impozabilă a bunurilor mobile achiziţionate sau produse de către
aceasta pentru a fi utilizate în scopuri care nu au legătură cu
activitatea economică desfăşurată, dacă taxa
aferentă bunurilor respective sau părţilor lor componente a fost
dedusă total sau parţial;
b) preluarea de către o persoană impozabilă
a bunurilor mobile achiziţionate sau produse de către aceasta pentru
a fi puse la dispoziţie altor persoane în mod gratuit, dacă taxa
aferentă bunurilor respective sau părţilor lor componente a fost
dedusă total sau parţial;
c) preluarea de către o persoană
impozabilă de bunuri mobile corporale achiziţionate sau produse de
către aceasta, altele decât bunurile de capital prevăzute la art. 149
alin. (1) lit. a), pentru a fi utilizate în scopul unor operaţiuni care nu
dau drept integral de deducere, dacă taxa aferentă bunurilor
respective a fost dedusă total sau parţial la data achiziţiei;
d) bunurile constatate lipsă din gestiune, cu
excepţia celor la care se face referire la alin. (8) lit. a)-c).
(5) Orice distribuire de bunuri din activele unei
persoane impozabile către asociaţii sau acţionarii săi,
inclusiv o distribuire de bunuri legată de lichidarea sau de dizolvarea
fără lichidare a persoanei impozabile, cu excepţia transferului
prevăzut la alin. (7), constituie livrare de bunuri efectuată cu
plată, dacă taxa aferentă bunurilor respective sau
părţilor lor componente a fost dedusă total sau parţial.
(6) In cazul a două sau mai multe transferuri
succesive ale dreptului de proprietate asupra unui bun, fiecare transfer este
considerat o livrare separată a bunului, chiar dacă bunul este
transportat direct beneficiarului final.
(7) Transferul tuturor activelor sau al unei
părţi a acestora, efectuat cu ocazia transferului de active sau,
după caz, şi de pasive, indiferent dacă este realizat ca urmare
a vânzării sau ca urmare a unor operaţiuni precum divizarea, fuziunea
ori ca aport în natură la capitalul unei societăţi, nu
constituie livrare de bunuri dacă primitorul activelor este o
persoană impozabilă. Primitorul activelor este considerat a fi
succesorul cedentului în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de deducere
prevăzută de lege.
(8) Nu constituie livrare de bunuri, în sensul alin.
(1):
a) bunurile distruse ca urmare a unor
calamităţi naturale sau a unor cauze de forţă majoră,
precum şi bunurile pierdute ori furate, dovedite legal, astfel cum sunt
prevăzute prin norme;
b) bunurile de natura stocurilor degradate
calitativ, care nu mai pot fi valorificate, precum şi activele corporale
fixe casate, în condiţiile stabilite prin norme;
c) perisabilităţile, în limitele
prevăzute prin lege;
d) bunurile acordate gratuit din rezerva de stat ca
ajutoare umanitare externe sau interne;
e) acordarea în mod gratuit de bunuri ca mostre în
cadrul campaniilor promoţionale, pentru încercarea produselor sau pentru
demonstraţii la punctele de vânzare, precum şi alte bunuri acordate
în scopul stimulării vânzărilor în condiţiile stabilite prin
norme;
f) acordarea de bunuri de mică valoare, în mod
gratuit, în cadrul acţiunilor de sponsorizare, de mecenat, de
protocol/reprezentare, precum şi alte destinaţii prevăzute de
lege, în condiţiile stabilite prin norme.
(9) Livrarea intracomunitară reprezintă o
livrare de bunuri, în înţelesul alin. (1), care sunt expediate sau
transportate dintr-un stat membru în alt stat membru de către furnizor sau
de persoana către care se efectuează livrarea ori de altă
persoană în contul acestora.
(10) Este asimilat cu livrarea intracomunitară
cu plată transferul de către o persoană impozabilă de
bunuri aparţinând activităţii sale economice din România într-un
alt stat membru, cu excepţia nontransferurilor prevăzute la alin.
(12).
(11) Transferul prevăzut la alin. (10)
reprezintă expedierea sau transportul oricăror bunuri mobile
corporale din România către alt stat membru, de persoana impozabilă
sau de altă persoană în contul său, pentru a fi utilizate în
scopul desfăşurării activităţii sale economice.
(12) In sensul prezentului titlu, nontransferul
reprezintă expedierea sau transportul unui bun din România în alt stat
membru, de persoana impozabilă sau de altă persoană în contul
său, pentru a fi utilizat în scopul uneia din următoarele
operaţiuni:
a) livrarea bunului respectiv realizată de
persoana impozabilă pe teritoriul statului membru de destinaţie a
bunului expediat sau transportat în condiţiile prevăzute la art. 132
alin. (5) şi (6) privind vânzarea la distanţă;
b) livrarea bunului respectiv, realizată de
persoana impozabilă pe teritoriul statului membru de destinaţie a
bunului expediat sau transportat, în condiţiile prevăzute la art. 132
alin. (1) lit. b) privind livrările cu instalare sau asamblare, efectuate
de către furnizor sau în numele acestuia;
c) livrarea bunului respectiv, realizată de
persoana impozabilă la bordul navelor, aeronavelor sau trenurilor, pe
parcursul transportului de persoane efectuat în teritoriul
Comunităţii, în condiţiile prevăzute la art. 132 alin. (1)
lit. d);
d) livrarea bunului respectiv, realizată de
persoana impozabilă, în condiţiile prevăzute la art. 143 alin.
(2) cu privire la livrările intracomunitare scutite, la art. 143 alin. (1)
lit. a) şi b) cu privire la scutirile pentru livrările la export
şi la art. 143 alin. (1) lit. h), i), j), k) şi m) cu privire la
scutirile pentru livrările destinate navelor, aeronavelor, misiunilor
diplomatice şi oficiilor consulare, precum şi organizaţiilor
internaţionale şi forţelor NATO;
e) livrarea de gaz prin reţeaua de
distribuţie a gazelor naturale sau de electricitate, în condiţiile
prevăzute la art. 132 alin. (1) lit. e) şi f) privind locul
livrării acestor bunuri;
f) prestarea de servicii în beneficiul persoanei
impozabile, care implică lucrări asupra bunurilor corporale efectuate
în statul membru în care se termină expedierea sau transportul bunului, cu
condiţia ca bunurile, după prelucrare, să fie reexpediate persoanei
impozabile din România de la care fuseseră expediate sau transportate
iniţial;
g) utilizarea temporară a bunului respectiv pe
teritoriul statului membru de destinaţie a bunului expediat sau
transportat, în scopul prestării de servicii în statul membru de
destinaţie, de către persoana impozabilă stabilită în
România;
h) utilizarea temporară a bunului respectiv,
pentru o perioadă care nu depăşeşte 24 de luni, pe
teritoriul unui alt stat membru, în condiţiile în care importul
aceluiaşi bun dintr-un stat terţ, în vederea utilizării
temporare, ar beneficia de regimul vamal de admitere temporară cu scutire
integrală de drepturi de import.
(13) In cazul în care nu mai este îndeplinită
una din condiţiile prevăzute la alin. (12), expedierea sau
transportul bunului respectiv este considerat ca un transfer din România în alt
stat membru. In acest caz, transferul se consideră efectuat în momentul în
care condiţia nu mai este îndeplinită.
(14) Prin ordin al ministrului finanţelor
publice, se pot introduce măsuri de simplificare cu privire la aplicarea
alin. (10)-(13).
Norme metodologice:
6. (1) In sensul art. 128 alin. (1) din Codul fiscal,
preluarea de bunuri produse de către o persoană impozabilă
pentru a fi folosite în cursul desfăşurării
activităţii sale economice sau pentru continuarea acesteia nu se
consideră ca fiind o livrare de bunuri, cu excepţia
operaţiunilor prevăzute la art. 128 alin. (4) lit. c) din Codul
fiscal. Aceleaşi prevederi se aplică şi prestărilor de servicii.
(2) Valorificarea produselor scoase din rezerva de
mobilizare constituie livrare de bunuri în sensul art. 128 alin. (1) din Codul
fiscal.
(3) In sensul art. 128 alin. (2) din Codul fiscal,
persoana impozabilă care acţionează în calitate de comisionar,
primind facturi pe numele său de la comitentul vânzător sau,
după caz, de la furnizor şi emiţând facturi pe numele său
către comitentul cumpărător ori, după caz, către
client, se consideră că acţionează în nume propriu, dar în
contul comitentului. Comisionarul este considerat din punctul de vedere al
taxei cumpărător şi revânzătoral bunurilor, indiferent
dacă acţionează în contul vânzătorului sau al
cumpărătorului, respectiv se consideră că furnizorul ori,
după caz, comitentul vânzător face o livrare de bunuri către
comisionar şi, la rândul său, comisionarul face o altă livrare
de bunuri către comitentul cumpărător sau, după caz,
către client. Dacă, potrivit contractului, comisionarul
acţionează în numele şi în contul comitentului ca mandatar, dar
primeşte şi/sau emite facturi pe numele său, acest fapt îl
transformă în cumpărător revânzător din punctul de vedere
al taxei.
(4) Prevederile alin. (3) se aplică sub denumirea
de structură de comisionar în cazurile prevăzute la pct. 19 alin.
(4).
(5) In sensul art. 128 alin. (4) lit. d) din Codul
fiscal, casarea activelor corporale fixe de natura bunurilor de capital
prevăzute la art. 149 din Codul fiscal nu constituie livrare de bunuri. Se
aplică prevederile art. 149 din Codul fiscal pentru activele corporale
fixe de natura bunurilor de capital casate, dacă la achiziţia sau,
după caz, transformarea, modernizarea, fabricarea, construcţia
acestora taxa a fost dedusă total ori parţial şi dacă
următoarele operaţiuni au intervenit în legătură cu un bun
de capital după data aderării: achiziţia sau, după caz, fabricarea,
construcţia, prima utilizare după modernizare ori transformare.
(6) Pierderile tehnologice stabilite potrivit legii
sau, după caz, stabilite de persoana impozabilă în norma proprie de
consum nu intră sub incidenţa prevederilor art. 128 alin. (4) lit. d)
din Codul fiscal. Deducerea taxei pentru achiziţiile de bunuri utilizate
în activităţi economice care dau naştere la pierderi tehnologice
se realizează pe baza prevederilor generale ale art. 145 alin. (2) sau,
după caz, ale art. 147 din Codul fiscal. Pierderile care
depăşesc normele de consum sunt asimilate livrărilor de bunuri
conform art. 128 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal. Atunci când norma de
consum este stabilită de persoana impozabilă, organul de
inspecţie fiscală poate modifica coeficientul stabilit în scopul
aplicării art. 128 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal, dacă sunt
indicii obiective că pierderea tehnologică a fost
supradimensionată
(7) In sensul art. 128 alin. (3) lit. b) din Codul
fiscal, transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor în urma
executării silite se consideră livrare de bunuri numai dacă
debitorul executat silit este o persoană impozabilă.
(8) Transferul de active prevăzut la art. 128
alin. (7) din Codul fiscal este un transfer universal de bunuri şi/sau
servicii, acestea nemaifiind tratate individual, ci ca un tot unitar la
persoana impozabilă cedentă, indiferent dacă este un transfer
total sau parţial de active. Se consideră transfer parţial de
active în sensul art. 128 alin. (7) din Codul fiscal transferul tuturor
activelor sau al unei părţi din activele investite într-o
anumită ramură a activităţii economice, dacă acestea
constituie din punct de vedere tehnic o structură independentă,
capabilă să efectueze activităţi economice separate,
indiferent dacă este realizat ca urmare a vânzării sau ca urmare a
unor operaţiuni precum divizarea, fuziunea ori ca aport în natură la
capitalul unei societăţi. De asemenea, se consideră că
transferul parţial are loc şi în cazul în care bunurile imobile în
care sunt situate activele transferate de cedent nu sunt înstrăinate, ci
realocate altor ramuri ale activităţii aflate în uzul cedentului.
Simplul transfer al unor active nu garantează posibilitatea
continuării unei activităţi economice în orice situaţie.
Pentru ca o operaţiune să poată fi considerată transfer de
active, în sensul art. 128 alin. (7) din Codul fiscal, primitorul activelor
trebuie să intenţioneze să desfăşoare activitatea
economică sau partea din activitatea economică care i-a fost
transferată, şi nu să lichideze imediat activitatea
respectivă şi, după caz, să vândă eventualele stocuri.
Pentru calificarea unei activităţi ca transferde active, nu este
relevant dacă primitorul activelor este autorizat pentru desfăşurarea
activităţii care i-a fost transferată sau dacă are în
obiectul de activitate respectiva activitate. In acest sens a fost
pronunţată hotărârea Curţii Europene de Justiţie în
cazul C-497/01 - ZitaModes.
(9) Persoana impozabilă care este beneficiarul
transferului prevăzut la alin. (8) este considerată ca fiind
succesorul cedentului, indiferent dacă este înregistrat în scopuri de
taxă sau nu. Beneficiarul va prelua toate drepturile şi
obligaţiile cedentului, inclusiv cele privind livrările către
sine prevăzute la art. 128 alin. (4) din Codul fiscal, ajustările
deducerii prevăzute la art. 148 şi 149 din Codul fiscal. Dacă
beneficiarul transferului este o persoană impozabilă care nu este
înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal şi
nu se va înregistra în scopuri de TVA ca urmare a transferului, va trebui
să plătească la bugetul de stat suma rezultată ca urmare a
ajustărilor conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161, după
caz. Prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală se va stabili procedura de declarare şi plată a sumelor
rezultate din ajustarea taxei. Momentul de referinţă pentru
determinarea datei de la care începe ajustarea taxei, în cazul bunurilor de
capital, nu este data transferului, ci data obţinerii bunului de către
cedent, conform art. 149 sau 161, după caz. Cedentul va trebui să
transmită cesionarului o copie de pe registrul bunurilor de capital,
dacă acestea sunt obţinute după data aderării.
(10) In sensul art. 128 alin. (8) lit. a) din Codul
fiscal:
a) prin cauze de forţă majoră se
înţelege:
1. incendiu, dovedit prin documente de asigurare
şi/sau alte rapoarte oficiale;
2. război, război civil, acte de terorism;
3. orice alte evenimente pentru care se poate invoca
forţa majoră;
b) prin bunuri pierdute se înţelege bunurile
dispărute în urma unor calamităţi naturale, cum ar fi
inundaţiile, alunecările de teren, sau a unor cauze de
forţă majoră;
c) prin bunuri furate se înţelege bunurile
lipsă din gestiune, neimputabile, pentru care persoana impozabilă
poate prezenta dovada constatării furtului de către organele de
poliţie, care este acceptată la despăgubire de
societăţile de asigurări.
(11) In sensul art. 128 alin. (8) lit. b) din Codul
fiscal, nu se consideră livrare de bunuri cu plată bunurile de natura
stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, dacă sunt
îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
a) bunurile nu sunt imputabile;
b) degradarea calitativă a bunurilor se
datorează unor cauze obiective dovedite cu documente. Sunt incluse în
această categorie şi produsele accizabile pentru care autoritatea
competentă a emis decizie de aprobare a distrugerii în cadrul
antrepozitului fiscal;
c) se face dovada că s-au distrus bunurile şi
nu mai intră în circuitul economic.
(12) Prevederile art. 148 şi 149 din Codul fiscal,
referitoare la ajustarea dreptului de deducere, nu se aplică în
situaţiile în care, conform art. 128 alin. (8) din Codul fiscal, nu se
consideră că are loc o livrare de bunuri cu plată.
(13) In sensul art. 128 alin. (8) lit. e) din Codul
fiscal, se cuprind în categoria bunurilor acordate în mod gratuit în scopul
stimulării vânzărilor:
a) pe lângă bunurile oferite în mod gratuit ca
mostre în cadrul campaniilor promoţionale, pentru încercarea produselor
sau pentru demonstraţii la punctele de vânzare, şi orice alte bunuri
care sunt destinate pentru reclamă şi publicitate;
b) în alte cazuri decât cele prevăzute la lit. a),
bunurile care sunt produse de persoana impozabilă în vederea vânzării
sau sunt comercializate în mod obişnuit de către persoana
impozabilă, acordate în mod gratuit clientului, numai în măsura în
care sunt bunuri de acelaşi fel ca şi cele care sunt sau au fost
livrate clientului. Atunci când bunurile acordate gratuit în vederea
stimulării vânzărilor nu sunt produse de persoana impozabilă
şi/sau nu sunt bunuri comercializate în mod obişnuit de persoana
impozabilă, acordarea gratuită a acestora nu va fi considerată
livrare de bunuri dacă:
1. se poate face dovada obiectivă a faptului
că acestea pot fi utilizate de către client în legătură cu
bunurile/serviciile pe care le-a achiziţionat de la respectiva
persoană impozabilă; sau
2. bunurile/serviciile sunt furnizate către
consumatorul final şi valoarea bunurilor acordate gratuit este mai
mică decât valoarea bunurilor/serviciilor furnizate clientului.
(14) In sensul art. 128 alin. (8) lit. f) din Codul
fiscal:
a) bunurile acordate gratuit în cadrul acţiunilor
de protocol nu sunt considerate livrări de bunuri dacă valoarea
totală a bunurilor acordate gratuit în cursul unui an calendaristic este
sub plafonul în care aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul impozitului
pe profit, astfel cum este stabilit la titlul II din Codul fiscal.
Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul microîntreprinderilor;
b) bunurile acordate gratuit în cadrul acţiunilor
de sponsorizare sau mecenat nu sunt considerate livrări de bunuri
dacă valoarea totală în cursul unui an calendaristic se
încadrează în limita a 3 la mie din cifra de afaceri determinată
potrivit art. 152 alin. (2) din Codul fiscal;
c) prin bunuri acordate în mod gratuit potrivit
destinaţiilor prevăzute de lege se înţelege bunurile pe care
persoana impozabilă este obligată prin lege să le acorde gratuit
angajaţilor săi şi care sunt legate de desfăşurarea în
condiţii optime a activităţii economice, cum sunt, de exemplu:
masa caldă pentru mineri, echipamentul de protecţie, materiale
igienico-sanitareîn vederea prevenirii îmbolnăvirilor. Plafonul până
la care nu sunt considerate livrări de bunuri cu plată este cel
prevăzut prin actele normative care instituie acordarea acestor bunuri,
dacă este cazul. Nu se încadrează în prevederile art. 128 alin. (8)
lit. f) din Codul fiscal orice gratuităţi acordate propriilor
angajaţi sau altor persoane, prin lege sau prin hotărâri ale
consiliilor locale, dacă nu există nicio legătură cu
desfăşurarea în condiţii optime a activităţii
economice, cum sunt: cotele gratuite de energie electrică acordate
persoanelor pensionate din sectorul energiei electrice, abonamentele de
transport acordate gratuit pentru diverse categorii de persoane şi altele
de aceeaşi natură.
(15) Incadrarea în plafoanele prevăzute la alin.
(14) lit. a) şi b) se determină pe baza datelor raportate prin
situaţiile financiare anuale. Nu se iau în calcul pentru încadrarea în
aceste plafoane sponsorizările, acţiunile de mecenat sau alte
acţiuni prevăzute prin legi, acordate în numerar, precum şi
bunurile pentru care taxa nu a fost dedusă. Depăşirea
plafoanelor constituie livrare de bunuri cu plată şi se
colectează taxa, dacă s-a exercitat dreptul de deducere a taxei
aferente achiziţiilor care depăşesc plafoanele. Taxa
colectată aferentă depăşirii se calculează şi se
include în decontul întocmit pentru perioada fiscală în care persoana
impozabilă a depus sau trebuie să depună situaţiile
financiare anuale, respectiv în anul următor celui în care au fost
efectuate cheltuielile.
(16) In sensul art. 128 alin. (10) din Codul fiscal,
transferul este o operaţiune asimilată unei livrări intracom
unita re cu plată de bunuri, fiind obligatoriu să fie respectate
toate condiţiile şi regulile aferente livrărilor
intracomunitare, inclusiv cele referitoare la scutirea de taxă.
Caracteristic acestei operaţiuni este faptul că în momentul
expedierii bunurilor dintr-un stat membru în alt stat membru, acestea nu fac obiectul
unei livrări în sensul art. 128 alin. (1) din Codul fiscal şi pe cale
de consecinţă, aceeaşi persoană impozabilă care
declară transferul în statul membru unde începe transportul bunurilor va
declara şi achiziţia intracomunitară asimilată în statul membru
în care aceasta are loc. Exemple de transferuri: transportul în alt stat membru
de bunuri importate în România, efectuat de persoana care a realizat importul,
în lipsa unei tranzacţii în momentul expedierii, transportul/expedierea de
bunuri mobile corporale din România în alt stat membru în vederea constituirii
unui stoc care urmează a fi vândut în respectivul stat membru, transportul
de bunuri în alt stat membru în vederea încorporării într-un bun imobil în
respectivul stat membru de către persoana impozabilă, precum şi
alte operaţiuni care iniţial au constituit nontransferuri, dar
ulterior au devenit transferuri.
(17) Nontransferul cuprinde şi expedierea sau
transportul de produse accizabile din România în alt stat membru, de către
persoana impozabilă sau de altă persoană în contul său, în
vederea efectuării unei vânzări la distanţă către
persoane neimpozabile din acel stat membru, altele decât persoanele juridice
neimpozabile.
(18) Furnizarea de programe informatice software
standard pe dischetă sau pe un alt purtător de date,
însoţită de licenţă obişnuită care interzice
copierea şi distribuirea acestora şi care permite doar instalarea lor
pe un anumit număr de staţii de lucru, care este egal cu numărul
de dischete sau de alte suporturi purtătoare de date furnizate, constituie
livrare de bunuri, conform art. 128 din Codul fiscal. Programele informatice
software standard reprezintă orice software produs ca un bun de
folosinţă generală care conţine date preînregistrate, este
comercializat ca atare şi, după instalare şi eventual o
perioadă scurtă de training, poate fi utilizat în mod independent de
către clienţi în formatul standard pentru aceleaşi
aplicaţii şi funcţii.
(19) Procesarea fotografiilor digitale constituie
livrare de bunuri conform art. 128 din Codul fiscal, atunci când fotografiile
tipărite sunt predate clientului."
6. Punctul 7 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Codul fiscal:
Prestarea de servicii
Art. 129. - (1) Se consideră prestare de
servicii orice operaţiune care nu constituie livrare de bunuri, aşa
cum este definită la art. 128.
(2) Atunci când o persoană impozabilă care
acţionează în nume propriu, dar în contul altei persoane, ia parte la
o prestare de servicii, se consideră că a primit şi a prestat ea
însăşi serviciile respective.
(3) Prestările de servicii cuprind
operaţiuni cum sunt:
a) închirierea de bunuri sau transmiterea
folosinţei bunurilor în cadrul unui contract de leasing;
b) cesiunea bunurilor necorporale, indiferent
dacă acestea fac sau nu obiectul unui drept de proprietate, cum sunt:
transferul şi/sau cesiunea drepturilor de autor, brevetelor,
licenţelor, mărcilor comerciale şi a altor drepturi similare;
c) angajamentul de a nu desfăşura o
activitate economică, de a nu concura cu altă persoană sau de a
tolera o acţiune ori o situaţie;
d) prestările de servicii efectuate pe baza
unui ordin emis de/sau în numele unei autorităţi publice sau potrivit
legii;
e) servicii de intermediere efectuate de persoane
care acţionează în numele şi în contul altei persoane, atunci
când intervin într-o livrare de bunuri sau o prestare de servicii.
(4) Sunt asimilate prestării de servicii
efectuate cu plată următoarele:
a) utilizarea temporară a bunurilor care fac
parte din activele unei persoane impozabile, în scopuri care nu au
legătură cu activitatea sa economică sau pentru a fi puse la
dispoziţie, în vederea utilizării în mod gratuit, altor persoane,
dacă taxa pentru bunurile respective a fost dedusă total sau
parţial;
b) serviciile care fac parte din activitatea
economică a persoanei impozabile, prestate în mod gratuit pentru uzul
personal al angajaţilor săi sau pentru uzul altor persoane.
(5) Nu constituie prestare de servicii
efectuată cu plată:
a) utilizarea bunurilor rezultate din activitatea
economică a persoanei impozabile, ca parte a unei prestări de
servicii efectuate în mod gratuit, în cadrul acţiunilor de sponsorizare,
mecenat sau protocol, precum şi pentru alte destinaţii prevăzute
de lege, în condiţiile stabilite prin norme;
b) serviciile care fac parte din activitatea economică
a persoanei impozabile, prestate în mod gratuit în scop de reclamă sau în
scopul stimulării vânzărilor;
c) servicii prestate în mod gratuit în cadrul
perioadei de garanţie de către persoana care a efectuat iniţial
livrarea de bunuri sau prestarea de servicii.
(6) Abrogat.
(7) Prevederile art. 128 alin. (5) şi (7) se
aplică în mod corespunzător şi prestărilor de servicii.
Norme metodologice:
7. (1) In sensul art. 129 alin. (1) din Codul fiscal,
atunci când nu există un contract de comision sau intermediere între
părţi şi nu se refactureaza cheltuielile conform pct. 19 alin.
(4), dar pentru aceeaşi prestare de servicii intervin mai multe persoane
impozabile care acţionează în nume propriu, prin tranzacţii
succesive, se consideră că fiecare persoană a primit şi a
prestat în nume propriu serviciul respectiv. Fiecare tranzacţie se
consideră o prestare separată şi se impozitează distinct,
chiar dacă serviciul respectiv este prestat direct către beneficiarul
final.
(2) Normele metodologice prevăzute la pct. 6 alin.
(3) şi (4) se aplică în mod corespunzător şi pentru
prestările de servicii prevăzute la art. 129 alin. (2) din Codul
fiscal.
(3) Transmiterea folosinţei bunurilor în cadrul
unui contract de leasing este considerată prestare de servicii conform
art. 129 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal. La sfârşitul perioadei de
leasing, dacă locatorul/finanţatorul transferă
locatarului/utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului, la
solicitarea acestuia, operaţiunea reprezintă o livrare de bunuri
pentru valoarea la care se face transferul. Se consideră a fi
sfârşitul perioadei de leasing şi data la care locatarul/utilizatorul
poate opta pentru cumpărarea bunului înainte de sfârşitul perioadei
de leasing, dar nu mai devreme de 12 luni, situaţie în care valoarea de
transfer va cuprinde şi suma ratelor care nu au mai ajuns la
scadenţă, inclusiv toate cheltuielile accesorii facturate odată
cu rata de leasing. Dacă opţiunea de cumpărare a bunului de
către locatar/utilizator se exercită înainte de derularea a 12 luni
consecutive de la data începerii contractului de leasing, respectiv data de la
care bunul este pus la dispoziţia locatarului/utilizatorului, se
consideră că nu a mai avut loc o operaţiune de leasing, ci o
livrare de bunuri la data la care bunul a fost pus la dispoziţia
locatarului/utilizatorului. Dacă în cursul derulării unui contract de
leasing financiar intervine o cesiune între utilizatori cu acceptul
locatorului/finanţatorului sau o cesiune a contractului de leasing
financiar prin care se schimbă locatorul/finanţatorul,
operaţiunea nu constituie livrare de bunuri, considerându-se că
persoana care preia contractul de leasing continuă persoana cedentului.
Operaţiunea este considerată în continuare prestare de servicii, persoana
care preia contractul de leasing având aceleaşi obligaţii ca şi
cedentul în ceea ce priveşte taxa.
(4) Este considerată prestare de servicii, conform
art. 129 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal, intermedierea efectuată de o
persoană care acţionează în numele şi în contul altei persoane
atunci când intervine într-o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. In
sensul prezentelor norme, intermediarul care acţionează în numele
şi în contul altei persoane este persoana care acţionează în
calitate de mandatar potrivit Codului comercial. In cazul în care mandatarul
intermediază livrări de bunuri sau prestări de servicii,
furnizorul/prestatorul efectuează livrarea de bunuri/prestarea de servicii
către beneficiar, pentru care emite factura direct pe numele beneficiarului,
iar mandatarul efectuează o prestare de servicii, pentru care
întocmeşte factura de comision care reprezintă contravaloarea
serviciului de intermediere prestat către mandant, respectiv către
beneficiar sau, după caz, către furnizor/prestator.
(5) Emiterea de către mandatar a unei facturi în
numele său către cumpărător, pentru livrarea de bunuri
intermediată, este suficientă pentru a-l transforma în
cumpărător revânzător din punctul de vedere al taxei pe valoarea
adăugată, astfel cum este prevăzut la pct. 6 alin. (3). De asemenea,
mandatarul devine din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată
un cumpărător revânzător, dacă primeşte de la
vânzător o factură întocmită pe numele său.
(6) Prevederile alin. (5) sunt aplicabile şi în
cazul în care mandatarul intermediază o prestare de servicii.
(7) Prevederile pct. 6 alin. (13)-(15) se aplică
corespunzător şi pentru operaţiunile prevăzute la art. 129
alin. (5) lit. a) şi b) din Codul fiscal.
(8) Prevederile pct. 6 alin. (8) şi (9) se vor
aplica corespunzător şi pentru prevederile art. 129 alin. (7) din
Codul fiscal.
(9) Transferul cu plată al unui sportiv de la un
club sportiv la un alt club sportiv este considerat o prestare de servicii cu
plată în sensul art. 129 din Codul fiscal. Sumele plătite drept
compensaţie pentru încetarea contractului sau drept penalităţi
pentru neîndeplinirea unor obligaţii prevăzute de părţile
contractante nu sunt considerate prestări de servicii efectuate cu
plată.
(10) In sensul art. 129 din Codul fiscal, sunt
considerate prestări de servicii următoarele:
a) furnizarea de programe informatice software standard
prin internet sau prin orice altă reţea electronică şi care
este în principal automatizată, necesitând intervenţie umană
minimă, fiind un serviciu furnizat pe cale electronică, conform art. 1251
alin. (1) pct. 26 din Codul fiscal;
b) furnizarea de licenţe în cadrul unui contract
de licenţă privind programele informatice software, care permite
clientului instalarea programului software pe diverse staţii de lucru,
împreună cu furnizarea de programe software standard pe dischetă sau
pe un alt purtător de date, conform art. 129 alin. (3) lit. b) din Codul
fiscal.
c) furnizarea de programe informatice software
personalizate, chiar şi în cazul în care programul software este furnizat
pe dischetă sau pe un alt purtător de date. Programul software
personalizat reprezintă orice program software creat sau adaptat nevoilor
specifice ale clienţilor, conform cerinţelor exprimate de
aceştia."
7. Punctele 10 şi 11 se modifică şi
vor avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:
Locul livrării de bunuri
Art. 132. - (1) Se consideră a fi locul
livrării de bunuri:
a) locul unde se găsesc bunurile în momentul
când începe expedierea sau transportul, în cazul bunurilor care sunt expediate
sau transportate de furnizor, de cumpărător sau de un terţ.
Dacă locul livrării, stabilit conform prezentei prevederi, se
situează în afara teritoriului comunitar, locul livrării realizate de
către importator şi locul oricărei livrări ulterioare se
consideră în statul membru de import al bunurilor, iar bunurile se
consideră a fi transportate sau expediate din statul membru de import;
b) locul unde se efectuează instalarea sau
montajul, de către furnizor sau de către altă persoană în
numele furnizorului, în cazul bunurilor care fac obiectul unei instalări
sau unui montaj;
c) locul unde se găsesc bunurile atunci când
sunt puse la dispoziţia cumpărătorului, în cazul bunurilor care
nu sunt expediate sau transportate;
d) locul de plecare a transportului de pasageri, în
cazul în care livrările de bunuri sunt efectuate la bordul unui vapor,
avion sau tren, pentru partea din transportul de pasageri efectuată în
interiorul Comunităţii, dacă:
1. partea transportului de pasageri efectuată
în interiorul Comunităţii reprezintă partea transportului,
efectuată fără nicio oprire în afara Comunităţii,
între locul de plecare şi locul de sosire ale transportului de pasageri;
2. locul de plecare a transportului de pasageri
reprezintă primul punct de îmbarcare a pasagerilor în interiorul
Comunităţii, eventual după o oprire în afara
Comunităţii;
3. locul de sosire a transportului de pasageri
reprezintă ultimul punct de debarcare prevăzut în interiorul
Comunităţii pentru pasagerii care s-au îmbarcat în interiorul
Comunităţii, eventual înainte de o oprire în afara
Comunităţii;
e) în cazul livrării de gaze prin sistemul de
distribuţie a gazelor naturale sau al livrării de energie
electrică, către un comerciant persoană impozabilă, locul
livrării se consideră locul unde comerciantul persoană
impozabilă îşi are sediul activităţii economice sau un
sediu fix pentru care se livrează bunurile sau, în absenţa unui
astfel de sediu, locul în care acesta are domiciliul stabil sau
reşedinţa sa obişnuită. Comerciantul persoană
impozabilă reprezintă persoana impozabilă a cărei
activitate principală în ceea ce priveşte cumpărările de
gaz şi energie electrică o reprezintă revânzarea de astfel de
produse şi al cărei consum propriu de astfel de produse este
neglijabil;
f) în cazul livrării de gaze prin sistemul de
distribuţie a gazelor naturale sau de energie electrică, în
situaţia în care o astfel de livrare nu se regăseşte la lit. e),
locul livrării reprezintă locul în care cumpărătorul
utilizează şi consumă efectiv gazul natural sau energia
electrică. In situaţia în care bunurile nu sunt consumate de
cumpărător, ci sunt livrate unei alte persoane, partea
neutilizată de gaz sau energie electrică se consideră ca fiind
utilizată şi consumată la locul în care noul
cumpărător îşi are sediul activităţii economice sau
are un sediu fix pentru care se livrează bunurile. In absenţa unui
astfel de sediu, se consideră că acesta a utilizat şi a consumat
bunurile în locul în care îşi are domiciliul sau reşedinţa sa
obişnuită.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit.
a), în cazul unei vânzări la distanţă care se efectuează
dintr-un stat membru spre România, locul livrării se consideră în
România dacă livrarea este efectuată către un
cumpărător persoană impozabilă sau persoană
juridică neimpozabilă, care beneficiază de derogarea de la art.
126 alin. (4), sau către orice altă persoană neimpozabilă
şi dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) valoarea totală a vânzărilor la
distanţă al căror transport sau expediere în România se
realizează de către un furnizor, în anul calendaristic în care are
loc o anumită vânzare la distanţă, inclusiv valoarea respectivei
vânzări la distanţă, sau în anul calendaristic precedent,
depăşeşte plafonul pentru vânzări la distanţă de
35.000 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte prin norme; sau
b) furnizorul a optat în statul membru din care se
transportă bunurile pentru considerarea vânzărilor sale la
distanţă, care presupun transportul bunurilor din acel stat membru în
România ca având loc în România.
(3) Locul livrării este întotdeauna în România,
în cazul vânzărilor la distanţă de produse accizabile, efectuate
dintr-un stat membru către persoane neimpozabile din România, altele decât
persoanele juridice neimpozabile, fără să se aplice plafonul
prevăzut la alin. (2) lit. a).
(4) Derogarea prevăzută la alin. (2) nu se
aplică vânzărilor la distanţă efectuate din alt stat membru
în România:
a) de mijloace de transport noi;
b) de bunuri instalate sau asamblate de furnizor sau
în numele acestuia;
c) de bunuri taxate în statul membru de plecare,
conform regimului special prevăzut la art. 313, 326 sau 333 din Directiva
112, privind bunurile second-hand, operele de artă, obiectele de
colecţie şi antichităţile, astfel cum sunt definite la art.
1522 alin. (1);'
d) de gaz distribuit prin sistemul de
distribuţie a gazului natural şi de electricitate;
e) de produse accizabile, livrate către
persoane impozabile şi persoane juridice neimpozabile.
(5) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit.
a), locul livrării pentru vânzările la distanţă efectuate
din România către alt stat membru se consideră în acest alt stat
membru, în cazul în care livrarea este efectuată către o
persoană care nu îi comunică furnizorului un cod de înregistrare în
scopuri de TVA, atribuit de statul membru în care se încheie transportul sau
expedierea, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) valoarea totală a vânzărilor la
distanţă, efectuate de furnizor şi care presupun transportul sau
expedierea bunurilor din România către un anumit stat membru, în anul calendaristic
în care are loc o anumită vânzare la distanţă, inclusiv valoarea
respectivei vânzări la distanţă, sau în anul calendaristic
precedent, depăşeşte plafonul pentru vânzări la
distanţă, stabilit conform legislaţiei privind taxa pe valoarea
adăugată din statul membru respectiv, astfel de vânzări având
locul livrării în statul respectiv; sau
b) furnizorul a optat în România pentru considerarea
tuturor vânzărilor sale la distanţă, care presupun transportul
bunurilor din România într-un anumit stat membru, ca având loc în respectivul
stat membru. Opţiunea se exercită în condiţiile stabilite prin
norme şi se aplică tuturor vânzărilor la distanţă,
efectuate către respectivul stat membru, în anul calendaristic în care se
exercită opţiunea şi în următorii doi ani calendaristici.
(6) In cazul vânzărilor la distanţă
de produse accizabile efectuate din România către persoane neimpozabile
din alt stat membru, altele decât persoanele juridice neimpozabile, locul
livrării este întotdeauna în celălalt stat membru.
(7) Derogarea prevăzută la alin. (5) nu se
aplică vânzărilor la distanţă efectuate din România
către un alt stat membru:
a) de mijloace de transport noi;
b) de bunuri instalate sau asamblate de furnizor sau
de altă persoană în numele acestuia;
c) de bunuri taxate în România, conform regimului
special pentru bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie
şi antichităţi, prevăzut la art. 1522;
d) de gaz distribuit prin sistemul de
distribuţie a gazului natural şi de electricitate;
e) de produse accizabile, livrate către
persoane juridice neimpozabile şi persoane impozabile.
(8) In aplicarea alin. (2)-(7), atunci când o
vânzare la distanţă presupune expedierea sau transportul bunurilor
vândute dintr-un teritoriu terţ şi importul de către furnizor
într-un stat membru, altul decât statul membru în care se expediază sau se
transportă în vederea livrării acestora către client, se va
considera că bunurile au fost expediate sau transportate din statul membru
în care se efectuează importul.
Norme metodologice:
10. (1) In sensul art. 132 alin. (1) lit. a) din Codul
fiscal, bunurile sunt considerate a fi transportate de furnizor, de
cumpărător sau de un terţ care acţionează în numele
şi în contul unuia dintre aceştia, dacă transportul este în sarcina
furnizorului sau a cumpărătorului. Terţa persoană care
realizează transportul în numele şi în contul furnizorului sau al
cumpărătorului este transportatorul sau orice altă persoană
care intervine în numele şi în contul furnizorului ori al
cumpărătorului în realizarea serviciului de transport.
(2) Prevederile art. 132 alin. (1) lit. b) din Codul
fiscal nu se aplică în situaţia în care cumpărătorul a
optat pentru calitatea de importator al bunurilor conform prevederilor pct. 59
alin. (1) lit. b).
(3) Conform art. 132 alin. (1) lit. c) din Codul
fiscal, locul livrării este locul unde bunurile sunt puse la
dispoziţia cumpărătorului, în cazul în care bunurile nu sunt
transportate sau expediate. In categoria bunurilor care nu sunt transportate
sau expediate se cuprind bunurile imobile, precum şi orice alte bunuri
mobile corporale care, deşi sunt livrate, între vânzător şi
cumpărător nu există relaţie de transport. Exemplu: o
persoană impozabilă A stabilită în România livrează bunuri
unei alte persoane impozabile B stabilite în alt stat membru sau în România.
Bunurile sunt transportate direct la C, o altă persoană care
cumpără bunurile de la B. In primul caz persoana obligată
să realizeze transportul este A sau B. Pe relaţia A-B se
consideră o livrare cu transport, iar pe relaţia B-C se
consideră o livrare fără transport. In al doilea caz, dacă
persoana obligată să realizeze transportul este C, pe relaţia
A-B se consideră o livrare fără transport, locul livrării
fiind locul unde bunurile sunt puse la dispoziţia lui B, iar în
relaţia B-C se consideră o livrare cu transport, locul livrării
fiind locul unde începe transportul, respectiv în statul membru al furnizorului
A, unde se află bunurile atunci când începe transportul.
11. (1) In sensul art. 132 alin. (2) lit. a) din Codul
fiscal, echivalentul în lei al plafonului de 35.000 de euro pentru
vânzările la distanţă se stabileşte pe baza cursului
valutar de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data
aderării şi se rotunjeşte la cifra miilor. Rotunjirea se face
prin majorare, când cifra sutelor este egală cu sau mai mare decât 5,
şi prin reducere, când cifra sutelor este mai mică de 5, prin urmare
plafonul este de 118 000 lei.
(2) In cazul în care vânzările la
distanţă efectuate de un furnizor dintr-un anumit stat membru în
România depăşesc plafonul prevăzut la alin. (1), se
consideră că toate vânzările la distanţă efectuate de
furnizor din acel stat membru în România au loc în România pe perioada
rămasă din anul calendaristic în care s-a depăşit plafonul
şi pentru anul calendaristic următor. Persoana obligată la plata
taxei este furnizorul din alt stat membru, potrivit art. 150 alin. (1) din
Codul fiscal, care trebuie să se înregistreze în România în scopuri de
TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, la depăşirea plafonului
calculat conform alin. (4) şi (5). Inregistrarea rămâne valabilă
până la data de 31 decembrie a anului calendaristic următor celui în
care furnizorul a depăşit plafonul pentru vânzări la
distanţă în România, cu excepţia situaţiei prevăzute
la alin. (3).
(3) In cazul în care plafonul prevăzut la alin.
(1) este depăşit şi în anul calendaristic următor se
aplică prevederile alin. (2) referitoare la locul acestor vânzări.
(4) La calculul plafonului prevăzut la alin. (1)
se iau în considerare:
a) valoarea tuturor vânzărilor la
distanţă efectuate de un furnizor dintr-un anumit stat membru în
România, inclusiv valoarea vânzărilor de bunuri care au fost livrate
dintr-un teritoriu terţ şi care sunt considerate că au fost
livrate în România din statul membru de import în conformitate cu prevederile
art. 132 alin. (8) din Codul fiscal;
b) valoarea vânzării la distanţă ce
conduce la depăşirea plafonului.
(5) La calculul plafonului prevăzut la alin. (1)
nu se iau în considerare:
a) valoarea vânzărilor la distanţă de
bunuri accizabile;
b) valoarea oricărei livrări intracomunitare
de mijloace de transport noi;
c) valoarea oricărei livrări de bunuri cu
instalare sau montare, efectuată în România de către furnizor sau de
altă persoană în numele acestuia, conform art. 132 alin. (1) lit. b)
din Codul fiscal;
d) valoarea oricărei livrări efectuate de
furnizor în statul membru de plecare în cadrul tranzacţiei supuse
regimului special al marjei profitului pentru bunuri second-hand, opere de
artă, obiecte de colecţie şi antichităţi
prevăzute la art. 1522 din Codul fiscal;
e) valoarea oricărei livrări de energie
electrică şi de gaz natural, distribuit prin sistemul de
distribuţie a gazului natural, conform art. 132 alin. (1) lit. e) şi
f) din Codul fiscal.
(6) Furnizorul unei vânzări la distanţă
în România poate opta în statul membru în care este stabilit să schimbe
locul livrării în România pentru toate vânzările sale la
distanţă din acel stat membru în România. Opţiunea se
comunică şi organelor fiscale competente din România printr-o
scrisoare recomandată în care furnizorul va specifica data de la care
intenţionează să aplice opţiunea. Persoana obligată la
plata taxei este furnizorul din alt stat membru, potrivit art. 150 alin. (1)
din Codul fiscal, care trebuie să se înregistreze în România în scopuri de
TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, înainte de prima livrare care va fi
realizată ulterior exprimării opţiunii. Inregistrarea ca urmare
a opţiunii rămâne valabilă până la data de 31 decembrie a
celui de-al doilea an calendaristic următor celui în care furnizorul
şi-a exercitat opţiunea, cu excepţia situaţiei
prevăzute la alin. (7).
(7) Dacă plafonul prevăzut la alin. (1) este
depăşit în cel de-al doilea an calendaristic consecutiv prevăzut
la alin. (6), se aplică prevederile alin. (2)-(5) In privinţa locului
pentru vânzările la distanţă în România.
(8) Vânzarea la distanţă are loc într-un stat
membru, altul decât România, conform art. 132 alin. (5) din Codul fiscal,
dacă valoarea totală a vânzărilor la distanţă efectuate
de furnizorul din România depăşeşte plafonul vânzărilor la
distanţă stabilit de statul membru de destinaţie, care poate
să difere de cel stabilit la alin. (1), valabil pentru România, sau în
cazul în care furnizorul şi-a exercitat opţiunea prevăzută la
alin. (6). Plafonul pentru vânzări la distanţă se
calculează pe fiecare an calendaristic. In sensul art. 132 alin. (5) din
Codul fiscal, persoanele din alt stat membru care nu comunică furnizorului
din România un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA sunt persoanele
care beneficiază în statul lor membru de derogarea prevăzută la
art. 3 alin. (2) din Directiva 112, al cărei echivalent în Codul fiscal
este art. 126 alin. (4).
(9) In cazul în care furnizorul
depăşeşte plafonul pentru vânzări la distanţă
stabilit de statul membru de destinaţie, se consideră că toate
vânzările la distanţă efectuate de furnizorul din România în
statul membru de destinaţie au loc în acel stat membru pentru perioada
rămasă din anul calendaristic în care s-a depăşit plafonul
şi pentru anul calendaristic următor. Dacă se
depăşeşte plafonul şi în anul următor, se aplică
aceleaşi reguli referitoare la locul acestor vânzări. Furnizorii
trebuie să comunice printr-o scrisoare recomandată transmisă
către organul fiscal competent din România, în termen de 30 de zile de la
data înregistrării în alt stat membru pentru vânzări la
distanţă ca urmare a depăşirii plafonului pentru
vânzări la distanţă din alt stat membru, locul acestor livrări
nemaifiind în România, ci în statul membru în care s-a depăşit
plafonul.
(10) La calculul plafonului pentru vânzări la
distanţă realizate de furnizori din România în alt stat membru se iau
în considerare:
a) valoarea tuturor vânzărilor la
distanţă efectuate de un furnizor din România către un anumit stat
membru, inclusiv valoarea vânzărilor de bunuri expediate dintr-un
teritoriu terţ şi importate în România, care se consideră
că au fost expediate din România, în condiţiile art. 132 alin. (8)
din Codul fiscal;
b) valoarea vânzării care conduce la
depăşirea plafonului în celălalt stat membru.
(11) La calculul plafonului pentru vânzări la
distanţă realizate de furnizori din România în alt stat membru nu se
iau în considerare:
a) valoarea vânzărilor la distanţă de
bunuri accizabile;
b) valoarea oricărei livrări intracomunitare
de mijloace de transport noi;
c) valoarea livrărilor de bunuri cu instalare,
efectuate în alt stat membru de către furnizor sau de altă
persoană în numele acestuia;
d) valoarea oricărei livrări efectuate de un
furnizor din România în cadrul unei tranzacţii supuse regimului special al
marjei profitului pentru bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de
colecţie şi antichităţi, conform art. 1522 din
Codul fiscal.
e) valoarea oricărei livrări de energie
electrică şi de gaz natural distribuit prin sistemul de
distribuţie a gazului natural.
(12) Furnizorul poate opta să schimbe locul
livrării într-un alt stat membru pentru toate vânzările sale la
distanţă efectuate din România către acel stat membru.
Opţiunea se comunică printr-o scrisoare recomandată
transmisă către organul fiscal competent din România şi se
exercită de la data trimiterii scrisorii recomandate, rămânând
valabilă până la data de 31 decembrie a celui de-al doilea an
calendaristic următor celui în care furnizorul şi-a exercitat
opţiunea, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (13).
(13) Dacă plafonul pentru vânzări la
distanţă realizate de furnizori din România în alt stat membru este
depăşit şi în cel de-al doilea an calendaristic consecutiv
prevăzut la alin. (12), se aplică prevederile alin. (9)-(11) pentru
locul vânzărilor la distanţă în celălalt stat membru."
8. La punctul 12, alineatul (4) se modifică
şi va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:
Locul achiziţiei intracomunitare de bunuri
Art. 1321. - (1) Locul achiziţiei
intracomunitare de bunuri se consideră a fi locul unde se găsesc
bunurile în momentul în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor.
(2) In cazul achiziţiei intracomunitare de
bunuri, prevăzută la art. 126 alin. (3) lit. a), dacă
cumpărătorul îi comunică furnizorului un cod de înregistrare în
scopuri de TVA valabil, emis de autorităţile unui stat membru, altul
decât cel în care are loc achiziţia intracomunitară, conform alin.
(1), locul respectivei achiziţii intracomunitare se consideră în statul
membru care a emis codul de înregistrare în scopuri de TVA.
(3) Dacă o achiziţie intracomunitară
a fost supusă la plata taxei în alt stat membru, conform alin. (1),
şi în România, conform alin. (2), baza de impozitare se reduce în mod
corespunzător în România.
(4) Prevederile alin. (2) nu se aplică
dacă cumpărătorul face dovada că achiziţia
intracomunitară a fost supusă la plata taxei pe valoarea
adăugată în statul membru în care are loc achiziţia intracomunitară,
conform alin. (1).
(5) Prevederile alin. (2) nu se vor aplica în cazul
operaţiunilor triunghiulare atunci când cumpărătorul
revânzător înregistrat în scopuri de TVA în România în conformitate cu
art. 153 face dovada că a efectuat o achiziţie intracomunitară
neimpozabilă pe teritoriul altui stat membru în condiţii similare
celor prevăzute la art. 126 alin. (8) lit. b) In vederea efectuării
unei livrări ulterioare în acel alt stat membru. Obligaţiile
persoanelor implicate în operaţiuni triunghiulare sunt prevăzute în
norme.
Norme metodologice:
12.[...]
(4) Obligaţiile părţilor implicate în
operaţiuni triunghiulare prevăzute la art. 1321 alin. (5)
din Codul fiscal sunt cele stabilite la pct. 2 alin. (13)-(14)."
9. Punctele 13 şi 14 se modifică şi
vor avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:
Locul prestării de servicii
Art. 133. - (1) In vederea aplicării regulilor
referitoare la locul de prestare a serviciilor:
a) o persoană impozabilă care
desfăşoară şi activităţi sau operaţiuni care
nu sunt considerate impozabile în conformitate cu art. 126 alin. (1)-(4) este
considerată persoană impozabilă pentru toate serviciile care
i-au fost prestate;
b) o persoană juridică neimpozabilă
care este înregistrată în scopuri de TVA este considerată
persoană impozabilă.
(2) Locul de prestare a serviciilor către o persoană
impozabilă care acţionează ca atare este locul unde respectiva
persoană care primeşte serviciile îşi are stabilit sediul
activităţii sale economice. Dacă serviciile sunt furnizate
către un sediu fix al persoanei impozabile, aflat în alt loc decât cel în
care persoana îşi are sediul activităţii sale economice, locul
de prestare a serviciilor este locul unde se află respectivul sediu fix al
persoanei care primeşte serviciile. In absenţa unui astfel de loc sau
sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana
impozabilă care primeşte aceste servicii îşi are domiciliul
stabil sau reşedinţa obişnuită.
(3) Locul de prestare a serviciilor către o
persoană neimpozabilă este locul unde prestatorul îşi are
stabilit sediul activităţii sale economice. Dacă serviciile sunt
prestate de la un sediu fix al prestatorului, aflat în alt loc decât locul în
care persoana impozabila şi-a stabilit sediul activităţii
economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se află
respectivul sediu fix. In absenţa unui astfel de loc sau sediu fix, locul
de prestare a serviciilor este locul unde prestatorul îşi are domiciliul
stabil sau reşedinţa obişnuită.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2)
şi (3), pentru următoarele prestări de servicii, locul prestării
este considerat a fi:
a) locul unde sunt situate bunurile imobile, pentru
prestările de servicii efectuate în legătură cu bunurile
imobile, inclusiv serviciile prestate de experţi şi agenţi
imobiliari, de cazare în sectorul hotelier sau în sectoare cu funcţie
similară, precum tabere de vacanţă sau locuri amenajate pentru
camping, de acordare de drepturi de utilizare a bunurilor imobile, pentru
servicii de pregătire şi coordonare a lucrărilor de
construcţii, precum serviciile prestate de arhitecţi şi de
societăţile care asigură supravegherea pe şantier;
b) locul unde se efectuează transportul, în
funcţie de distanţele parcurse, în cazul serviciilor de transport de
călători;
c) locul prestării efective, în cazul
serviciilor principale şi auxiliare legate de activităţi
culturale, artistice, sportive, ştiinţifice, educaţionale, de
divertisment sau alte activităţi similare, cum ar fi târgurile
şi expoziţiile, inclusiv serviciile prestate de organizatorii acestor
activităţi;
d) locul prestării efective, pentru serviciile
de restaurant şi catering, cu excepţia celor prestate efectiv la
bordul navelor, al aeronavelor sau al trenurilor pe parcursul unei
părţi a unei operaţiuni de transport de călători
efectuate în cadrul Comunităţii;
e) locul unde mijlocul de transport este pus efectiv
la dispoziţia clientului, în cazul închirierii pe termen scurt a unui
mijloc de transport. Prin termen scurt se înţelege posesia sau utilizarea
continuă a mijlocului de transport pe o perioadă de maximum 30 de
zile şi, în cazul ambarcaţiunilor maritime, pe o perioadă de
maximum 90 de zile;
f) locul de plecare a transportului de
călători, pentru serviciile de restaurant şi catering furnizate
efectiv la bordul navelor, al aeronavelor sau al trenurilor în timpul unei părţi
a unei operaţiuni de transport de călători efectuată în
Comunitate. Parte a unei operaţiuni de transport de călători
efectuată în Comunitate înseamnă acea parte a operaţiunii
efectuate, fără escală în afara Comunităţii, între
punctul de plecare şi punctul de sosire a transportului de
călători. Punctul de plecare a unui transport de călători
înseamnă primul punct stabilit pentru îmbarcarea călătorilor în
interiorul Comunităţii, dacă este cazul, după o oprire în
afara Comunităţii. Punctul de sosire a unui transport de
călători înseamnă ultimul punct stabilit pentru debarcarea în
interiorul Comunităţii a călătorilor care s-au îmbarcat în
Comunitate, dacă este cazul înaintea unei opriri în afara
Comunităţii. In cazul unei călătorii dus-întors, traseul de
retur este considerat o operaţiune de transport separată.
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3),
locul următoarelor servicii este considerat a fi:
a) locul în care este efectuată
operaţiunea principală în conformitate cu prevederile prezentului
titlu, în cazul serviciilor prestate de un intermediar care
acţionează în numele şi în contul altei persoane şi
beneficiarul este o persoană neimpozabilă;
b) locul unde are loc transportul, proporţional
cu distanţele parcurse, în cazul serviciilor de transport de bunuri, altul
decât transportul intracomunitar de bunuri, către persoane neimpozabile;
c) locul de plecare a unui transport intracomunitar
de bunuri, pentru serviciile de transport intracomunitar de bunuri prestate
către persoane neimpozabile. Prin transport intracomunitar de bunuri se
înţelege orice transport de bunuri ale cărui loc de plecare şi
loc de sosire sunt situate pe teritoriile a două state membre diferite.
Loc de plecare înseamnă locul unde începe efectiv transportul de bunuri,
indiferent de distanţele parcurse pentru a ajunge la locul unde se
găsesc bunurile, iar loc de sosire înseamnă locul unde se încheie
efectiv transportul de bunuri;
d) locul în care se prestează efectiv
serviciile către persoane neimpozabile, în cazul următoarelor:
1. servicii constând în activităţi
accesorii transportului, precum încărcarea, descărcarea, manipularea
şi servicii similare acestora;
2. servicii constând în lucrări asupra
bunurilor mobile corporale;
3. evaluări ale bunurilor mobile corporale;
e) locul unde beneficiarul este stabilit sau
îşi are domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită,
dacă respectivul beneficiar este o persoană neimpozabilă care
este stabilită sau îşi are domiciliul stabil sau reşedinţa
obişnuită în afara Comunităţii, în cazul următoarelor servicii:
1. închirierea bunurilor mobile corporale, cu
excepţia tuturor mijloacelor de transport;
2. operaţiunile de leasing având ca obiect
utilizarea bunurilor mobile corporale, cu excepţia tuturor mijloacelor de
transport;
3. transferul şi/sau cesiunea drepturilor de
autor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale şi a altor
drepturi similare;
4. serviciile de publicitate;
5. serviciile consultanţilor, inginerilor,
juriştilor şi avocaţilor, contabililor şi experţilor
contabili, ale birourilor de studii şi alte servicii similare, precum
şi prelucrarea de date şi furnizarea de informaţii;
6. operaţiunile de natură
financiar-bancară şi de asigurări, inclusiv reasigurări, cu
excepţia închirierii de seifuri;
7. punerea la dispoziţie de personal;
8. acordarea accesului la sistemele de
distribuţie a gazelor naturale şi a energiei electrice, inclusiv
serviciile de transport şi transmitere prin intermediul acestor sisteme,
precum şi alte prestări de servicii legate direct de acestea;
9. serviciile de telecomunicaţii. Sunt
considerate servicii de telecomunicaţii serviciile având ca obiect
transmiterea, emiterea şi recepţia de semnale, înscrisuri, imagini
şi sunete sau informaţii de orice natură, prin cablu, radio,
mijloace optice sau alte mijloace electromagnetice, inclusiv cedarea dreptului
de utilizare a mijloacelor pentru astfel de transmisii, emiteri sau
recepţii. Serviciile de telecomunicaţii cuprind, de asemenea, şi
furnizarea accesului la reţeaua mondială de informaţii. In cazul
în care serviciile de telecomunicaţii sunt prestate de către o
persoană care îşi are stabilit sediul activităţii economice
în afara Comunităţii sau care are un sediu fix în afara
Comunităţii de la care serviciile sunt prestate sau care, în
absenţa unui sediu al activităţii economice sau a unui sediu
fix, îşi are domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită
în afara Comunităţii, către o persoană neimpozabilă
care este stabilită, are domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită
în Comunitate, se consideră că locul prestării este în România,
dacă serviciile au fost efectiv utilizate în România;
10. serviciile de radiodifuziune şi
televiziune. In cazul în care serviciile de radiodifuziune şi de
televiziune sunt prestate de către o persoană care îşi are
stabilit sediul activităţii sale economice în afara
Comunităţii sau care are un sediu fix în afara Comunităţii
de la care serviciile sunt prestate sau care, în absenţa unui sediu al
activităţii economice sau a unui sediu fix, îşi are domiciliul
stabil sau reşedinţa obişnuită în afara
Comunităţii, către o persoană neimpozabilă care este
stabilită, are domiciliul stabil sau reşedinţa
obişnuită în Comunitate, se consideră că locul
prestării este în România, dacă serviciile au fost efectiv utilizate
în România;
11. serviciile furnizate pe cale electronică.
In cazul serviciilor furnizate pe cale electronică, prestate de o
persoană care îşi are sediul activităţii economice în afara
Comunităţii sau care deţine un sediu fix în afara
Comunităţii de la care serviciile sunt prestate sau care, în
absenţa unui sediu al activităţii economice sau a unui sediu
fix, îşi are domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită
în afara Comunităţii, către o persoană neimpozabilă
care este stabilită, are domiciliul stabil sau reşedinţa
obişnuită în România, se consideră că locul prestării
este în România;
12. obligaţia de a se abţine de la
realizarea sau exercitarea, total sau parţial, a unei activităţi
economice sau a unui drept prevăzut la prezenta literă.
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (3),
pentru serviciile de închiriere de mijloace de transport, altele decât cele de
închiriere pe termen scurt, şi pentru serviciile de leasing de mijloace de
transport, se consideră că locul prestării este:
a) în România, când aceste servicii sunt prestate de
o persoană impozabilă care îşi are sediul activităţii
economice sau care are un sediu fix în afara Comunităţii, de la care
serviciile sunt prestate, către un beneficiar persoană
neimpozabilă care este stabilit sau îşi are domiciliul stabil sau
reşedinţa obişnuită în România, dacă utilizarea
şi exploatarea efectivă a serviciilor au loc în România;
b) în afara Comunităţii, când aceste
servicii sunt prestate de o persoană impozabilă care are sediul
activităţii economice sau un sediul fix în România, de la care
serviciile sunt prestate, către un beneficiar persoană
neimpozabilă care este stabilit sau îşi are domiciliul stabil sau
reşedinţa obişnuită în afara Comunităţii,
dacă utilizarea şi exploatarea efectivă a serviciilor au loc în
afara Comunităţii.
(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (2),
pentru serviciile constând în activităţi accesorii transportului,
precum încărcarea, descărcarea, manipularea şi servicii similare
acestora, servicii constând în lucrări asupra bunurilor mobile corporale
şi evaluări ale bunurilor mobile corporale, servicii de transport de
bunuri efectuate în România, când aceste servicii sunt prestate către o
persoană impozabilă nestabilită pe teritoriul
Comunităţii, locul prestării se consideră a fi în România
dacă utilizarea şi exploatarea efectivă a serviciilor au loc în
România.
Norme metodologice:
13. (1) Pentru stabilirea locului prestării
serviciilor potrivit prevederilor art. 133 alin. (2) şi (3) din Codul
fiscal, se are în vedere noţiunea de persoană impozabilă, astfel
cum este aceasta definită din punctul de vedere al taxei pe valoarea
adăugată. Identificarea altor elemente, cum ar fi faptul că
persoana impozabilă realizează operaţiuni scutite de taxa pe
valoarea adăugată sau că aceasta aplică regimul special de
scutire pentru întreprinderi mici, nu influenţează modul în care
regulile care guvernează locul prestării se aplică atunci când
persoana impozabilă prestează sau primeşte servicii. Regulile
prevăzute la art. 133 alin. (2) sau (3) din Codul fiscal se aplică
numai în situaţia în care serviciile nu se pot încadra pe niciuna dintre
excepţiile prevăzute la art. 133 alin. (4)-(7) din Codul fiscal.
Dacă serviciile pot fi încadrate pe una dintre excepţiile
prevăzute la art. 133 alin. (4)-(7), întotdeauna excepţia prevalează,
nemaifiind aplicabile regulile generale stabilite la art. 133 alin. (2) şi
(3).
(2) Locul de prestare a serviciilor către o
persoană juridică neimpozabilă se determină conform art.
133 alin. (3)-(6) din Codul fiscal, cu excepţia situaţiei în care
respectiva persoană este deja înregistrată în scopuri de TVA pentru
achiziţii intracomunitare conform art. 1531 sau, pentru alte
operaţiuni, conform art. 153 din Codul fiscal ori conform echivalentului
acestor articole din legislaţia altui stat membru. In această
situaţie, locul prestării serviciilor către persoana
juridică neimpozabilă se determină, ca regulă
generală, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.
(3) Pentru a se califica drept sediu fix al unei
persoane impozabile, gradul de permanenţă şi structura acestuia
în ceea ce priveşte resursele tehnice şi umane trebuie să fie
suficiente pentru a efectua regulat prestări de servicii impozabile, în
cazul sediului fix de la care sunt prestate servicii conform art. 133 alin. (3)
din Codul fiscal, sau pentru a fi capabil să primească şi
să utilizeze serviciile respective, în cazul sediului fix către care
sunt furnizate servicii, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.
(4) In situaţia în care un prestator stabilit în
România furnizează servicii care intră sub incidenţa art. 133
alin. (2) din Codul fiscal către:
a) o persoană impozabilă care are sediul
activităţii economice în afara României, dar este stabilită în
România prin sediu/sedii fixe, se va considera că locul prestării
serviciilor este locul în care beneficiarul şi-a stabilit sediul activităţii
sale economice, sau, după caz, un sediu fix situat în alt stat, dacă
beneficiarul poate prezenta dovezi suficiente prestatorului pentru a demonstra
că aceste servicii au fost prestate către sediul activităţii
sale economice, sau către un sediu fix stabilit în alt stat, şi nu
către sediul/sediile fixe din România;
b) o persoană impozabilă care are sediul
activităţii economice în România, dar este stabilită în afara
României prin sediu/sedii fixe, se va considera că locul prestării
serviciilor este sediul fix către care serviciile sunt prestate, dacă
beneficiarul poate prezenta dovezi suficiente prestatorului pentru a demonstra
că aceste servicii nu au fost prestate către sediul
activităţii economice din România, ci către sediul/sediile fixe
din afara României.
Dovezile pe care beneficiarul poate să le prezinte
pentru a demonstra că serviciile sunt în fapt prestate către sediul
activităţii sale economice sau către un sediu fix pot consta în:
contractul şi/sau formularul de comandă care identifică sediul
care primeşte serviciile, faptul că sediul respectiv este entitatea
care plăteşte pentru serviciile respective sau costul serviciilor
este în fapt suportat de respectiva entitate, natura serviciilor permite
identificarea, în mod particular, a sediului/sediilor către care serviciul
este prestat, orice alte informaţii relevante pentru stabilirea locului
prestării.
(5) In cazul serviciilor care intră sub
incidenţa art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, prestate de o persoană
impozabilă nestabilită în România către o persoană
impozabilă care are sediul activităţii economice în România, se
consideră că locul prestării nu este în România, dacă
beneficiarul poate face dovada că serviciul este prestat către un
sediu fix situat în afara României. Dovezile pe care beneficiarul poate să
le prezinte pentru a demonstra că serviciile sunt în fapt prestate
către un sediu fix sunt cele menţionate la alin. (4).
(6) Un contract global reprezintă un acord de
afaceri care poate acoperi toate serviciile prestate către o persoană
impozabilă. Pentru serviciile prestate în baza unui astfel de contract
global, care urmează să fie utilizate în mai multe locuri, locul de
prestare este considerat în principiu locul în care beneficiarul şi-a
stabilit sediul activităţii sale economice. In situaţia în care
serviciile care fac obiectul unui astfel de contract sunt destinate a fi
utilizate de către un sediu fix şi acest sediu fix suportă
costurile respectivelor servicii, locul prestării acestora este locul în
care se află respectivul sediu fix.
(7) Serviciile pentru care se aplică prevederile
art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, care sunt prestate de prestatori
stabiliţi în România către beneficiari persoane impozabile care sunt
stabiliţi pe teritoriul Comunităţii, se numesc prestări de
servicii intracomunitare şi se declară în declaraţia
recapitulativă conform prevederilor art. 1564 din Codul fiscal,
dacă nu beneficiază de o scutire de taxă. Persoanele impozabile
care prestează astfel de servicii şi care nu sunt înregistrate în
scopuri de TVA trebuie să îndeplinească obligaţiile specifice de
înregistrare în scopuri de TVA prevăzute la art. 153 şi 1531
din Codul fiscal.
(8) Serviciile prevăzute la art. 133 alin. (2) din
Codul fiscal, prestate de prestatori stabiliţi în România către
beneficiari persoane impozabile care sunt stabiliţi în afara
Comunităţii, sau, după caz, sunt prestate de prestatori
stabiliţi în afara Comunităţii către beneficiari persoane
impozabile care sunt stabiliţi pe teritoriul României, urmează
aceleaşi reguli ca şi serviciile intracomunitare în ceea ce
priveşte determinarea locului prestării şi celelalte
obligaţii impuse de prezentul titlu, dar nu implică obligaţii
referitoare la declararea în declaraţia recapitulativă conform prevederilor
art. 1564 din Codul fiscal, indiferent dacă sunt taxabile sau
dacă beneficiază de scutire de taxă şi nici obligaţii
referitoare la înregistrarea în scopuri de TVA specifice serviciilor
intracomunitare prevăzute la art. 153 şi 1531 din Codul
fiscal.
(9) In cazul serviciilor pentru care se aplică
prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, prestate de persoane
impozabile stabilite în România, atunci când beneficiarul este o persoană
impozabilă stabilită în alt stat membru, şi serviciul este
prestat către sediul activităţii economice sau un sediu fix,
aflat în alt stat membru decât România, prestatorul trebuie să facă
dovada că beneficiarul este o persoană impozabilă şi
că este stabilit în Comunitate. Se consideră ca această
condiţie este îndeplinită atunci când beneficiarul comunică prestatorului
o adresă a sediului activităţii economice, sau, după caz, a
unui sediu fix, din Comunitate, precum şi un cod valabil de TVA atribuit
de autorităţile fiscale din alt stat membru, inclusiv în cazul
persoanelor juridice neimpozabile care sunt înregistrate în scopuri de TVA. Se
consideră că prestatorul a acţionat de bună
credinţă, în ceea ce priveşte stabilirea faptului că
beneficiarul său este o persoană impozabilă, atunci când a
obţinut confirmarea validităţii codului de TVA atribuit
beneficiarului său de autorităţile fiscale din alt stat membru
prin intermediul procedurilor de securitate existente la nivel comunitar.
Dacă beneficiarul, care este stabilit în alt stat membru decât România, nu
comunică un cod valabil de TVA, şi/sau prestatorul nu obţine
confirmarea validităţii codului de TVA al clientului său, se va
considera că prestarea de servicii este realizată către o
persoană neimpozabilă, aplicându-se celelalte reguli prevăzute
de art. 133, în funcţie de natura serviciului. Totuşi, în
situaţia în care ulterior emiterii facturii de către prestator,
beneficiarul comunică un cod valabil de TVA atribuit de
autorităţile fiscale din alt stat membru, prestatorul va aplica
prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, respectiv va considera că
operaţiunea nu este impozabilă în România, fiind impozabilă la
locul unde este stabilit beneficiarul, dacă beneficiarul poate face dovada
că avea calitatea de persoană impozabilă în momentul în care
taxa a devenit exigibilă. Dovada constă într-o confirmare oficială
a autorităţii fiscale din statul membru în care beneficiarul este
stabilit. In cazul reconsiderării locului prestării serviciului,
prestatorul aplică prevederile art. 159 din Codul fiscal. Prevederile
prezentului alineat se completează cu prevederile alin. (4)
(10) In cazul serviciilor pentru care se aplică
prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, prestate de o persoană
impozabilă stabilită în România către un beneficiar
persoană impozabilă stabilit în alt stat membru care a comunicat
prestatorului un cod valabil de TVA, pentru a stabili dacă serviciile
prestate sunt utilizate în scop personal sau pentru uzul personal al
angajaţilor persoanei impozabile, prestatorul va ţine cont de natura
serviciilor prestate. Numai atunci când datorită naturii serviciilor
prestate se prezumă că acestea ar putea fi utilizate în scopuri
personale, prestatorul va solicita o declaraţie din partea clientului sau
în ce priveşte scopul în care serviciile vorfi utilizate. Dacă din
această declaraţie reiese că beneficiarul nu va utiliza
respectivele servicii în scop personal sau pentru uzul personal al
angajaţilor se consideră că prestatorul a acţionat cu
bună-credinţă în ceea ce priveşte determinarea locului
prestării serviciilor şi este scutit de orice viitoare obligaţie
de plată a taxei. Atunci când serviciul urmează a fi utilizat de
beneficiar parţial pentru scopuri personale sau pentru uzul personal al
angajaţilor persoanei impozabile şi parţial în scopul
activităţii economice, sau integral în scopuri personale sau pentru
uzul personal al angajaţilor persoanei impozabile, prestarea respectivului
serviciu va fi tratată ca fiind realizată în relaţia cu o
persoană neimpozabilă. In ce priveşte utilizarea fiecărui
serviciu pentru stabilirea locului prestării, vorfi luate în considerare
numai circumstanţele existente în momentul prestării serviciului.
Orice modificare subsecventă a uzului serviciului respectiv de către
beneficiar în sensul acestui alineat, nu va avea consecinţe în ce
priveşte stabilirea locului prestării, cu excepţia
situaţiei în care se poate face dovada abuzului de lege.
(11) Serviciile pentru care se aplică prevederile
art. 133 alin. (5) lit. e) din Codul fiscal, prestate de o persoană
impozabilă stabilită în România către un beneficiar
persoană neimpozabilă care nu este stabilit pe teritoriul
Comunităţii, nu au locul în România. De asemenea, nu au locul în
România aceleaşi servicii care sunt prestate către persoane
impozabile stabilite în afara Comunităţii, fiind aplicabile prevederile
art. 133 alin. (2) din Codul fiscal. In ambele situaţii, este suficient ca
prestatorul să facă dovada că beneficiarul, indiferent de
statutul său, este stabilit în afara Comunităţii. Această
condiţie se consideră îndeplinită atunci când clientul
comunică prestatorului adresa sediului activităţii economice,
sau a sediului fix, sau, în absenţa acestora, a domiciliului stabil sau a
reşedinţei obişnuite, din afara Comunităţii.
Prestatorul trebuie să verifice autenticitatea acestora prin procedurile
curente de verificare existente.
(12) Pentru alte servicii decât cele prevăzute la
alin. (11), prestate de o persoană impozabilă stabilită în
România către o persoană impozabilă stabilită în afara
Comunităţii şi care intră sub incidenţa art. 133 alin.
(2) din Codul fiscal, locul prestării nu este considerat a fi în România,
dacă prestatorul poate face dovada că beneficiarul este o
persoană impozabilă şi că este stabilit în afara
Comunităţii. In acest scop prestatorul trebuie să
obţină suficiente dovezi de la clientul său care să
demonstreze că este o persoană impozabilă. Aceste dovezi pot
consta în codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului care este
stabilit în ţări terţe care aplică TVA, sau un alt cod de
înregistrare similar care identifică persoana impozabilă, atribuit
beneficiarului de ţara în care este stabilit, însoţite de alte
informaţii relevante cum sunt materiale printate de pe un website care
confirmă statutul de persoană impozabilă al beneficiarului,
informaţii obţinute de la autoritatea fiscală din ţara
beneficiarului care confirmă că acesta este o persoană
impozabilă, formularul de comandă al beneficiarului care conţine
adresa sediului activităţii economice şi codul de înregistrare
comercială sau informaţii printate de pe website-ul beneficiarului
din care să rezulte că acesta efectuează o activitate
economică. Dacă prestatorul nu poate face dovada că beneficiarul
este o persoană impozabilă, se va considera că prestarea de
servicii este realizată către o persoană neimpozabilă,
aplicându-se celelalte reguli prevăzute de art. 133 din Codul fiscal în
funcţie de natura serviciului. Prevederile prezentului alineat se
completează cu prevederile alin. (4).
(13) Serviciile pentru care se aplică prevederile
art. 133 alin. (2) din Codul fiscal de care beneficiază persoane impozabile
stabilite în România şi care sunt prestate de un prestator persoană
impozabilă care nu este stabilit în România, au locul prestării în
România, fiind aplicabile cotele de TVA prevăzute la art. 140 din Codul
fiscal sau, după caz, scutirile de TVA prevăzute la art. 141, 143,
144 sau 1441 din Codul fiscal. Atunci când prestatorul este o
persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, beneficiarul
persoană impozabilă stabilită în România realizează o
achiziţie intracomunitară de servicii care se declară în
declaraţia recapitulativă prevăzută la art. 1564
din Codul fiscal, dacă serviciul nu este scutit de taxă. In
situaţia în care beneficiarul persoană impozabilă stabilită
în România nu este înregistrat în scopuri de taxă, trebuie să
îndeplinească obligaţiile specifice de înregistrare pentru
achiziţii intracomunitare de servicii prevăzute la art. 153 sau 1531
din Codul fiscal.
(14) In aplicarea prevederilor art. 133 alin. (2),
alin. (5) lit. d) şi alin. (7) din Codul fiscal, lucrările efectuate
asupra bunurilor mobile corporale cuprind toate operaţiunile umane şi
mecanice efectuate asupra unui bun mobil corporal, altele decât cele de
natură intelectuală sau ştiinţifică, respectiv
servicii ce constau, printre altele, în procesarea, prelucrarea, repararea bunurilor
mobile corporale. Evaluarea bunurilor mobile corporale reprezintă
examinarea unor bunuri mobile corporale în scopul stabilirii valorii acestora.
Ambalajele sau alte bunuri utilizate, în legătură directă cu
bunurile asupra cărora au fost realizate lucrări ori evaluări,
sau bunurile încorporate în acestea sunt accesorii serviciilor realizate
şi nu vor fi tratate ca livrări de bunuri separate, ci ca fiind parte
a serviciului prestat. In situaţia în care pe teritoriul României se
efectuează lucrări şi evaluări ale bunurilor mobile
corporale de origine comunitară, persoana care primeşte bunurile în
vederea realizării lucrărilor trebuie să înscrie bunurile în
registrul bunurilor primite prevăzut la pct. 79. Beneficiarul persoană
impozabilă stabilit în România care trimite bunuri mobile corporale pentru
a fi efectuate lucrări sau evaluări într-un alt stat membru, va
ţine evidenţa bunurilor cu ajutorul registrului nontransferurilor
prevăzut la pct. 79. Pentru determinarea locului prestării acestor
servicii se vor aplica, în funcţie de statutul beneficiarului, prevederile
art. 133 alin. (2), alin. (5) lit. d) sau alin. (7) din Codul fiscal.
(15) Tipărirea cărţilor sau a altor
tipărituri poate fi considerată fie o livrare de bunuri, fie o
prestare de servicii, în funcţie de modul de derulare a
operaţiunilor, astfel:
a) în situaţia în care clientul care deţine
drepturile de editare a unei cărţi sau a altei tipărituri se
limitează la a transmite conţinutul acestora pe hârtie, pe CD,
dischetă sau alt suport, iar tipografia se obligă să
tipărească sau, după caz, să şi editeze cartea sau
altă tipăritură, utilizând hârtia şi/sau alte materiale
proprii necesare realizării cărţii sau altei tipărituri, se
consideră că tipografia realizează o livrare de bunuri
către clientul său, în sensul art. 128 din Codul fiscal, locul
livrării bunurilor stabilindu-se conform prevederilor art. 132 din Codul
fiscal;
b) în situaţia în care clientul care deţine
drepturile de editare a unei cărţi sau a altei tipărituri
transmite tipografiei conţinutul acestora pe hârtie, pe CD, dischetă
sau alt suport, precum şi hârtia necesară realizării acestora
şi/sau, după caz, alte materiale care servesc la realizarea
cărţii/tipăriturii, se consideră că tipografia
realizează o prestare de servicii către clientul său, în sensul
art. 129 din Codul fiscal. Locul prestării serviciilor, în acest caz, se
stabileşte conform prevederilor art. 133 alin. (2), sau după caz,
art. 133 alin. (5) lit. d) sau alin. (7) din Codul fiscal, în funcţie de
statutul beneficiarului.
(16) Transferul certificatelor de emisii de gaze cu
efect de seră efectuat cu plată de către o persoană
impozabilă reprezintă o prestare de servicii, pentru care locul
prestării se stabileşte conform prevederilor art. 133 alin. (2), sau
după caz, art. 133 alin. (5) lit. e) din Codul fiscal. Dacă locul
prestării pentru un astfel de serviciu este în România, niciuna dintre
scutirile prevăzute la art. 141 din Codul fiscal nu poate fi
aplicată.
14. (1) Serviciile prevăzute la art. 133 alin. (4)
din Codul fiscal fac excepţie de la regulile generale prevăzute la
art. 133 alin. (2) şi (3) din Codul fiscal în ceea ce priveşte
stabilirea locului prestării. Aceste servicii nu se declară în
declaraţia recapitulativă menţionată la art. 1564
din Codul fiscal, indiferent de statutul beneficiarului, şi nici nu se
aplică prevederile referitoare la înregistrarea în scopuri de taxă,
care sunt specifice prestărilor şi achiziţiilor intracomunitare
de servicii.
(2) Serviciile efectuate în legătură
directă cu un bun imobil au locul prestării la locul unde este situat
bunul imobil conform prevederilor art. 133 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal.
Pe lângă serviciile menţionate la art. 133 alin. (4) lit. a) din
Codul fiscal, serviciile efectuate în legătură cu bunurile imobile
cuprind, printre altele, operaţiuni precum:
a) lucrările de construcţii-montaj,
transformare, finisare, instalare, reparaţii, întreţinere,
curăţare şi demolare, efectuate asupra unui bun imobil prin
natura sa, precum şi orice operaţiune ce se efectuează în legătură
cu livrarea de bunuri mobile şi încorporarea acestora într-un bun imobil
astfel încât bunurile mobile devin bunuri imobile prin destinaţia lor;
b) studiile şi activităţile de
supervizare, care fac parte în mod obişnuit din ocupaţia
arhitecţilor, supervizorilor sau inginerilor şi care au ca obiectiv
pregătirea şi coordonarea unei activităţi prevăzute la
lit. a);
c) activităţile de evaluare a unui bun
imobil;
d) punerea la dispoziţie de spaţii de
parcare;
e) punerea la dispoziţie de spaţii de
depozitare a bunurilor;
f) închirierea de seifuri ce sunt bunuri imobile prin
natura lor;
g) operaţiunile de închiriere, arendare,
concesionare sau leasing a bunurilor imobile;
h) serviciile de administrare a bunurilor imobile prin
natura lor;
i) acordarea accesului şi a drepturilor de
folosinţă pentru căi rutiere şi structuri care fac parte
din acestea, ca de exemplu poduri şi tuneluri;
j) serviciile de natură juridică în
legătură cu cesiunea sau transferul titlului de proprietate asupra
unui bun imobil, atâta timp cât acestea au drept scop modificarea naturii
juridice a bunurilor imobile;
k) serviciile constând în elaborarea unui contract de
vânzare sau de cumpărare a unui bun imobil, chiar dacă acestea
reprezintă servicii distincte faţă de cele menţionate la
lit. j).
(3) Atunci când sunt prestate servicii juridice având
drept scop transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil, dar
totuşi tranzacţia finală ce ar fi avut ca rezultat modificarea
naturii juridice a respectivului bun imobil nu are loc, aceste servicii se
încadrează totuşi în prevederile art. 133 alin. (4) lit. a) din Codul
fiscal.
(4) Serviciile juridice menţionate la alin. (3) nu
se cuprind în prevederile art. 133 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, atunci
când prestarea acestora are loc în legătură cu diferite aspecte
referitoare la contracte, care, în termeni generali, pot privi orice alte
chestiuni de natură juridică şi care nu sunt specifice
transferului proprietăţii unui bun imobil.
(5) Pentru a determina dacă prestarea unui
serviciu juridic complex, format din diferite elemente, intră sau nu sub
incidenţa prevederilor art. 133 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal,
trebuie stabilit scopul final al acestui serviciu, de la caz la caz."
10. După punctul 14 se introduc patru noi
puncte, punctele 141-144, cu următorul cuprins:
„141. (1) Conform art. 133 alin. (4) lit. b) din Codul
fiscal, locul prestării pentru serviciile ce constau în transportul de
călători este locul în care se efectuează transportul în
funcţie de distanţele parcurse.
(2) Transporturile naţionale de călători
sunt transporturi care au locul prestării în România, având punctul de
plecare şi punctul de sosire pe teritoriul României.
(3) Transporturile internaţionale de
călători sunt transporturile care au fie punctul de plecare, fie
punctul de sosire în afara ţării, fie ambele puncte sunt situate în
afara ţării. Locul prestării serviciilor de transport
internaţional de călători este considerat a fi în România pentru
partea din parcursul efectuat în interiorul ţării, denumită
traseu naţional.
(4) Pentru transportul internaţional de
călători, partea din parcursul efectuat în România este parcursul
efectuat între locul de plecare şi locul de sosire al transportului de
călători, determinată după cum urmează:
a) pentru transportul care are punctul de plecare în
România, locul de plecare este considerat a fi primul punct de îmbarcare al
pasagerilor, iar locul de sosire este considerat a fi punctul de trecere al
frontierei dinspre România în străinătate;
b) pentru transportul care are punctul de plecare în
afara României şi punctul de sosire în România, locul de plecare este
punctul de trecere a frontierei din străinătate spre România, iar
locul de sosire este ultimul punct de debarcare a pasagerilor care au fost
îmbarcaţi în afara României;
c) pentru transportul care tranzitează România,
fără a avea nici punctul de plecare, nici punctul de sosire în
România, locul de plecare este considerat a fi locul de trecere a frontierei
dinspre străinătate în România, iar locul de sosire este considerat a
fi punctul de trecere a frontierei dinspre România în străinătate;
d) în cazurile prevăzute la lit. a)-c), pentru
pasagerii care s-au îmbarcat şi debarcat în interiorul ţării,
călătorind cu un mijloc de transport în trafic internaţional,
partea de transport dintre locul de îmbarcare şi locul de debarcare pentru
aceşti pasageri se consideră a fi transport naţional.
142. In sensul art. 133 alin. (4) lit. d) şi f)
din Codul fiscal, atât serviciile de restaurant, cât şi cele de catering
sunt caracterizate printr-un complex de activităţi în care
predomină serviciile, iar furnizarea de hrană şi/sau de
băuturi este doar o componentă. Serviciile de restaurant constau în
furnizarea, la locaţia prestatorului, de hrană preparată sau
nepreparată şi/sau băuturi pentru consum uman, însoţite de
suficiente servicii aferente care să permită consumul imediat, în
timp ce serviciile de catering constau în aceleaşi activităţi,
desfăşurate însă în afara locaţiei prestatorului.
143. (1) In scopul aplicării
prevederilor art. 133 alin. (2), alin. (3), alin. (4) lit. e), şi alin.
(6) din Codul fiscal, sunt considerate mijloace de transport vehiculele,
motorizate sau nu, şi alte echipamente şi dispozitive destinate
transportului de persoane sau de obiecte dintr-un loc în altul şi care au
capacitatea de a fi utilizate efectiv pentru desfăşurarea
transportului, care ar putea fi trase, tractate sau împinse de vehicule.
Această categorie cuprinde bunuri precum:
a) vehiculele terestre motorizate şi nemotorizate,
precum autoturismele, motocicletele, bicicletele, tricicletele şi rulotele
care nu sunt fixate de sol;
b) navele motorizate şi nemotorizate;
c) aeronavele motorizate şi nemotorizate;
d) vehiculele special amenajate pentru transportul
bolnavilor şi al persoanelor accidentate;
e) tractoarele şi alte vehicule agricole;
f) vehiculele utilizate pentru scopuri militare,
supraveghere sau de apărare civilă;
g) dispozitivele mecanice sau electronice pentru
propulsia cărucioarelor pentru invalizi.
(2) Conform art. 10 din Regulamentul Consiliului nr.
1.777/2005 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei
77/388/CEE privind sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată,
remorcile, semiremorcile şi vagoanele feroviare reprezintă mijloace
de transport.
(3) Containerele nu sunt considerate mijloace de
transport.
(4) In sensul art. 133 alin. (4) lit. e) din Codul
fiscal, durata posesiei sau utilizării continue a mijlocului de transport
se stabileşte pe baza prevederilor contractului încheiat între
părţile implicate. Totuşi, contractul este o simplă
prezumţie care poate fi respinsă prin orice mijloace de fapt sau de
drept în vederea stabilirii duratei efective a posesiei sau utilizării continue
a mijlocului de transport.
(5) In situaţia în care două sau mai multe
contracte de închiriere a aceluiaşi mijloc de transport încheiate cu
acelaşi client se succed cu o întrerupere de două zile sau mai
puţin, termenul primului contract va fi luat în considerare pentru a se
stabili dacă al doilea contract va fi considerat sau nu pe termen scurt în
sensul art. 133 alin. (4) lit. e) din Codul fiscal.
(6) Atunci când se încheie cu un client contracte în
aceleaşi condiţii pentru aceleaşi mijloace de transport, durata
fiecăruia dintre contractele precedente se ia în considerare la stabilirea
duratei contractelor următoare, în sensul aplicării prevederilor art.
133 alin. (4) lit. e) din Codul fiscal. Cu toate acestea, durata unui contract pe
termen scurt, derulat anterior unui contract care se califică drept
contract pe termen lung ca urmare a contractelor anterioare, nu va fi
reevaluată retroactiv, cu excepţia situaţiei în care se poate
face dovada abuzului de lege.
(7) In situaţia în care un contract pe termen
scurt în sensul art. 133 alin. (4) lit. e) din Codul fiscal face obiectul unei
prelungiri care are ca efect depăşirea termenului de 30, respectiv de
90 de zile, este necesară o reevaluare a respectivului contract, cu
excepţia cazului în care prelungirea contractului se datorează unor
circumstanţe independente de voinţa părţilor, datorate unor
cauze de forţă majoră.
(8) Atunci când un contract pe termen scurt este urmat
de un alt contract pe termen scurt încheiat între aceleaşi
părţi, dar pentru mijloace de transport diferite, fiecare contract va
fi analizat separat, în vederea încadrării sau neîncadrării în
prevederile art. 133 alin. (4) lit. e) din Codul fiscal, dacă nu se
dovedeşte o încălcare a legii.
(9) In sensul art. 133 alin. (4) lit. e)din Codul
fiscal, un mijloc de transport este considerat ca fiind pus efectiv la
dispoziţia clientului la locul în care se află mijlocul de transport
atunci când clientul preia efectiv controlul fizic asupra acestuia. Controlul
juridic, respectiv semnarea contractului, intrarea în posesia cheilor, nu este
suficient pentru a determina locul efectiv al punerii la dispoziţia
clientului a mijlocului de transport.
(10) Acordarea, de către o persoană
impozabilă care deţine vagoane de tren, a dreptului de utilizare a
acestora reprezintă, din punct de vedere al taxei pe valoarea
adăugată, o prestare de servicii asimilată închirierii de
mijloace de transport, locul prestării fiind stabilit în funcţie de
perioada de utilizare. Acelaşi regim se aplică şi pentru
acordarea de către întreprinderile feroviare a dreptului de utilizare a
vagoanelor în trafic internaţional, pentru care se încasează taxa
stabilită prin Regulamentul pentru folosirea reciprocă a vagoanelor
de marfă în trafic internaţional, aprobat de Uniunea
Internaţională a Căilor Ferate.
144. (1) Locul prestării este locul de
plecare a transportului de călători, pentru serviciile de restaurant
şi catering furnizate efectiv la bordul navelor, al aeronavelor sau al
trenurilor în timpul unei părţi a unei operaţiuni de transport
de călători efectuată în Comunitate, astfel cum este
prevăzut la art. 133 alin. (4) lit. f) din Codul fiscal. Caracteristicile
serviciilor de restaurant şi catering sunt cele prevăzute la pct. 142.
(2) Pentru a identifica partea transportului de
călători efectuată în interiorul Comunităţii, mijlocul
de transport este decisiv şi nu călătoria individuală a
fiecărui pasager. Prin urmare, se consideră că se
efectuează o singură parte de transport de călători în
interiorul Comunităţii, chiar şi atunci când există opriri
în afara Comunităţii, în situaţia în care călătoria
este efectuată cu un singur mijloc de transport.
(3) O călătorie efectuată cu aeronave,
căreia i s-a atribuit un singur număr de zbor şi care
implică escale în interiorul Comunităţii se consideră ca
reprezentând o singură parte de transport de călători
efectuată în Comunitate. Pentru călătoriile cu trenul, în
vederea identificării părţii unice a transportului de
călători în interiorul Comunităţii, itinerarul este
decisiv.
(4) Pentru aplicarea art. 133 alin. (4) lit. f) din
Codul fiscal, locurile în care pasagerii, în mod individual, se îmbarcă
sau debarcă în/din mijlocul de transport nu au relevanţă în
stabilirea părţii unei operaţiuni de transport efectuată în
interiorul Comunităţii.
(5) Partea din serviciile de catering şi
restaurant oferite în timpul unei părţi a unei operaţiuni de
transport care nu este considerată a fi efectuată în Comunitate, dar
totuşi pe teritoriul unui stat membru, intră sub incidenţa art.
133 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal, respectiv are locul la locul
prestării efective."
11. Punctele 15 şi 151 se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
„15. (1) Locul serviciilor prestate către persoane
neimpozabile se determină în conformitate cu prevederile art. 133 alin.
(3) din Codul fiscal dacă nu se aplică excepţiile prevăzute
la art. 133 alin. (4J, (5) sau (6) din Codul fiscal.
(2) In aplicarea prevederilor art. 133 alin. (6) din
Codul fiscal, un mijloc de transport se consideră că este efectiv
exploatat şi utilizat pe teritoriul României dacă mijlocul de
transport este utilizat în principal în România. Se consideră că
mijlocul de transport este efectiv utilizat şi exploatat în afara
Comunităţii, dacă mijlocul de transport este utilizat în
principal în afara Comunităţii. Dovada faptului că mijlocul de
transport este utilizat în principal în România sau în afara
Comunităţii constă în declaraţia pe proprie răspundere
dată de beneficiar. Pentru încadrarea corectă a mijloacelor de
transport se vor aplica prevederile pct. 143.
151. (1) In aplicarea art. 133 alin. (7) din
Codul fiscal:
a) serviciile constând în activităţi
accesorii transportului, precum încărcarea, descărcarea, manipularea
şi servicii similare acestora se consideră a fi efectiv utilizate
şi exploatate în România dacă sunt prestate pe teritoriul României;
b) serviciile constând în lucrări asupra bunurilor
mobile corporale şi evaluări ale bunurilor mobile corporale se
consideră a fi efectiv utilizate şi exploatate în România dacă
sunt efectuate pe teritoriul României;
c) serviciile de transport de bunuri efectuate în
România sunt serviciile al căror punct de plecare şi punct de sosire
se află pe teritoriul României, acestea fiind considerate efectiv
utilizate şi exploatate pe teritoriul României.
(2) Dacă locul prestării serviciilor conform
art. 133 alin. (7) din Codul fiscal este situat pe teritoriul României,
operaţiunile sunt impozabile în România, fiind aplicabile cotele de
taxă prevăzute la art. 140 din Codul fiscal, sau, după caz,
scutirile de taxă prevăzute la art. 141, 143, 144, 1441
şi 152 din Codul fiscal.
(3) Prevederile art. 133 alin. (7) din Codul fiscal nu
se aplică în situaţia în care beneficiarul serviciilor este o
persoană impozabilă care are sediul activităţii economice
în afara Comunităţii, dar comunică prestatorului un cod valabil
de TVA din alt stat membru şi adresa unui sediu fix din Comunitate
către care sunt prestate serviciile. Se consideră că prestatorul
a acţionat de bună-credinţă în ceea ce priveşte
determinarea faptului că beneficiarul este o persoană
impozabilă, atunci când a obţinut confirmarea validităţii
codul de TVA atribuit beneficiarului de autorităţile fiscale din alt
stat membru, prin intermediul procedurilor de securitate existente la nivel
comunitar."
12. Punctul 16 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Codul fiscal:
Faptul generator pentru livrări de bunuri
şi prestări de servicii
Art. 1341. - (1) Faptul generator
intervine la data livrării bunurilor sau la data prestării
serviciilor, cu excepţiile prevăzute în prezentul capitol.
(2) Pentru bunurile livrate în baza unui contract de
consignaţie, se consideră că livrarea bunurilor de la consignant
la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de consignatar
clienţilor săi.
(3) Pentru bunurile transmise în vederea testării
sau a verificării conformităţii, se consideră că
livrarea bunurilor are loc la data acceptării bunurilor de către
beneficiar.
(4) Pentru stocurile la dispoziţia clientului,
se consideră că livrarea bunurilor are loc la data la care clientul
retrage bunurile din stoc în vederea utilizării, în principal pentru
activitatea de producţie.
(5) Prin norme sunt definite contractele de
consignaţie, stocurile la dispoziţia clientului, bunurile livrate în
vederea testării sau a verificării conformităţii.
(6) Pentru livrările de bunuri corporale,
inclusiv de bunuri imobile, data livrării este data la care intervine
transferul dreptului de a dispune de bunuri ca şi un proprietar. Prin
excepţie, în cazul contractelor care prevăd că plata se
efectuează în rate sau a oricărui alt tip de contract care prevede
că proprietatea este atribuită cel mai târziu în momentul
plăţii ultimei sume scadente, cu excepţia contractelor de
leasing, data livrării este data la care bunul este predat beneficiarului.
(7) Prestările de servicii care determină
decontări sau plăţi succesive, cum sunt serviciile de
construcţii-montaj, consultanţă, cercetare, expertiză
şi alte servicii similare, sunt considerate efectuate la data la care sunt
emise situaţii de lucrări, rapoarte de lucru, alte documente similare
pe baza cărora se stabilesc serviciile efectuate sau, după caz, în
funcţie de prevederile contractuale, la data acceptării acestora de
către beneficiari. Totuşi, perioada de decontare nu poate
depăşi un an.
(8) în cazul livrărilor de bunuri şi al
prestărilor de servicii care se efectuează continuu, altele decât
cele prevăzute la alin. (7), cum sunt: livrările de gaze naturale, de
apă, serviciile de telefonie, livrările de energie electrică
şi altele asemenea, se consideră că livrarea/prestarea este
efectuată la datele specificate în contract pentru plata bunurilor livrate
sau a serviciilor prestate sau la data emiterii unei facturi, dar perioada de
decontare nu poate depăşi un an.
(9) In cazul operaţiunilor de închiriere,
leasing, concesionare şi arendare de bunuri, serviciul se consideră
efectuat la fiecare dată specificată în contract pentru efectuarea
plăţii.
(10) Pentru prestările de servicii pentru care
taxa este datorată de către beneficiarul serviciilor în conformitate
cu art. 150 alin. (2), care sunt prestate continuu pe o perioadă mai mare
de un an şi care nu determină decontări sau plăţi în
cursul acestei perioade, se consideră efectuate la expirarea fiecărui
an calendaristic, atât timp cât prestarea de servicii nu a încetat.
Norme metodologice:
16. (1) Pentru bunurile livrate în baza unui contract
de consignaţie, se consideră că livrarea bunurilor de la
consignant la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de
consignatar clienţilor săi. In sensul titlului VI din Codul fiscal,
contractul de consignaţie reprezintă un contract prin care
consignantul se angajează să livreze bunuri consignatarului, pentru
ca acesta din urmă să găsească un cumpărător
pentru aceste bunuri. Consignatarul acţionează în nume propriu, dar
în contul consignantului când livrează bunurile către
cumpărători.
(2) Pentru bunurile transmise în vederea testării
sau a verificării conformităţii, se consideră că
transferul proprietăţii bunurilor a avut loc la data acceptării
bunurilor de către beneficiar. Bunurile transmise în vederea
verificării conformităţii sunt bunurile oferite de furnizor
clienţilor, aceştia având dreptul fie să le achiziţioneze,
fie să le returneze furnizorului. Contractul aferent bunurilor livrate în
vederea testării este un contract provizoriu prin care vânzarea
efectivă a bunurilor este condiţionată de obţinerea de
rezultate satisfăcătoare în urma testării de către clientul
potenţial, testare ce are scopul de a stabili că bunurile au
caracteristicile solicitate de clientul respectiv.
(3) Pentru stocurile la dispoziţia clientului, se
consideră că transferul proprietăţii bunurilor are loc la
data la care clientul intră în posesia bunurilor. Stocurile la
dispoziţia clientului reprezintă o operaţiune potrivit
căreia furnizorul transferă regulat bunuri într-un depozit propriu
sau într-un depozit al clientului, iar transferul proprietăţii
bunurilor intervine, potrivit contractului, la data la care clientul scoate
bunurile din depozit, în principal pentru a le utiliza în procesul de
producţie, dar şi pentru alte activităţi economice.
(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică în
situaţia în care bunurile provin din import şi beneficiarul
înregistrat conform art. 153 din Codul fiscal a optat pentru calitatea de
persoană obligată la plata taxei pentru import, conform prevederilor
pct. 59 alin. (1) lit. e) pct. 1, fiind aplicabile prevederile art. 136 din
Codul fiscal referitoare la exigibilitatea taxei pentru un import."
13. După punctul 16 se introduce un nou punct,
punctul 161, cu următorul cuprins:
„Codul fiscal:
Exigibilitatea pentru livrări de bunuri şi
prestări de servicii
Art. 1342. - (1) Exigibilitatea taxei
intervine la data la care are loc faptul generator.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1),
exigibilitatea taxei intervine:
a) la data emiterii unei facturi, înainte de data la
care intervine faptul generator;
b) la data la care se încasează avansul, pentru
plăţile în avans efectuate înainte de data la care intervine faptul
generator. Fac excepţie de la aceste prevederi avansurile încasate pentru
plata importurilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente
importului, precum şi orice avansuri încasate pentru operaţiuni
scutite sau care nu sunt impozabile. Avansurile reprezintă plata
parţială sau integrală a contravalorii bunurilor şi
serviciilor, efectuată înainte de data livrării sau prestării
acestora;
c) la data extragerii numerarului, pentru
livrările de bunuri sau prestările de servicii realizate prin
maşini automate de vânzare, de jocuri sau alte maşini similare.
(3) Taxa este exigibilă la data la care
intervine oricare dintre evenimentele menţionate la art. 138. Totuşi,
regimul de impozitare şi cotele aplicabile sunt aceleaşi ca şi
ale operaţiunii de bază care a generat aceste evenimente.
Norme metodologice:
161. Prevederile art. 1342 alin. (2) lit. a)
din Codul fiscal se aplică în situaţia în care facturile totale sau
parţiale pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii au fost
emise înaintea faptului generator de taxă şi includ şi
situaţia în care sunt emise facturi pentru avansuri înainte de încasarea
acestora."
14. Punctul 17 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Codul fiscal:
Faptul generator şi exigibilitatea pentru
achiziţii intracomunitare de bunuri
Art. 135. - (1) In cazul unei achiziţii intracomunitare
de bunuri, faptul generator intervine la data la care ar interveni faptul
generator pentru livrări de bunuri similare, în statul membru în care se
face achiziţia.
(2) In cazul unei achiziţii intracomunitare de
bunuri, exigibilitatea taxei intervine în cea de-a 15-a zi a lunii
următoare celei în care a intervenit faptul generator.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2),
exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii prevăzute în
legislaţia altui stat membru la articolul echivalent art. 155 alin. (1),
dacă aceasta este emisă înainte de cea de-a 15-a zi a lunii
următoare celei în care a intervenit faptul generator.
Norme metodologice:
17. Există o relaţie clară între faptul
generator în cazul unei livrări intracomunitare de bunuri şi faptul
generator în cazul unei achiziţii intracomunitare de bunuri, care intervin
în acelaşi moment, respectiv în momentul livrării de bunuri. Pentru a
evita orice neconcordanţă între livrările intracomunitare de bunuri,
scutite de TVA, care se includ în declaraţia recapitulativă pentru
astfel de livrări, în statul membru de origine, şi achiziţiile
intracomunitare, evidenţiate în decontul de TVA şi în declaraţia
recapitulativă pentru achiziţii intracomunitare, prevăzută
la art. 1564 din Codul fiscal, în România, momentul
exigibilităţii a fost stabilit fie în a 15-a zi a lunii
următoare celei în care a avut loc faptul generator, fie la data facturii
pentru contravaloarea totală sau parţială, atât pentru
livrările intracomunitare, cât şi pentru achiziţiile intracomunitare.
Exemplul 1. Factura
pentru livrarea intracomunitară este emisă în luna următoare
celei în care se efectuează livrarea
|
Alt stat
Livrare intracomunitară scutită de TVA
|
România
Achiziţie intracomunitară supusă TVA şi
taxabilă
|
|
Data livrării: 25.01.2010
Data facturii: 12.02.2010
|
|
|
Faptul generator: 25.01.2010
Exigibilitatea: 12.02.2010
Livrarea este inclusă în declaraţia recapitulativă
şi decontul de TVA aferente lunii februarie 2010
|
Faptul generator: 25.01.2010
Exigibilitatea: 12.02.2010
Achiziţia intracomunitară se evidenţiază în
declaraţia recapitulativă şi decontul de TVA aferente lunii
februarie 2010
|
Exemplul 2. Factura pentru livrarea intracomunitară este
emisă în aceeaşi lună în care se efectuează livrarea
intracomunitară
|
Alt stat membru
Livrare intracomunitară scutită de TVA
|
România
Achiziţie intracomunitară supusă TVA şi
taxabilă
|
|
Data livrării: 25.01.2010
Data facturii: 29.01.2010
|
|
|
Faptul generator: 25.01.2010
Exigibilitatea: 29.01.2010
Livrarea este inclusă în declaraţia recapitulativă
aferentă lunii ianuarie şi se evidenţiază în decontul de
TVAdin luna ianuarie 2010
|
Faptul generator: 25.01.2010
Exigibilitatea: 29.01.2010
Achiziţia intracomunitară este inclusă în
declaraţia recapitulativă aferentă lunii ianuarie şi se
evidenţiază în decontul de TVA din luna ianuarie"
|
15. După punctul 17 se introduce un nou punct,
punctul 171, cu următorul cuprins:
„Codul fiscal:
Faptul generator şi exigibilitatea pentru
importul de bunuri
Art. 136. - (1) In cazul în care, la import,
bunurile sunt supuse taxelor vamale, taxelor agricole sau altor taxe comunitare
similare, stabilite ca urmare a unei politici comune, faptul generator şi
exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată intervin la data la care
intervin faptul generator şi exigibilitatea respectivelor taxe comunitare.
(2) In cazul în care, la import, bunurile nu sunt
supuse taxelor comunitare prevăzute la alin. (1), faptul generator şi
exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată intervin la data la care ar
interveni faptul generator şi exigibilitatea acelor taxe comunitare
dacă bunurile importate ar fi fost supuse unor astfel de taxe.
(3) In cazul în care, la import, bunurile sunt
plasate într-un regim vamal special, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit.
a) şi d), faptul generator şi exigibilitatea taxei intervin la data
la care acestea încetează a mai fi plasate într-un astfel de regim.
Norme metodologice:
171. (1) In sensul art. 136 alin. (1) din
Codul fiscal, în cazul bunurilor plasate în regim de admitere temporară cu
exonerare parţială de drepturi de import şi în regim de
transformare sub control vamal, regimuri care din punct de vedere al TVA
constituie importuri de bunuri care nu beneficiază de scutire de la plata
taxei pe valoarea adăugată conform art. 144 alin. (1) lit. a) din
Codul fiscal, exigibilitatea TVA intervine atunci când intervine obligaţia
de plată a taxelor vamale, taxelor agricole sau a altor taxe comunitare
similare stabilite ca urmare a politicii comune aplicabile bunurilor
respective.
(2) In cazul în care bunurile plasate în regimurile
prevăzute la alin. (1) sunt scutite de taxe vamale, taxe agricole sau alte
taxe comunitare similare stabilite ca urmare a politicii comune, exigibilitatea
TVA pentru importul bunurilor respective intervine atunci când ar fi intervenit
obligaţia de plată a taxelor vamale, taxelor agricole sau a altor
taxe comunitare similare stabilite ca urmare a politicii comune aplicabile
bunurilor respective, dacă acestea ar fi fost datorate."
16. Punctul 18 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Codul fiscal:
Baza de impozitare pentru livrări de bunuri
şi prestări de servicii efectuate în interiorul ţării
Art. 137. - (1) Baza de impozitare a taxei pe
valoarea adăugată este constituită din:
a) pentru livrări de bunuri şi
prestări de servicii, altele decât cele prevăzute la lit. b) şi
c), din tot ceea ce constituie contrapartida obţinută sau care
urmează a fi obţinută de furnizor ori prestator din partea
cumpărătorului, beneficiarului sau a unui terţ, inclusiv
subvenţiile direct legate de preţul acestor operaţiuni;
b) pentru operaţiunile prevăzute la art.
128 alin. (3) lit. c), compensaţia aferentă;
c) pentru operaţiunile prevăzute la art.
128 alin. (4) şi (5), pentru transferul prevăzut la art. 128 alin.
(10) şi pentru achiziţiile intracomunitare considerate ca fiind cu
plată şi prevăzute la art. 1301 alin. (2) şi
(3), preţul de cumpărare al bunurilor respective sau al unor bunuri
similare ori, în absenţa unor astfel de preţuri de cumpărare,
preţul de cost, stabilit la data livrării. In cazul în care bunurile
reprezintă active corporale fixe, baza de impozitare se stabileşte
conform procedurii stabilite prin norme;
d) pentru operaţiunile prevăzute la art.
129 alin. (4), suma cheltuielilor efectuate de persoana impozabilă pentru
realizarea prestării de servicii;
e) In cazul schimbului prevăzut la art. 130
şi, în general, atunci când plata se face parţial ori integral în
natură sau atunci când valoarea plăţii pentru o livrare de
bunuri sau o prestare de servicii nu a fost stabilită de părţi
sau nu poate fi uşor stabilită, baza de impozitare se consideră
ca fiind valoarea de piaţă pentru respectiva livrare/prestare. In
sensul prezentului titlu, valoare de piaţă înseamnă suma
totală pe care, pentru obţinerea bunurilor sau serviciilor în
cauză la momentul respectiv, un client aflat în aceeaşi etapă de
comercializare la care are loc livrarea de bunuri sau prestarea de servicii ar
trebui să o plătească în condiţii de concurenţă
loială unui furnizor sau prestator independent de pe teritoriul statului
membru în care livrarea sau prestarea este supusă taxei. Atunci când nu
poate fi stabilită o livrare de bunuri sau o prestare de servicii
comparabilă, valoarea de piaţă înseamnă:
1. pentru bunuri, o sumă care nu este mai
mică decât preţul de cumpărare al bunurilor sau al unor bunuri
similare sau, în absenţa unui preţ de cumpărare, preţul de
cost, stabilit la momentul livrării;
2. pentru servicii, o sumă care nu este mai
mică decât costurile complete ale persoanei impozabile pentru prestarea
serviciului.
(2) Baza de impozitare cuprinde următoarele:
a) impozitele şi taxele, dacă prin lege nu
se prevede altfel, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată;
b) cheltuielile accesorii, cum sunt: comisioanele,
cheltuielile de ambalare, transport şi asigurare, solicitate de către
furnizor/prestator cumpărătorului sau beneficiarului. Cheltuielile
facturate de furnizorul de bunuri sau de prestatorul de servicii
cumpărătorului, care fac obiectul unui contract separat şi care
sunt legate de livrările de bunuri sau de prestările de servicii în
cauză, se consideră cheltuieli accesorii.
Norme metodologice:
18. (1) Potrivit art. 137 alin. (1) lit. a) din
Codul fiscal, subvenţiile primite de la bugetul de stat, bugetele locale,
bugetul comunitar sau de la bugetul asigurărilor sociale de stat, legate
direct de preţul bunurilor livrate şi/sau al serviciilor prestate, se
includ în baza de impozitare. Exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată
pentru aceste subvenţii intervine la data încasării lor de la bugetul
de stat, bugetele locale, bugetul comunitar sau de la bugetul asigurărilor
sociale de stat. Se consideră că subvenţia este legată
direct de preţ dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele
condiţii:
a) subvenţia este concret determinabilă în
preţul bunurilor şi/sau al serviciilor, respectiv este stabilită
pe unitatea de măsură a bunurilor livrate şi/sau a serviciilor
prestate, în sume absolute sau procentual;
b) cumpărătorii trebuie să beneficieze
de subvenţia acordată furnizorului/prestatorului, în sensul că
preţul bunurilor/serviciilor achiziţionate de aceştia trebuie
să fie mai mic decât preţul la care aceleaşi produse/servicii
s-ar vinde/presta în absenţa subvenţiei.
(2) Nu se cuprind în baza de impozitare a taxei
subvenţiile sau alocaţiile primite de la bugetul de stat, de la
bugetele locale, de la bugetul comunitar sau de la bugetul asigurărilor
sociale de stat, care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin.
(1), respectiv subvenţiile care sunt acordate pentru atingerea unor
parametri de calitate, subvenţiile acordate pentru acoperirea unor
cheltuieli sau alte situaţii similare.
(3) Baza de impozitare pentru uniformele de serviciu,
echipamentul de lucru şi/sau de protecţie acordat angajaţilor
este constituită din contravaloarea care este suportată de
angajaţi. Dacă echipamentul de lucru şi/sau de protecţie
este acordat gratuit angajaţilor, operaţiunea nu constituie livrare
de bunuri în sensul art. 128 alin. (1) din Codul fiscal. Pentru partea din
contravaloarea uniformelor de serviciu, echipamentelor de lucru şi/sau de
protecţie acordat angajaţilor, care este suportată de angajator,
acesta îşi păstrează dreptul de deducere în condiţiile art.
145 din Codul fiscal.
(4) In sensul art. 137 alin. (1) lit. c) din Codul
fiscal, baza de impozitare pentru active corporale fixe care constituie livrare
de bunuri conform art. 128 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal, altele decât
bunurile imobile, este constituită din valoarea rămasă la care
aceste bunuri sunt înregistrate în contabilitate, calculată în
funcţie de amortizarea contabilă, dar nu mai puţin decât
valoarea la care bunurile au fost imputate, în cazul bunurilor constatate
lipsă din gestiune. Dacă activele corporale fixe sunt complet amortizate,
baza de impozitare este zero sau, după caz, valoarea imputată, în
cazul lipsurilor imputabile.
(5) In situaţiile prevăzute la art. 128 alin.
(4) lit. a) şi b) din Codul fiscal, baza de impozitare a activelor
corporale fixe, altele decât bunurile imobile, se determină conform
prevederilor alin. (4).
(6) Pentru livrările de bunuri prevăzute la
art. 128 alin. (5) din Codul fiscal, baza de impozitare pentru active corporale
fixe, inclusiv pentru bunurile imobile, se determină conform procedurii
stabilite la alin. (4).
(7) Orice cheltuieli cu impozitele şi taxele
datorate de o persoană impozabilă în legătură cu o livrare
de bunuri sau o prestare de servicii, dacă nu sunt incluse în preţul
bunurilor livrate ori al serviciilor prestate, ci sunt recuperate de la
clienţi prin refacturare, se cuprind în baza de impozitare a taxei pe
valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 137 alin. (2) lit. a)
din Codul fiscal. De exemplu, ecotaxa datorată potrivit Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, chiar
dacă nu este cuprinsă în preţul bunurilor livrate, ci este
facturată separat, se cuprinde în baza impozabilă.
(8) In sensul art. 137 alin. (2) lit. b) din Codul
fiscal, orice cheltuieli accesorii efectuate de persoana care realizează o
livrare de bunuri sau o prestare de servicii se includ în baza de impozitare a
taxei pe valoarea adăugată, chiar dacă fac obiectul unui
contract separat. Cheltuielile accesorii nu reprezintă o tranzacţie
separată, ci sunt parte componentă a livrării/prestării de
care sunt legate, urmând aceleaşi reguli referitoare, printre altele, la
locul livrării/prestării, cotele, scutirile ca şi livrarea/
prestarea de care sunt legate. Furnizorul/Prestatorul nu poate aplica structura
de comisionar prevăzută la pct. 19 alin. (4) pentru a refactura
cheltuieli accesorii şi nici pentru a refactura cheltuieli cu impozite
şi taxe conform prevederilor alin. (7).
(9) Cheltuielile cu transportul bunurilor livrate
intracomunitar sau alte cheltuieli accesorii, cum sunt cele de asigurare sau de
ambalare, se cuprind în baza impozabilă a livrării intracomunitare
numai dacă, potrivit prevederilor contractuale, acestea cad în sarcina
vânzătorului."
17. Punctul 19 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Codul fiscal:
Baza de impozitare pentru livrări de bunuri
şi prestări de servicii efectuate în interiorul ţării
Art. 137
[...]
(3) Baza de impozitare nu cuprinde următoarele:
a) rabaturile, remizele, risturnele, sconturile
şi alte reduceri de preţ, acordate de furnizori direct
clienţilor la data exigibilităţii taxei;
b) sumele reprezentând daune-interese, stabilite
prin hotărâre judecătorească definitivă şi
irevocabilă, penalizările şi orice alte sume solicitate pentru
neîndeplinirea totală sau parţială a obligaţiilor
contractuale, dacă sunt percepute peste preţurile şi/sau
tarifele negociate. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care, în
fapt, reprezintă contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor
prestate;
c) dobânzile, percepute după data livrării
sau prestării, pentru plăţi cu întârziere;
d) valoarea ambalajelor care circulă între
furnizorii de marfă şi clienţi, prin schimb, fără
facturare;
e) sumele achitate de o persoană
impozabilă în numele şi în contul altei persoane şi care apoi se
decontează acesteia, precum şi sumele încasate de o persoană
impozabilă în numele şi în contul unei alte persoane.
Norme metodologice:
19. (1) In sensul art. 137 alin. (3) lit. a) din Codul
fiscal, rabaturile, remizele, risturnele, sconturile şi alte reduceri de
preţ nu se cuprind în baza de impozitare a taxei dacă sunt acordate
de furnizor/prestator direct în beneficiul clientului la momentul livrării/prestării
şi nu constituie, în fapt, remunerarea unui serviciu sau unei
livrări. De exemplu, un furnizor livrează bunuri şi, potrivit
înţelegerii dintre părţi, furnizorul va acoperi orice cheltuieli
cu eventuale remedieri sau reparaţii ale bunurilor livrate în condiţiile
în care aceste operaţiuni sunt realizate de către client. Furnizorul
nu va putea considera că sumele necesare acoperirii acestor cheltuieli
sunt considerate reduceri de preţ, acestea fiind în fapt remunerarea unui
serviciu prestat de către client în contul său.
(2) In cazul reducerilor de preţ acordate
consumatorului final pe bază de cupoane valorice de către
producătorii/distribuitorii de bunuri în cadrul unor campanii
promoţionale, se consideră că aceste reduceri sunt acordate
şi în beneficiul comercianţilor care au acceptat aceste cupoane
valorice de la consumatorii finali, chiar dacă în circuitul acestor bunuri
de la producători/distribuitori la comercianţi s-au interpus unul sau
mai mulţi intermediari cumpărători-revânzători. Cupoanele
valorice trebuie să conţină minimum următoarele elemente:
a) numele producătorului/distribuitorului care
acordă reducerea de preţ în scopuri promoţionale;
b) produsul pentru care se face promoţia;
c) valoarea reducerii acordate, în sumă
globală, care conţine şi taxa pe valoarea adăugată
aferentă reducerii, fără a fi menţionată distinct în
cupon;
d) termenul de valabilitate a cuponului;
e) menţiunea potrivit căreia cupoanele pot fi
utilizate numai în magazinele agreate în desfăşurarea promoţiei
în cauză;
f) instrucţiunile privind utilizarea acestor
cupoane;
g) denumirea societăţii specializate în
administrarea cupoanelor valorice, dacă este cazul.
(3) In sensul art. 137 alin. (3) lit. e) din Codul
fiscal, sumele achitate de o persoană impozabilă în numele şi în
contul altei persoane impozabile reprezintă sumele achitate de o
persoană impozabilă pentru facturi emise de diverşi
furnizori/prestatori pe numele altei persoane şi care apoi sunt recuperate
de cel care le achită de la beneficiar. Persoana care achită sume în
numele şi în contul altei persoane nu primeşte facturi pe numele
său şi nici nu emite facturi pe numele său. Pentru recuperarea
sumelor achitate în numele şi în contul altei persoane se poate emite, în
mod opţional, o factură de decontare de către persoana impozabilă
care a achitat respectivele facturi. In situaţia în care părţile
convin să îşi deconteze sumele achitate pe baza facturii de
decontare, taxa nu va fi menţionată distinct, fiind inclusă în
totalul sumei de recuperat. Factura de decontare se transmite beneficiarului
însoţită de factura achitată în numele său. Persoana care a
achitat facturile în numele altei persoane nu exercită dreptul de deducere
pentru sumele achitate, nu colectează taxa pe baza facturii de decontare
şi nu înregistrează aceste sume în conturile de cheltuieli, respectiv
de venituri. Beneficiarul ale cărui facturi au fost achitate de altă
persoană îşi va deduce în condiţiile legii taxa pe baza facturii
care a fost emisă pe numele său de furnizori/prestatori, factura de
decontare fiind doar un document care se anexează la factura
achitată.
Exemplul nr. 1:
Persoana A emite o factură de servicii de transport către persoana B,
dar factura lui A este plătită de C în numele lui B. Pentru
recuperarea de la B a sumelor plătite, C are posibilitatea să
emită o factură de decontare, dar care nu este obligatorie. B
îşi va exercita dreptul de deducere a TVA în condiţiile stabilite de
lege pe baza facturii emise de A, în timp ce o eventuală factură de
decontare de la C va fi doar ataşată acestei facturi.
(4) In cazul în care se refacturează cheltuieli
efectuate pentru altă persoană, respectiv atunci când o persoană
impozabilă primeşte o factură sau alt document pe numele
său pentru livrări de bunuri/prestări de servicii/importuri efectuate
în beneficiul altei persoane şi refacturează contravaloarea
respectivelor livrări/prestări/importuri, se aplică structura de
comisionar conform prevederilor pct. 6 alin. (3) şi (4) sau, după
caz, ale pct. 7 alin. (2). Totuşi, structura de comisionar nu se
aplică în situaţia în care se aplică prevederile pct. 18 alin.
(8). Persoana care refacturează cheltuieli nu este obligată să
aibă înscrisă în obiectul de activitate realizarea
livrărilor/prestărilor pe care le refacturează. Spre deosebire
de situaţia prezentată la alin. (3), în cazul structurii de
comisionar persoana impozabilă are dreptul la deducerea taxei aferente
achiziţiilor de bunuri/servicii care vor fi refacturate, în
condiţiile legii, şi are obligaţia de a colecta taxa pe valoarea
adăugată pentru operaţiunile taxabile.
Exemplul nr. 2: Un
furnizor Adin România realizează o livrare intracomunitară de bunuri
către beneficiarul B din Ungaria. Condiţia de livrare este ex-works,
prin urmare transportul este în sarcina cumpărătorului, a lui B.
Totuşi, Bîl mandatează pe Asa angajeze o firmă de transport,
urmând să îi achite costul transportului. Transportatorul C
facturează lui A serviciul de transport din România în Ungaria, iar A,
aplicând structura de comisionar, va refactura serviciul lui B. Se
consideră că A a primit şi a prestat el însuşi serviciul de
transport. Acest serviciu de transport va fi facturat de către C
către A cu TVA, locul prestării fiind în România, conform art. 133
alin. (2) din Codul fiscal. A va refactura transportul către B
fără TVA, serviciul fiind neimpozabil în România conform art. 133
alin. (2) din Codul fiscal.
Exemplul nr. 3: O
societate care derulează operaţiuni imobiliare are încheiate
contracte de închiriere pentru diverse spaţii dintr-un bun imobil. Pentru
utilităţile necesare, printre care electricitatea, apa, telefonul,
sunt încheiate contracte pe numele societăţii imobiliare, dar acestea
sunt furnizate în beneficiul direct al chiriaşilor. In cazul în care prin
contractul de închiriere se stipulează distinct că plata
utilităţilor nu este inclusă în preţul chiriei, societatea
imobiliară poate aplica structura de comisionar pentru refacturarea
acestor cheltuieli către chiriaşi.
Exemplul nr. 4:
Societatea Adin Franţa îşi trimite angajaţii în România pentru
negocierea unor contracte cu parteneri din România. Conform înţelegerii
dintre părţi, facturile pentru cazare, transport local şi alte
cheltuieli efectuate pentru angajaţii trimişi din Franţa vor fi
emise către partenerii din România, aceştia urmând să-şi
recupereze sumele achitate prin refacturare către societatea A din
Franţa. Pentru fiecare cheltuială în parte refacturată se va
avea în vedere în primul rând locul prestării serviciului şi
dacă locul este în România refacturarea se va face aplicându-se
acelaşi regim ca şi cel aplicat de prestatorul acestor servicii.
Astfel, serviciile de cazare au locul în România, acolo unde este situat bunul
imobil [art. 133 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal] şi vor fi refacturate
prin aplicarea cotei reduse de TVA de 9%, serviciile de transport local de
călători au locul în România, acolo unde sunt efectiv prestate [art.
133 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal şi vor fi refacturate prin
aplicarea cotei standard de TVA de 19%.
Exemplul nr. 5:
Societatea A încheie un contract de proiectare a unui bun imobil cu societatea
B. In contract se stipulează că B va suporta cheltuielile de cazare,
transport, masă, diurnă etc. ale salariaţilor lui A care
realizează acest proiect. Pe factura emisă A menţionează
separat costul proiectării şi costul aşa-numitelor cheltuieli
suportate de B. In această situaţie nu este vorba despre o
refacturare de cheltuieli în sensul prevederilor pct. 19 alin. (4). Toate
cheltuielile de cazare, transport, masă, diurnă etc, facturate de A lui
B, sunt cheltuieli accesorii serviciilor de proiectare şi trebuie să
urmeze aceleaşi reguli referitoare la locul prestării, cotele sau
regimul aplicabil ca şi serviciul de proiectare de care sunt legate,
conform prevederilor pct. 18 alin. (8).
(5) In sensul art. 137 alin. (3) lit. e) din Codul
fiscal, sumele încasate în numele şi în contul altei persoane, care nu se
cuprind în baza de impozitare, cuprind operaţiuni precum:
a) cotizaţii, onorarii, redevenţe, taxe sau
alte plăţi încasate în contul unei instituţii publice, dacă
pentru acestea instituţia publică nu este persoană
impozabilă în sensul art. 127 din Codul fiscal. In această categorie
se cuprind, printre altele, şi taxa pentru serviciile de reclamă
şi publicitate prevăzută la art. 270 din Codul fiscal, taxa
hotelieră prevăzută la art. 278 din Codul fiscal,
contribuţia la Fondul cinematografic prevăzută la art. 13 lit.
d) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
328/2006, cu modificările şi completările ulterioare, taxa
asupra activităţilor dăunătoare
sănătăţii, prevăzută la art. 363 alin. (1) lit.
c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, cu modificările şi completările
ulterioare;
b) sume încasate în contul altei persoane, dacă
factura este emisă de această altă persoană către un
terţ. Pentru decontarea sumelor încasate de la terţ cu persoana care
a emis factura, conform înţelegerii dintre părţi, pot fi
întocmite facturi de decontare conform alin. (3).
(6) In cazul sumelor încasate de persoana
impozabilă în contul altei persoane, dacă persoana impozabilă
acţionează în nume propriu, respectiv emite facturi sau alte
documente către clienţi şi primeşte facturi sau alte
documente pe numele său de la persoana în numele căreia
încasează sumele, se aplică structura de comisionar
prevăzută la pct. 6 alin. (3) şi (4) sau, după caz, la pct.
7 alin. (2), chiar dacă nu există un contract de comision între
părţi.
Exemplul nr. 6: O
companie B încasează contravaloarea taxei radio TV de la clienţi, pe
care o virează apoi companiilor de radio şi televiziune. Această
taxă este menţionată pe factura emisă de compania B,
alături de propriile sale livrări/prestări efectuate. Intrucât
taxa radio TV reprezintă o operaţiune scutită de TVA conform
art. 141 alin. (1) lit. o) din Codul fiscal, fiind efectuată de posturile
publice de radio şi televiziune, compania B va păstra acelaşi
regim la facturarea acestei taxe către clienţi. Conform structurii de
comisionar, posturile de radio şi televiziune vor factura către
compania B serviciile pentru care aceasta a încasat sumele în contul lor.
(7) In sensul art. 13